Ответы для подготовки к экзамену по Уголовному Праву рф.
-
Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права рф. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. Принципы уголовного права рф (ст.1 и 2 ук рф; ст. 3-8 ук рф).
Уголовное
право – это совокупность одинаковых
норм высших органов власти, содержащих
описание признаков противоправного
поведения и определяющее пределы
наказания за эти преступные действия.
Предмет
уголовного права различается в зависимости
от понятия уголовного права как:
– отрасли
законодательства;
– отрасли
права;
– науки
уголовного права.
Предмет
уголовного права как отрасли
законодательства – уголовное
законодательство,т. е. система норм,
принимаемых высшим органом федеральной
власти – Государственной Думой
Федерального Собрания, определяющих
принципы и основания уголовной
ответственности, круг деяний, объявляемых
преступными, виды и размеры наказаний
за них, основания освобождения от
уголовной ответственности и наказания.
Предмет
уголовного права как отрасли права
– уголовное законодательство и
уголовно-правовые отношения, связанные
с законотворчеством и правоприменением.
Уголовно-правовые отношения возникают
с момента официального вступления
закона в силу, когда он уже начинает
оказывать социально-психологическое
влияние на тех неустойчивых граждан,
которые воздерживаются от совершения
преступления исключительно из-за угрозы
наказанием.
Предмет
уголовного права включает в себя
также и соотношение уголовного права
со смежными отраслями права.
Метод
уголовного права – это способ изучения
норм уголовного законодательства и
уголовно-правовых отношений.
Основными
методами уголовного права являются:
– юридический
– включает юридико-техническую методику
и методы толкования закона;
– уголовно-статистический
– познание качественного своеобразия
уголовно-правовых явлений и понятий
посредством количественных показателей;
– социологический
– включает опросы (анкетирование,
интервьюирование, экспертные оценки)
различных категорий лиц – работников
правоохранительных органов, населения,
осужденных и др. – по различным
аспектам уголовного права;
– системный
– исследования уголовно-правовых
явлений и понятий проводятся как
исследование систем;
– сравнительно-правоведческий
(компаративистский) – используется
при сопоставлении кодексов различных
правовых систем и государств;
– историко-сравнительныйи
др.
Система
уголовного права включает две части:
1) Общую
– в ее предмет входят четыре основных
института: уголовный закон; преступление;
наказание; освобождение от уголовной
ответственности и наказания;
2) Особенную
– в ней находятся разделы, главы и статьи
о конкретных преступлениях и о
соответствующих санкциях за них.
Уголовное
право ставит перед собой две задачи:
1) охранительную.
Она заключается:
а) в
охране от преступных посягательств:
прав и свобод человека и гражданина;
собственности; общественного порядка
и общественной безопасности; окружающей
среды; конституционного строя РФ
б) обеспечении
мира и безопасности человечества;
2) предупредительную
– она заключается в предупреждении
преступлений.
3)
регулятивная — регулирование общ.
отношений, возникающих между гос. и
лицами, совершившими общ. опасные деяния.
Средствами
решения охранительной задачи являются:
– закрепление
оснований и принципов уголовной
ответственности;
– определение
круга деяний, объявляемых преступными;
– установление
наказания за них.
Предупредительная
(профилактическая) задача решается
следующими основными средствами:
– общей
превенцией уголовного закона;
– общей
и специальной превенцией наказания;
– нормами
о добровольном отказе от преступления;
– нормами
о деятельном раскаянии;
– нормами
об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния;
– нормами
с двойной предупредительной направленностью.
УП тесно связано с некоторыми
внеотраслевыми юридическими науками:
-
Криминология
изучает преступность
в целом, средства и способы её
предупреждения
и борьбы
с ней -
Криминалистика
рассматривает механизмы совершения
конкретных преступлений и способы их
раскрытия -
Судебная
психология исследует причины
уголовно-противоправного поведения и
методы исправительного воздействия
на лиц, совершивших преступления. -
Судебная
психиатрия решает вопрос о влиянии
на поведение человека (в том числе
уголовно-противоправное) психических
заболеваний и иных патологических
состояний психики. -
Судебная
медицина занимается установлением
характера и степени вреда
здоровью, причиненного человеку
преступными посягательствами.
Принципы
УП РФ.
Принципы
уголовного права – это закрепленные
в нормах уголовного права основополагающие,
руководящие идеи и начала в области
борьбы с преступностью.
Уголовное
право основывается на принципах:
законности; равенства граждан перед
законом; вины; справедливости; гуманизма.
Принцип
законности (ст.3) выражается в том, что
преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только УК РФ.
Применение уголовного закона по аналогии
не допускается.
Принцип
равенства граждан перед законом
(ст.4) устанавливает, что любое лицо,
совершившее преступление, подлежит
уголовной ответственности; не ко всем
лицам применяются одинаковые пределы
уголовной ответственности.
Вина
(ст.5) является обязательным признаком
субъективной стороны преступления.
Вина – это внутреннее психическое
отношение лица к содеянному. Она может
быть в форме умысла или неосторожности.
Лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина. Уголовная
ответственность за невиновное причинение
вреда не допускается.
Принцип
справедливости (ст. 6) раскрывается
с точки зрения назначения наказания и
применения иных мер уголовно-правового
характера в отношении лица, совершившего
преступление. Наказание или меры
уголовно-правового характера должны
соответствовать:
– характеру
и степени общественной опасности
преступления;
– обстоятельствам
его совершения;
– личности
виновного.
Никто
не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление.
Принцип
гуманизма (ст. 7) рассматривается в двух
аспектах:
1) уголовное
законодательство обеспечивает
безопасность человека;
2) гуманизм
проявляется по отношению к лицу,
совершившему преступление, – условное
осуждение, амнистия, помилование,
освобождение от уголовной ответственности,
освобождение от наказания, уголовная
ответственность и наказание
несовершеннолетних, применение
принудительных мер медицинского
характера и т. д.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Подборка по базе: Самые популярные вопросы о Чичикове из поэмы.docx, Примерные вопросы к дифференцированному зачету_Психология общени, Тестовые вопросы к разделу 5_ просмотр попытки.pdf, Тестовые вопросы к разделу 8_ просмотр попытки.pdf, Экзамен вопросы СП ОМ_англ_ok.docx, 2.2 Вопросы к экзамену Смета+Финансы.docx, РК-1 вопросы каз, русс 1 курс.docx, Экзаменационные вопросы для студентов лечебного факультетаКонтро, Тестовые вопросы к разделу 3_ просмотр попытки.pdf, Тестовые вопросы к Разделу 5. Стереометрия_ просмотр попытки.pdf
Вопросы уголовно-правового профиля
- Понятие, предмет, метод и система уголовного права.
Уголовное право: как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, которые определяют преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, систему наказания, порядок и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания; как наука – система господствующих в обществе на данном этапе уголовно-правовых идей и представлений об уголовном праве, о борьбе с преступностью; как учебная дисциплина – система знаний, умений и навыков, отобранных из науки уголовного права и судебной практики.
Предмет уголовного права – общественные отношения, которые возникают только в связи с совершением преступления.
Метод уголовного права состоит в установлении преступности и наказуемости деяний и уголовных запретов действий, опасных для личности, общества и государства, за нарушение которых, как правило, следуют привлечение к уголовной ответственности и применение уголовного наказания.
Типы методов:
• дозволение – управомочивает субъекта на совершение тех или иных действий;
• предписание – обязывает субъекта совершить те или иные действия;
• запрет – формирует модели запрещенного общественно опасного поведения.
Уголовное право состоит из двух частей: Общей и Особенной.
Общая часть содержит нормы, закрепляющие основные принципы, институты и понятия, а также основные положения, определяющие основания и пределы уголовной ответственности и наказания, порядок и условия освобождения от наказания.
Особенная часть состоит из норм, описывающих признаки конкретных преступлений и устанавливающих виды и размеры наказания за совершение этих преступлений.
Задачи уголовного права – охрана наиболее важных общественных отношений, обеспечение мира и безопасности человечества и предупреждение преступлений (общая и частная превенция).
От преступных посягательств охраняются (ч. 1 ст. 2 УК РФ):
• права и свободы человека и гражданина;
• собственность;
• общественный порядок и общественная безопасность;
• окружающая среда;
• конституционный строй РФ.
Общая превенция – предупреждение совершения преступления гражданами под воздействием уголовно-правового запрета.
Частная превенция – предупреждение совершения новых преступлений лицами, уже совершившими преступления, путем применения к ним мер уголовного наказания, а также принудительных мер медицинского и воспитательного характера.
Предмет науки уголовного права – изучение нормотворчества и правоприменительной практики, разработка теоретических проблем, касающихся уголовного закона, понятий «преступление» и «наказание».
Методы науки уголовного права: социологический; сравнительно-правовой; историко-правовой; диалектический.
- Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного законодательства и практики его применения.
Наука уголовного права представляет систему концептуальных идей, взглядов и воззрений на проблемы развития уголовной ответственности и наказания, эффективности уголовного закона и практики его применения. Среди направлений поиска уголовно-правовых средств и возможностей повышения эффективного их применения, прежде всего для позитивных изменений количественных и качественных параметров преступности, характера и степени общественной опасности совершаемых преступлений, обусловленных многими обстоятельствами, можно выделить:
— учет при разработке уголовно-правовых норм и институтов эффективного результата их применения;
— адекватную оценку культурно-воспитательных и профилактических возможностей общества и государства (выбор правовых средств в направлении «карать» или «профилактировать»);
— изучение и реагирование на состояние криминальной ситуации в России, отдельных субъектах РФ, тенденции ее развития применительно к отдельным видам преступлений и сферам жизни общества, в которых чаще всего совершаются преступления;
— повышение уровня развития правосознания населения с помощью пропаганды уголовно-правовых знаний среди населения; через депутатов, политические, иные общественные организации, предоставляющие возможность влиять на позицию законодателя в сфере разработки уголовно-правовых запретов (криминализации) деяний, признаваемых государством общественно опасными или их отмены (декриминализации);
— поиск (выработку) социально обусловленных, справедливых и в достаточной степени гуманных видов и размеров ответственности и наказаний, улучшение порядка и условий их реализации применительно к правонарушителям;
— последовательную разработку концептуальных положений теории уголовного права на основе социального заказа общества и государства, создание необходимых условий для последовательной разработки теории уголовного права.
Наука уголовного права нацелена на развитие теоретических положений уголовного права России, способствует совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики.
- Множественность преступлений: понятие, признаки, виды.
Множественность преступлений — это ситуация, когда одно и то же лицо последовательно или одним действием (бездействием) совершает два либо более преступления, подпадающих под признаки одного и того же либо различных составов преступления, а также когда оно совершает новое преступление (преступления) после осуждения либо освобождения от уголовной ответственности или наказания за предыдущее преступление при условии, если не менее чем по двум из них не погашены уголовно-правовые последствия и отсутствуют процессуальные препятствия к возбуждению уголовного преследования. Под множественностью преступлений понимается совершение одним лицом нескольких преступлений, каждое из которых предусмотрено уголовно-правовой нормой и сохраняет свое уголовно-правовое значение.
Множественность преступлений характеризуется следующими признаками:
— деяния, образующие множественность, совершаются одним лицом;
для множественности необходимо совершение не менее двух преступлений;
эти преступления должны сохранять свое уголовно-правовое значение.
Уголовный кодекс различает две формы множественности:
— совокупность преступлений;
— рецидив преступлений.
Для множественности преступлений характерны следующие признаки:
— одним и тем же лицом (группой лиц) совершается не менее двух самостоятельных преступлений;
— эти преступления бывают оконченными либо неоконченными, совершенными в качестве исполнителя либо другого соучастника;
— такие преступные деяния сохраняют свои юридические последствия;
— при этом отсутствуют процессуальные препятствия к привлечению данного лица (группы лиц) к уголовной ответственности не менее чем по двум из совершенных преступлений;
— наличие этих преступных деяний отражено в основных уголовно-процессуальных документах органов расследования либо в обвинительном приговоре суда.
Действующий УК дает основание считать, что в нем предусматривается пять видов множественности преступлений:
— совокупность преступлений;
— совершение двух и более преступлений, предусматриваемых в статьях Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание;
— рецидив преступлений;
— совокупность приговоров и совершение нового преступления при наличии судимости, не учитываемой при признании рецидива.
- Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение.
Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ).
Объективные признаки рецидива:
— совершение общественно опасного деяния, содержащего признаки состава преступления, предусмотренные УК РФ;
— наличие судимостей за ранее совершенные умышленные преступления;
Субъективные признаки рецидива – совершение только умышленных преступлений.
Следует отметить, что в силу прямого указания закона (ч. 4 ст. 18 УК РФ) при признании рецидива не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы,
г) судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК.
Различают три вида рецидива – простой, опасный и особо опасный.
Простым рецидивом признается совершение любого умышленного преступления лицом, имеющим судимость за любое ранее совершенное умышленное преступление.
Опасным в соответствии с ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив признается:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;
б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
Особо опасным рецидив признается:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.
Любой вид рецидива признается обстоятельством, отягчающим наказание (п. «а» ч 1. ст.63 УК РФ), и влечет более строгое наказание на основании и в пределах, установленных УК (ч. 5 ст. 18 УК РФ).
Неснятые и непогашенные судимости за совершение преступлений в других странах СНГ после прекращения существования СССР, могут учитываться при признании рецидива преступлений, а следовательно, и отягчающим обстоятельством при назначении наказания, поскольку это соответствует и согласуется со статьей 76 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран – участниц
СНГ от 22 января 1993 года.
При признании рецидива преступлений стадия (оконченное или не оконченное преступление) и виды соучастия (исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель) совершения как преступления по предыдущему приговору, так и совершения преступления по последнему приговору не имеют значения.
Значение рецидива:
— обстоятельство, отягчающее ответственность (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ);
— основание для более строгого наказания (ч. 5 ст. 18 УК РФ);
— учитывается при назначении наказания (ст. 68 УК РФ);
— учитывается при назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ).
- Состав преступления и его юридическое значение. Характеристика элементов и признаков состава преступления. Виды состава преступления.
Состав преступления – это совокупность всех элементов, характеризующих конкретное деяние как преступление.
Состав преступления служит юридическим понятием преступления, в котором сосредотачиваются типичные признаки, необходимые и достаточные для признания общественно опасного деяния преступлением. Признаки состава преступления находят свое отражение и закрепление в диспозициях норм Особенной части УК ДНР.
Они указывают отличительные особенности каждого состава и позволяют отграничивать их друг от друга. Эти признаки принято делить на объективные и субъективные, в зависимости от того, отражают ли они внешнюю или внутреннюю сторону преступления соответственно.
В число признаков состава преступления входят признаки, характеризующие объект преступления, его объективную сторону, субъект преступления и субъективную сторону.
Значение состава преступления заключается:
во-первых, в том, что только его присутствие в деянии является основанием уголовной ответственности;
во-вторых, по обязательным признакам, содержащимся в составе конкретного преступления, содержащегося в Особенной части УК ДНР, происходит процесс квалификации преступления;
Элементы состава преступления
Элемент состава объединяет группу качественно однородных признаков, т.е. по объему и содержанию он шире признака.
В теории выделяют четыре элемента состава преступления:
— объект
— объективная сторона
— субъективная сторона
— субъект
Именно по содержанию этих элементов и, соответственно, признаков отличаются кражи от убийства, клевета от оскорбления и т.д.
Объект преступления — это охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым причиняется вред или создается угроза причинения вреда. В уголовном праве России и зарубежных стран существует точка зрения, согласно которой объектом преступления признают интересы, права, блага (видимо, это более конкретно определяет объект посягательства). Так, при убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) объектом является жизнь человека — высшее благо.
Объективная сторона состава преступления — это внешняя характеристика преступления, его видимая сторона. Она включает само деяние (действие или бездействие), причиняемые им преступные последствия, причинную связь между ними, а также способ, обстановку, место, время совершения деяния. Так, объективную сторону убийства характеризуют деяние, смерть как преступное последствие, причинная связь между ними.
Субъективная сторона состава преступления — это внутренняя характеристика преступного поведения, его внутренняя сторона. Она объединяет такие признаки, как вина, мотив, цель и эмоции. Так, субъективную сторону убийства (ч. 1 ст. 105 УК) характеризует умышленная форма вины. Наличие при совершении убийства мотивов и целей, которым уголовный закон придает особое значение, изменяет его квалификацию на ч. 2 ст. 105 УК.
Субъект преступления — это физическое лицо, совершившее преступление. Оно должно обладать признаками субъекта, т.е. достичь возраста уголовной ответственности, установленного законом, и быть вменяемым. В ряде случаев закон предусматривает дополнительные признаки, например должностного лица. Следует иметь в виду, что все рассмотренные элементы и признаки состава преступления существуют в единстве, они взаимосвязаны. А подразделяют их для того, чтобы иметь возможность полно и всесторонне проанализировать совершенное преступление, определить пункт, часть, статью УК, по которой лицо будет привлечено к уголовной ответственности.
Признак состава преступления — это отдельная конкретная законодательная черта (свойство) преступления, например, возраст либо вменяемость лица, совершившего деяние; мотив или цель преступного поведения и т.д. Эти признаки характеризуют различные стороны преступления, т.е. составные части структуры, модели (состава), именуемые элементами состава.
Объективные и субъективные признаки, включаемые в состав преступления, неравнозначны, выполняют различную роль в уголовном праве. С учетом этого выделяют две группы признаков: обязательные и факультативные.
Обязательные (основные, необходимые) — это признаки, без которых невозможно наличие никакого состава преступления, они присущи всем без исключения составам. Отсутствие любого из этих признаков свидетельствует об отсутствии состава. К ним относятся объект, деяние, вина, возраст, вменяемость.
Факультативные (дополнительные) — это признаки, которые уголовный закон называет лишь в определенных составах. Факультативные признаки характерны для объекта (предмет преступления, потерпевшие), объективной стороны (преступные последствия, причинная связь, способ, место, время, орудия, обстановка) и субъективной стороны (мотив, цель, эмоции), субъекта преступления (признаки специального субъекта).
Факультативный признак может выполнять роль квалифицирующего признака. Так, ч. 1 ст. 303 УК определяет состав фальсификации доказательств следующим образом: «Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником». Закон не называет последствия, наказуемы сами деяния. Наступят последствия или не наступят — данный состав будет иметь место. Но если наступят тяжкие последствия, то виновный будет нести ответственность уже по ч. 3 ст. 303, где закон их уже называет, предусматривая более строгую санкцию. К преступным последствиям уголовный закон обращается и в ст. 63 УК: отягчающими обстоятельствами признается наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. Закон предусматривает его для тех случаев, когда наступление последствий безразлично для соответствующего состава. Они не являются ни обязательным, ни квалифицирующим признаком. Но в случае их наступления они учитываются при назначении наказания, например клевета (ст. 129 УК), оскорбление (ст. 130 УК). Это третья роль факультативных признаков — отягчающее или смягчающее ответственность обстоятельство при назначении наказания.
Составы преступлений классифицируются по трем основаниям:
1) по характеру и степени общественной опасности,
2) по способу описания,
3) по особенностям конструкции элементов составов, описанных в диспозициях уголовно-правовой нормы.
По характеру и степени общественной опасности составы преступлений делятся на три вида:
1) основной,
2) квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) и
3) привилегированный (со смягчающими обстоятельствами).
В основном составе диспозиции уголовного закона описывают элементы состава типовой, или средней общественной опасности.
Другими словами основной состав — это такой состав преступления, все признаки которого входят во все составы данной группы (например, составы преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ 1996 г.).
Ответы к ГОСам по уголовному праву
Перечень вопросов к ГОСам по уголовному праву
1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве.
2. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений
3. Понятие состава преступления, его признаки и элементы.
4. Объект и предмет преступления, классификация объектов преступления.
5. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
6. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
7. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Ошибка в уголовном праве, её уголовно-правовое значение.
8. Стадии совершения умышленного преступления. Оконченное и неоконченное преступление.
9. Понятие и формы соучастия в преступлении.
10. Понятие и виды соучастников преступления и их ответственность.
11. Понятие и виды совокупности преступлений
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
13. Понятие и цели уголовного наказания.
14. Содержание уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
15. Содержание уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества.
16. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
17. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
18. Условное осуждение.
19. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
20. Понятие и виды освобождения от наказания.
21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
22. Понятие убийства. Основной и квалифицированные составы.
23. Признаки основного состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
24. Объективные и субъективные признаки основного состава изнасилования.
25. Понятие и формы хищения.
26. Вымогательство. Понятие и виды. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа.
27. Захват заложника. Отграничение захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы.
28. Бандитизм, организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовая характеристика.
29. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их незаконные производство, сбыт или пересылка.
30. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Ответы на вопросы к ГОСам по уголовному праву для всех ВУЗов
1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве.
Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения преступления. Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.
Уголовный закон прекращает действие в результате:
— его отмены;
— замены другим законом;
— истечения срока, указанного в самом законе;
— изменения условий и обстоятельств, обусловивших принятие данного закона;
— признания Конституционным судом РФ неконституционным.
Однако, если новый закон влечет усиление ответственности, то по всем правоотношениям, возникшим до его издания, применяется старый, отмененный закон.
Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
УК РФ гласит: «Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления по следствий» (ч. 2 ст. 9 УК). Юридическим основанием такого решения является то, что субъективное отношение виновного к своим поступкам связано с законом, существовавшим во время совершения действия (бездействия).
Признание временем совершения преступления времени совершения действий исключает привлечение к ответственности лица, совершившего действия в период, когда они не признавались преступными, если последствия наступили после вступления в силу нового закона, криминализировавшего это деяние. Соответственно исключается квалификация действий виновного по новому закону, предусмотревшему более строгое наказание, если действия были совершены до принятия нового закона.
При решении вопросов, связанных с действием уголовного закона в пространстве, следует иметь в виду, что местом совершения преступления по общему правилу признается место совершения общественно опасного действия независимо от места наступления последствий.
Это означает, что территория России будет местом совершения преступления, если хотя бы один из системы волевых физических актов, образующих действие как признак объективной стороны преступления, совершен на территории России, определяемой в соответствии с ч. ч. 1 — 3 ст. 11 УК. В дополнение к этому общему правилу в случае, если последствия наступили на территории России, а само по себе общественно опасное действие совершено в ином месте, территория России тем не менее признается местом совершения преступления.
В преступлении с двумя обязательными действиями территория России будет местом совершения преступления, если хотя бы одно из составляющих преступление действий совершено на территории России. Местом совершения длящегося и продолжаемого преступления будет территория России, если в ходе совершения длящегося или продолжаемого преступления лицо окажется на территории России и совершаемое им деяние предусматривается действующим уголовным законодательством России. Местом совершения преступления в соучастии будет признаваться территория России, если исполнитель совершил деяние или соучастники совершили свои действия на территории России.
В случае признания местом совершения преступления территории Российской Федерации применению подлежит основной принцип действия уголовного закона в пространстве — территориальный принцип, сформулированный в ч. 1 ст. 11 УК. В соответствии с данным принципом уголовная юрисдикция Российской Федерации на ее территории безусловна, т.е. к уголовной ответственности по российскому уголовному закону привлекается любое лицо независимо от его гражданства, совершившее преступление, предусмотренное российским уголовным законом, на территории России.
Территория РФ устанавливается ее государственной границей. Уголовная юрисдикция осуществляется также в отношении лиц, совершивших преступления на континентальном шельфе и в 200-мильной исключительной экономической зоне.
Обратная сила уголовного закона. Этот принцип означает, что закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе и на отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
2. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений
В ст. 14 УК РФ преступление определено как «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Признаки преступления:
— деяние (действие или бездействие);
— общественная опасность;
— противоправность;
— виновность;
— наказуемость.
Под преступлением понимается только деяние, т. е. поведение человека, выраженное в определенной объективной форме. Ни мысли, ни намерения, ни цели человека, которые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в поступке, не могут признаваться преступлением. Деяние приобретает уголовно-правовое значение, т.е. становится преступлением, только при условии, что оно обладает всеми четырьмя указанными в законе признаками.
Общественная опасность — материальный признак преступления, означающий способность деяния причинять существенный вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона. Общественная опасность имеет качественную и количественную характеристику.
Качественная характеристика общественной опасности в литературе именуется характером общественной опасности. Она означает типовую характеристику социальной вредности определенных видов преступлений (грабежа, изнасилования, уклонения от уплаты налогов и т. д.) и зависит от объекта посягательства, формы вины и категории совершенного преступления.
Количественный показатель общественной опасности именуется в литературе ее степенью. Она определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда и тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого в совершении преступления, в соучастии).
В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
3. Понятие состава преступления, его признаки и элементы.
Состав преступления — это совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Признак состава преступления — указанное в законе обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида.
Состав любого преступления образуют четыре группы признаков, выделяемых по его элементам. Под элементом состава преступления понимается структурная часть состава, состоящая из группы признаков, соответствующих различным сторонам преступления. Всего выделяются четыре элемента состава преступления:
— объект преступления;
— объективная сторона преступления;
— субъективная сторона преступления;
— субъект преступления.
Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступления, называются объективными признаками состава преступления; признаки, присущие субъективной стороне и субъекту преступления, именуются субъективными признаками состава.
В зависимости от значения юридических признаков в составе преступления они подразделяются на обязательные и факультативные.
Обязательными признаются признаки, входящие в составы всех преступлений. К ним относятся:
— общественные отношения;
— общественно опасное деяние (действие или бездействие);
— вина в форме умысла или неосторожности;
— вменяемость лица и достижение им возраста, с которого по закону наступает уголовная ответственность за данное преступление.
Факультативными являются признаки, присущие не всем составам преступления, а только некоторым из них. С их помощью законодатель при конструировании уголовно-правовых норм отражает дополнительные черты, в которых выражается специфика конкретного преступления. В их число входят:
— предмет преступления, потерпевший от преступления;
— преступные последствия;
— причинная связь между деянием и последствиями;
— обстоятельства времени и места;
— способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления;
— мотив и цель преступления;
— специальные признаки субъекта преступления (специальный субъект).
В уголовном праве составы преступлений классифицируются по трем основаниям:
— по степени общественной опасности преступления;
— по структуре состава преступления;
— по конструкции объективной стороны.
По степени общественной опасности выделяются:
— основной состав преступления;
— состав со смягчающими обстоятельствами;
— состав с отягчающими обстоятельствами.
По структуре, т.е. способу описания, составы подразделяются на:
— простые;
— сложные.
По конструкции, т.е. по способу законодательного описания объективной стороны преступления, составы подразделяются на:
— материальные;
— формальные;
— конкретной опасности.
4. Объект и предмет преступления, классификация объектов преступления.
Объект преступления — это те общественные отношения, на которые направлено посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате совершения преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств.
Понятие объекта преступления тесно связано с сущностью и понятием преступного деяния, его признаками и, прежде всего, основным материальным (социальным) признаком преступления — общественной опасностью.
Российское уголовное право различает виды объектов преступления, условно говоря, «по вертикали» и «по горизонтали».
Первая классификация традиционно выделяет общий, родовой (его иногда называют специальным) и непосредственный объекты преступления. Они соотносятся между собой подобно философским категориям «общее», «особенное» и «единичное» («отдельное»).
Виды объектов преступления «по вертикали»
Общий объект — это объект всех и каждого преступлений. Это совокупность всех социально значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных посягательств. Общий объект преступления, как отмечалось, в обобщенном виде представлен в ст. 2 УК РФ — права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества.
Родовой объект преступления — это объект группы однородных преступлений, часть общего объекта. К родовым объектам преступлений относятся, например, личность, собственность, общественная безопасность, порядок управления, интересы правосудия, интересы и порядок военной службы и др. Родовой объект преступления имеет значение и для квалификации преступлений — он позволяет определить, какой именно группе, сфере однородных интересов причинен или может быть причинен ущерб в результате совершения преступного деяния (так, например, совершением взрыва может сопровождаться и диверсия, и терроризм, и убийство общеопасным способом, и даже разбойное нападение. Необходимо определить, на что по существу, на какую сферу социальных интересов направлено посягательство).
Видовой объект можно обозначить как подгруппу близких, сходных социальных благ, входящую в более широкую группу однородных, однопорядковых ценностей. Видовой объект — это объект вида (подгруппы) очень близких по характеру преступлений.
Непосредственный объект преступления — это объект отдельного конкретного преступления, часть родового объекта. Непосредственный объект является обязательным признаком каждого состава преступления. Это какое-либо конкретное благо, на которое непосредственно направлено посягательство.
Виды объектов преступления «по горизонтали»
Существуют также разновидности объектов преступления «по горизонтали». Это относится главным образом к непосредственному объекту. Бывают преступления, которые посягают одновременно на два непосредственных объекта — так называемые двуобъектные преступления (например, при разбое посягательство осуществляется одновременно и на собственность, и на личность). В таких случаях обычно различают:
— основной, или главный, объект преступления;
— дополнительный объект преступления (обязательный или факультативный).
Под предметом преступления понимаются вещи материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Предмет преступления является факультативным признаком, характеризующим объект посягательства.
5. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
Объективная сторона преступления — это внешний акт общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект; совокупность конкретных внешних признаков, характеризующих содержание и условия совершения общественно опасного деяния.
Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу индивидуализирующих его признаков. Часть этих признаков характеризует объективную сторону преступления.
К объективной стороне преступления относятся:
— действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект;
— общественно опасные последствия;
— причинная связь действия или бездействия с общественно опасными последствиями;
— способ совершения преступления;
— место совершения преступления;
— время совершения преступления;
— обстановка совершения преступления;
— средства и орудия совершения преступления.
Любые поступки человека имеют внешние (объективные) и внутренние (субъективные) признаки. Внешние — обеспечивают проявление человеческого поведения в объективной действительности; внутренние — психические процессы (потребности, интересы, мотивы и пр.), которые протекают в сознании человека и детерминируют его поведение. В жизни они образуют психофизическое единство.
Расчленение поведения человека на объективные и субъективные признаки возможно лишь условно с целью более глубокого их познания, а также определения роли и значения каждого признака при совершении общественно опасного деяния и его уголовно-правовой квалификации.
6. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и способное нести уголовную ответственность, обладающее признаками, установленными в законе.
Признаки субъекта преступления:
— физическое лицо – субъектом преступления может быть только человек. Уголовный кодекс РФ не признает в качестве субъекта преступления юридических лиц. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
— вменяемое, т. е. способное осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
— достигшее возраста, установленного УК РФ, – уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Специальным субъектом преступления называется физическое лицо, обладающее наряду с общими признаками субъекта (достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость) также дополнительными признаками, обязательными для данного состава преступления. Дополнительные признаки субъекта конкретного преступления либо прямо названы (или описаны) в диспозиции соответствующей нормы, либо устанавливаются путем толкования. Иногда признаки специального субъекта указаны в особой норме.
7. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Ошибка в уголовном праве, её уголовно-правовое значение.
Субъективная сторона преступления — это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Она образует психологическое содержание преступления, поэтому является его внутренней (по отношению к объективной) стороной.
Субъективная сторона преступления характеризует процессы, протекающие в психике виновного, и непосредственному восприятию органами чувств человека не поддается. Она познается только посредством анализа и оценки поведения правонарушителя и обстоятельств совершения преступления.
Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив и цель.
Мотив преступления — это побуждение, которым руководствовался виновный, совершая общественно опасное деяние, а цель — это конечный результат, к достижению которого он стремился. Эти признаки субъективной стороны преступления являются факультативными.
При совершении преступления лицо может ошибаться в тех или иных обстоятельствах совершаемого им деяния. Ошибка может влиять на содержание вины, а значит, и на пределы уголовной ответственности.
В уголовно-правовой литературе имеются различные определения понятия «ошибка». Их общим недостатком является то, что в этих дефинициях акцент делается на каком-то одном из аспектов, присущих ошибке.
В самом обобщенном виде ошибка — это заблуждение лица относительно объективных свойств общественно опасного деяния, которые характеризуют его как преступление.
Отсюда, ошибка — это заблуждение лица относительно характера и степени общественной опасности совершаемого деяния и его уголовной противоправности.
Первый вид ошибки чаще всего именуют фактической ошибкой, а второй — юридической.
В свою очередь ошибку в отношении характера и степени общественной опасности (фактическую) и ошибку в отношении противоправности (юридическую) можно подразделить на подвиды.
В рамках фактической ошибки можно выделить: ошибку в объекте, предмете, личности потерпевшего, способе совершения преступления, средствах преступления, характере последствий, причинной связи, в квалифицирующих (особо квалифицирующих) обстоятельствах.
8. Стадии совершения умышленного преступления. Оконченное и неоконченное преступление.
Под стадиями совершения преступления признаются определенные этапы развития преступной деятельности, отличающиеся между собой по характеру совершения общественно опасного деяния, отражающего различную степень реализации виновным преступного намерения. В основу их выделения кладутся объективные критерии:
— момент прекращения преступной деятельности;
— характер совершенных деяний.
Уголовное законодательство различает три стадии совершения преступления:
— приготовление к совершению преступления;
— покушение на преступление;
— оконченное преступление.
Приготовление к совершению преступления и покушение на преступление уголовным законодательством признаются неоконченным преступлением (ч. 2 ст. 29 УК РФ). В литературе они получили название предварительной преступной деятельности.
9. Понятие и формы соучастия в преступлении.
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).
Признаки соучастия в преступлении:
1) объективные:
— количественный;
— качественный;
2) субъективные:
умышленность соучастия;
умышленность преступления.
В зависимости от степени сплоченности соучастников — четыре формы соучастия:
— группа лиц без предварительного сговора;
— группа лиц по предварительному сговору;
— организованная группа;
— преступное сообщество (преступная организация).
Деление соучастия на виды и формы не является взаимоисключающим, и ряд случаев совместного совершения преступления может быть отнесен и к одному из видов соучастия, и к одной из его форм.
В основу выделения форм соучастия может быть положен критерий сплоченности соучастников, который позволяет выделить такие формы соучастия, как:
— группа лиц (без предварительного сговора),
— группа лиц по предварительному сговору,
— организованная группа,
— преступное сообщество (преступная организация) (ч. 1-4 ст. 35 УК РФ).
Совершение преступления группой лиц, группой по предварительному сговору, организованной группой является квалифицирующим признаком многих преступлений.
10. Понятие и виды соучастников преступления и их ответственность.
Роли, выполняемые лицами в совместно совершаемом преступлении, могут различаться, и в зависимости от характера действий соучастников выделяются следующие виды соучастников преступления (ч. 1 ст. 33 УК РФ):
— исполнитель;
— организатор;
— подстрекатель;
— пособник.
В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо,
— непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями);
— совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом.
Из определения организатора преступления, данного в ч. 3 ст. 33 УК РФ, можно выделить четыре разновидности организаторской деятельности:
— организация совершения преступления;
— руководство исполнением преступления;
— создание организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);
— руководство организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
Подстрекателем (ч. 4 ст. 33 УК РФ) является лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Подстрекатель воздействует на исполнителя преступления или других соучастников, возбуждая в них решимость, желание совершить преступление.
В зависимости от характера деятельности пособника (ч. 5 ст. 33 УК РФ) пособничество делится на два вида:
— интеллектуальное;
— физическое.
Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления (ч. 1 ст. 34 УК РФ).
Квалификация действий соучастников зависит от выполняемой ими функциональной роли в преступлении, вида и формы соучастия.
Эксцесс исполнителя — совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления ответственности не подлежат.
Виды эксцесса исполнителя:
— качественный;
— количественный.
Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
Соисполнители отвечают по статье Особенной части УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 УК РФ, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УКРФ, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.
11. Понятие и виды совокупности преступлений
Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо, их совершившее, не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ).
Признаки совокупности преступлений:
— Лицом совершено не менее двух самостоятельных преступлений. Преступления, входящие в совокупность, могут совершаться как с одной, так и с разными формами вины (умышлено или неосторожно).
— Ни за одно из этих преступлений лицо еще не было осуждено.
Теория уголовного права выделяет два вида совокупности преступлений — реальную и идеальную.
Реальная совокупность — это совершение лицом двух общественно опасных деяний, каждое из которых содержит признаки самостоятельного преступления. Этот вид совокупности может включать разнородные (например, хулиганство и кража), однородные (например, грабеж и вымогательство) и даже тождественные (например, три последовательно совершенные кражи) преступления.
Идеальная совокупность — это совершение одного общественно опасного деяния, которое содержит одновременно признаки преступлений, предусмотренных двумя или более уголовно-правовыми нормами (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Например, умышленное причинение потерпевшему смерти в процессе разбойного нападения образует совокупность убийства из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбоя, совершенного с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ). Таким образом, одно общественно опасное деяние образует два самостоятельных преступления. В идеальную совокупность могут входить только разнородные преступления.
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Обязательным признаком преступления является его общественная опасность, т.е. способность причинить вред охраняемым уголовным законом ценностям. Но уголовному праву известны ситуации, когда совершенное деяние фактически причиняет вред, однако делается это во имя защиты личности, общества или государства от неправомерных действий или от опасного воздействия на указанные ценности механизмов, животных или сил природы. Причинение вреда в подобных ситуациях не признается общественно опасным, а, следовательно, преступным. Напротив, такое поведение расценивается государством как похвальное и даже поощряется. Речь идет об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Новый уголовный кодекс значительно расширил перечень таких обстоятельств. К ним относятся:
— необходимая оборона;
— задержание лица, совершившего преступление:
— крайняя необходимость;
— физическое или психическое принуждение;
— исполнение приказа или распоряжения;
— действие, связанное с риском;
— исполнение специального задания по предупреждению или раскрытию организованной группы или преступной организации.
13. Понятие и цели уголовного наказания.
Закон определяет наказание как меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда и применяемую к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Наказание заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ).
Признаки уголовного наказания:
— публичность;
— личностный характер;
— единственная процессуальная форма назначения наказания — только обвинительный приговор суда;
— карательная сущность;
— влечет за собой судимость (специфическое правовое состояние).
Цели уголовного наказания:
— восстановление социальной справедливости;
— исправление осужденного;
— предупреждение совершения новых преступлений.
14. Содержание уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Направление современной уголовно-правовой политики в части расширения перечня наказаний, альтернативных лишению свободы, предопределяется необходимостью модернизации порядка исполнения наказаний без изоляции осуждённых от общества.
В действующем УК РФ (ст. 44) дан исчерпывающий перечень наказаний, объединённых в единую логически выстроенную систему.
К наказаниям, исполнение которых не предполагает изоляцию осуждённого от общества, отнесено:
1) штраф (ст. 46 УК РФ) — денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ;
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ) — которое состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью;
3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ) — наказание назначается при осуждении за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления с учетом личностных характеристик виновного;
4) обязательные работы (ст. 49 УК РФ) — выполнение осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ;
5) исправительные работы (ст. 50 УК РФ) — назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его;
6) ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ) — назначаемые осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту за совершение преступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту вместо исправительных работ;
7) ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) — содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора;
принудительные работы (ст.53.1 УК РФ) применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
15. Содержание уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества.
Арест (ст. 54 УК) — мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, и заключающаяся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества. Это наказание может быть назначено осужденному на срок от одного до шести месяцев. Применение данного наказания на период менее одного месяца предусмотрено при замене им обязательных или исправительных работ.
Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК) — мера наказания, назначаемая судом военнослужащему, проходящему военную службу по призыву или по контракту в должности рядового или сержантского состава, виновному в совершении преступления против военной службы.
Этим видом наказания может быть заменено лишение свободы сроком не более двух лет на тот же срок, если характер совершенного преступления и личность осужденного военнослужащего позволяют заменить более суровое наказание менее суровым. При этом содержание в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы определяется из расчета один день лишения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части.
Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК) — к сожалению, наиболее распространенный и часто применяемый в судебной практике вид уголовного наказания.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение или помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Для лиц, осужденных к лишению свободы, не достигших к моменту вынесения судом приговора (не смешивать с моментом совершения преступления) 18-летнего возраста, местами отбывания наказания являются воспитательные колонии.
Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК) применяется за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь; общественную безопасность, здоровье населения и общественную нравственность, основы конституционного строя и безопасности государства, половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.
Смертная казнь (ст. 59 УК) является исключительной мерой наказания (поскольку не направлена на достижение всех целей наказания) и может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
16. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
Общие начала назначения наказания — установленные уголовным законом (ст. 60 УК РФ) исходные правила назначения наказания, которых должен придерживаться суд при назначении наказания за всякое совершенное преступление.
Выделяют три общих начала назначения наказания:
— законность;
— справедливость;
— индивидуализированность.
Законность как общее начало назначения наказания означает, что наказание назначается в соответствии с правилами, установленными УК РФ, и конкретизируется в следующих двух требованиях:
— Наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей ст. Особенной части УК РФ.
— Наказание назначается с учетом положений Общей части УК РФ.
Справедливость назначаемого наказания предполагает учет при назначении наказания:
— характера и степени общественной опасности преступления;
— относящихся к совершенному деянию обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Индивидуализация наказания означает, что при назначении наказания следует учитывать:
— личность виновного;
— влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи;
— относящиеся к личности виновного смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
Под обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, следует понимать типичные относящиеся к преступлению и (или) личности виновного обстоятельства, существенно снижающие или увеличивающие степень общественной опасности деяния и (или) общественную опасность личности виновного.
Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотрены ч. 1 ст. 61 УК РФ, а отягчающие наказание — ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Условно все смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства могут быть поделены на две большие группы:
— относящиеся к совершенному преступлению;
— относящиеся к личности виновного (п. «б»-»г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ; все иные, соответственно, относятся к совершенному преступлению).
Характерные черты обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание:
— перечень смягчающих наказание обстоятельств является открытым, а перечень отягчающих наказание обстоятельств — закрытым;
— запрещен так называемый «двойной учет» смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств;
— установив наличие тех или иных смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, суд обязан их указать в приговоре;
— в уголовном законе применительно к большинству смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств отсутствуют специальные, формальные правила их учета.
17. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Констатировав в обвинительном приговоре несколько преступлений, образующих совокупность (ст. 17 УК РФ), суд обязан назначить виновному окончательное наказание, использовав правила назначения наказания по совокупности преступлений.
Вначале суд назначает наказание за каждое входящее в совокупность преступление по отдельности (ч. 1 ст. 69 УК РФ). При этом суд использует общие начала назначения наказания и специальные правила назначения наказания за одно преступление, которые были освещены ранее.
Затем суд должен определить, к какой категории (ст. 15 УК РФ) относится каждое в отдельности из преступлений, входящих в совокупность.
В ст. 69 УК РФ содержится три способа (варианта) назначения окончательного наказания по совокупности преступлений:
— поглощение менее строгого наказания более строгим;
— частичное сложение наказания;
— полное сложение наказания.
Суд в зависимости от категорий преступлений, входящих в совокупность, вправе выбрать либо один из двух вариантов, либо один из всех трех. Если все преступления, входящие в совокупность, являются преступлениями небольшой и (или) средней тяжести, то суд вправе выбрать вариант назначения окончательного наказания из всех трех вариантов (ч. 2 ст. 69 УК РФ). Если же хотя бы одно из преступлений, входящих в совокупность, относится к категории тяжких или особо тяжких, то суд вправе выбрать вариант назначения окончательного наказания всего лишь из двух вариантов: он вправе использовать либо частичное сложение наказания, либо полное сложение наказания (ч. 3 ст. 69 УК РФ).
Правила назначения наказания по совокупности приговоров применяются в случаях, когда осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление.
При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.
Окончательное наказание по совокупности приговоров:
– в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, – не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ;
– в виде лишения свободы – не может превышать тридцати лет.
Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.
Назначение наказания при рецидиве преступлений помимо общих начал назначения наказания подчиняется специфическим правилам, закрепленным в ст. 68 УК РФ.
Особо опасный рецидив по действующему законодательству не признается квалифицирующим признаком состава преступления, однако все виды рецидива должны быть учтены при назначении наказания. В частности, согласно предписанию ч. 1 ст. 68 УК РФ при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений учитывается число, характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Следует также учитывать, что в пределах одного вида рецидива (например, опасного) существуют сочетания различных по характеру и степени опасности преступлений, различно их число, индивидуальна характеристика личности рецидивиста. При оценке вновь совершенного преступления следует учесть, является ли оно более или же менее опасным в сравнении с предшествующим: в первом случае наказание должно быть значительнее. Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, могут зависеть в большей степени от недостатков в работе с осужденным либо от его собственного поведения. Во втором случае наказание должно быть значительнее.
Закон, преследуя превентивные цели, устанавливает повышенные рамки наказания при каждом виде рецидива. Чем опаснее рецидив, тем выше минимальный срок назначаемого лицу наказания. Так, при рецидиве преступлений срок наказания не может быть ниже половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при опасном рецидиве преступлений — не менее двух третей, а при особо опасном рецидиве преступлений — не менее трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания (ч. 2 ст. 68 УК РФ). Если лицо осуждается за несколько преступлений одновременно, то окончательное наказание назначается по совокупности преступлений, однако оно не может быть меньше тех пределов, которые указаны для каждого вида рецидива в ч. 2 ст. 68 УК РФ.
18. Условное осуждение.
Условное осуждение регламентируется ст. 73 УК РФ.
Если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания (исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до 8 лет), он постановляет считать назначенное наказание условным.
Условное осуждение не назначается:
осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
При назначении условного осуждения суд учитывает:
— характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
— личность виновного,
— смягчающие и отягчающие обстоятельства.
При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок (величина – в ч. 3 ст. ст. 73 УК РФ), в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.
При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний.
Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей:
— не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
— не посещать определенные места;
— пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
— трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении.
Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.
Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, суд может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.
19. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
При наличии оснований и условий, предусмотренных уголовным законом, лицо может быть: а) освобождено от уголовной ответственности; б) освобождено от уголовного наказания; в) досрочно освобождено от дальнейшего отбывания назначенного судом наказания.
Освобождение от уголовной ответственности по своему юридическому содержанию означает освобождение виновного от всех правовых последствий совершенного им преступления: от порицания, которое от имени государства объявляется обвинительным приговором суда и означает официальное признание гражданина преступником, от наказания и от судимости. Такое освобождение в обязательном порядке предполагает отмену всех мер уголовно-процессуального принуждения — меры пресечения, ареста на имущество. Освобожденному от уголовной ответственности должны быть возвращены изъятые вещи, предметы, документы. Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности не означает признания лица невиновным и не освобождает его от гражданско-правовой, например имущественной, ответственности за совершенное деяние, а также от мер административного, дисциплинарного и общественного взыскания.
УК допускает освобождение от уголовной ответственности в следующих случаях:
— в связи с деятельным раскаянием виновного (ст. 75);
— в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76);
— в связи с истечением сроков давности (ст. 78);
— в связи с актом амнистии (ст. 84);
— в связи с применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90)
20. Понятие и виды освобождения от наказания.
Освобождение от наказания является самостоятельным институтом уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное преступление (ст. 801, ч. 1 ст. 92 УК); реального отбывания наказания, назначенного приговором суда (ст. 73, 81 УК); дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому времени наказания, назначенного судом (ст. 79 УК).
Основанием освобождения от наказания выступает утрата или существенное уменьшение общественной опасности деяния или лица, совершившего преступление, которое означает нецелесообразность или невозможность исполнения или назначения наказания. Суду очевидно, что цели наказания либо уже достигнуты, либо для их достижения не требуется дальнейшего отбывания наказания, либо их достичь вообще нельзя.
УК выделяет следующие виды освобождения от наказания:
— условное осуждение (ст. 73, 74);
— условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79);
— замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80);
— освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80¹);
— освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81);
— отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82);
— освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора (ст. 83);
— освобождение от наказания на основании актов амнистии или помилования (ст. 84, 85);
— освобождение от наказания в силу изменения уголовного закона (ч. 2 ст. 10);
— освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия либо с помещением в специальное или лечебно-воспитательное учреждение (ст. 92).
21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Учитывая возрастную специфику лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, социально-психологические особенности, восприятие ими требований уголовного закона, в УК РФ выделен самостоятельный раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних», который объединяет нормы, регламентирующие особые правила применения к ним мер уголовно-правового воздействия. Закрепление в уголовном праве специальных норм об ответственности несовершеннолетних вытекает из принципов справедливости и гуманизма.
В соответствии со ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». По достижении восемнадцатилетнего возраста лицо утрачивает правовой статус несовершеннолетнего. Однако надо иметь в виду, что согласно ст. 96 УК РФ в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности виновного суд может применить уголовно-правовые нормы, устанавливающие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, и к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. В отношении их нельзя применять лишь помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, а также в воспитательную колонию.
В Общей части Уголовного кодекса ряд положений либо специально регламентируют уголовную ответственность несовершеннолетних, либо распространяются также и на них. Следовательно, при разрешении вопросов уголовной ответственности лиц, не достигших 18-летнего возраста, необходимо руководствоваться не только положениями раздела V, но и другими нормами Уголовного кодекса.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних проявляются и при ее реализации. Несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием (ч. 2 ст. 87 УК РФ).
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
Перечень наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, по сравнению с лицами, достигшими 18-летнего возраста, существенно ограничен. Согласно ст. 88 УК РФ, видами наказаний, назначаемых данной категории лиц, являются:
— штраф;
— лишение права заниматься определенной деятельностью;
— обязательные работы;
— исправительные работы;
— ограничение свободы;
— лишение свободы на определенный срок.
22. Понятие убийства. Основной и квалифицированные составы.
Под убийством понимается умышленное причинение смерти другому человеку.
Непосредственным объектом убийства является жизнь человека, поэтому важно определить момент начала жизни и момент ее окончания.
Начальным моментом жизни считается момент, когда констатируется полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма беременной, т. е. когда плод отделился от организма роженицы, за исключением пуповины, которая не перерезана, и у плода имеется дыхание или сердцебиение, пульсация пуповины либо произвольное движение мускулатуры.
Момент смерти связан с констатацией необратимой гибели всего головного мозга.
Объективная сторона убийства:
— деяние, которое может быть как в форме действия, так и бездействия, направленное на причинение смерти другому лицу;
— в результате этого деяния должны наступить общественно опасные последствия в виде смерти другого человека;
— между деянием и последствиями должна быть необходимая причинная связь.
Состав материальный – убийство признается оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. Не имеет значения, когда наступила смерть: немедленно или спустя какое-то время. Действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не привели к этому результату, квалифицируются как покушение на убийство.
Субъективная сторона убийства характеризуется виной в форме прямого или косвенного умысла. Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом.
Виды убийства:
1) простое – убийство без квалифицирующих или привилегирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ);
2) квалифицированное – убийство с отягчающими обстоятельствами, т. е. убийство:
двух или более лиц;
лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
совершенное с особой жестокостью;
совершенное общеопасным способом;
совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;
из хулиганских побуждений;
с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
в целях использования органов или тканей потерпевшего;
3) привилегированное – убийство со смягчающими обстоятельствами (ст. 106, 107, 108 УК РФ).
23. Признаки основного состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Объект преступления:
— родовой – общественные отношения в сфере защиты личности;
— видовой — общественные отношения в сфере защиты жизни и здоровья человека;
— непосредственный — общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного права на здоровье и гарантирующие безопасность этого блага.
Потерпевший – любое физическое лицо.
Объективная сторона характеризуется противоправными действиями, повлекшими любое из общественно опасных последствий, перечисленных в ч. 1 ст. 111 УК РФ:
1) опасный для жизни вред (вызывающий угрожающее жизни состояние, которое может закончиться смертью; им могут быть как телесные повреждения, так и заболевания и патологические состояния);
2) неопасные для жизни виды вреда, относящиеся к тяжкому вреду по последствиям:
— потеря зрения, речи, слуха, утрата какого-либо органа или утрата органом его функций;
— прерывание беременности;
— психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией;
— неизгладимое обезображивание лица;
— вред, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3 или заведомо для виновного полную утрату потерпевшим профессиональной трудоспособности.
Состав преступления — материальный.
Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК, характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. Вместе с тем умышленное причинение вреда, оцениваемого как тяжкое по признаку опасности его для жизни, следует отграничивать от покушения на убийство именно по субъективной стороне. Покушение совершается только с прямым умыслом: виновный, осознавая общественную опасность произведенного им выстрела, удара ножом, дачи яда и т.д., предвидит возможность или неизбежность наступления смерти потерпевшего и желает причинения этого вреда. В отличие от этого указанный вид тяжкого вреда предполагает косвенный умысел относительно факта смерти, ввиду того что она не наступила, содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 111.
24. Объективные и субъективные признаки основного состава изнасилования.
Непосредственный объект половая свобода женщины и половая неприкосновенность несовершеннолетней.
Дополнительным объектом является нормальное физическое и нравственное развитие малолетних и несовершеннолетних.
Факультативным объектом – жизнь и здоровье человека.
Объективная сторона изнасилования имеет сложный характер, она складывается из:
а) полового сношения;
б) физического насилия или угрозы (запугивание потерпевшей) его применения либо использования беспомощного состояния потерпевшей.
Под изнасилованием следует понимать совершение естественного гетеросексуального акта (полового акта, совокупления), характеризующегося наличием возможности зачатия (беременности) как части детородной функции.
Состав формальый. Изнасилование следует считать оконченным преступлением с момента начала полового акта, независимо от его последствий.
Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что вопреки воле женщины совершает с ней половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием ее беспомощного состояния, и желает этого. Как правило, мотив рассматриваемого преступления — сексуальный, удовлетворение половой потребности, однако могут быть и иные мотивы: месть, стремление опозорить потерпевшую, принудить ее выйти замуж, по найму и т.д.
Субъект преступления специальный: лицо мужского пола, достигшее 14-летнего возраста. В качестве соисполнителя может выступать и женщина, совершившая насилие или высказавшая угрозы применения насилия к потерпевшей или иным лицам либо приведшая ее в бессознательное состояние с целью совершения полового сношения мужчиной.
25. Понятие и формы хищения.
Хищение — это совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Важно отметить три составляющих имущества, на которое совершено посягательство. Это материальный аспект, означающий, что посягательство происходит на вещь материального мира, экономический, то что оно имеет свою цену и юридический, который касается собственности, установленной в отношении конкретного имущества.
Признаки: 1. Предмет хищения — имущество, которое обладает признаками вещи и имеет товарную стоимость. 2. Хищение имеет сложный характер. 3. Противоправность хищения. 4. Безвозмездность хищения. 5. Причинение ущерба собственнику.
Формы хищения
Кража — тайное хищение имущества.
Грабёж — открытое хищение имущества без применения насилия или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Разбой — нападение в целях хищения имущества с применением опасного для жизни или здоровья насилия либо с угрозой применения такого насилия.
Мошенничество — хищение имущества путём обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием.
Присвоение или растрата — неправомерное обращение в свою собственность имущества или денег, вверенных преступнику для какой-либо цели.
Особое место в УК занимает вымогательство (ст. 163), не относящееся к хищениям, но обладающее рядом одинаковых с ними признаков.
Необходимыми признаками хищения с объективной стороны являются безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц. При этом обязательно причиняется реальный материальный ущерб собственнику или законному владельцу имущества. Причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды не может признаваться хищением. При хищении уменьшение имущественной массы или достояния потерпевшего приводит к увеличению имущества виновного или других лиц. Поэтому причинение реального ущерба собственнику путем уничтожения его имущества также не может считаться хищением, даже если виновный для того, чтобы уничтожить имущество, предварительно его изъял.
С субъективной стороны для хищения необходимо наличие корыстной цели. Если виновный противоправно изъял чужое имущество в обеспечение долга, который собственник имущества не возвращал данному лицу, хищения не будет, так как при наличии объективных признаков отсутствует корыстная цель. Такое деяние может рассматриваться как самоуправство (ст. 330 УК).
26. Вымогательство. Понятие и виды. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа.
Вымогательство – преступление, посягающее на чужую собственность.
Предметом преступления может быть имущество, право на имущество или действия имущественного характера.
Объективная сторона характеризуется вымогательством, которое заключается в требовании:
— передачи чужого имущества;
— права на имущество;
— совершения других действий имущественного характера.
Требование обязательно предъявляется под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Вымогательство является оконченным с момента предъявления требования о передаче имущества под угрозой причинения вреда потерпевшему или его близким.
Как вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, следует квалифицировать требование передачи имущества, сопровождающееся угрозой разглашения сведений о совершенном потерпевшим или его близкими правонарушении, а равно иных сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой разглашения которых совершается вымогательство.
Вымогательство может быть совершено:
— с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, – побои, причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для жизни и здоровья;
— с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, – причинение потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения либо легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, а также иное насилие, которое хотя и не причинило указанного вреда, но в момент применения создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего.
Обязательными элементами субъективной стороны преступления являются вина в форме прямого умысла и корыстная цель.
Субъект преступления – общий.
Разграничение
Вымогательство — чужое имущество, право на чужое имущество
Грабеж и разбой – только чужое имущество
27. Захват заложника. Отграничение захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Основной объект – общественная безопасность, дополнительный непосредственный объект – жизнь и здоровье, свобода человека.
Объективная сторона преступления включает:
захват лица в качестве заложника;
удержание лица в качестве заложника.
Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое- либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника.
Захват заложника – противоправное насильственное ограничение физической свободы хотя бы одного человека.
Удержание заложника – противоправное насильственное воспрепятствование возвращение заложнику свободы (н-р, содержание его в помещении, которое он не может самостоятельно покинуть).
Захват или удержание заложника сопровождается психологическим насилием (угроза убийством, причинения вреда любой степени тяжести, уничтожением или повреждением имущества и т.п.), а также физического насилия, не опасного для жизни и здоровья (нанесение побоев, ударов, связывание и т.п.).
Виновным выдвигаются требования освобождения заложника: обеспечить выезд из страны, передать определенную сумму денег, требования политического, религиозного, имущественного и т.д. характера.
Захват заложника – длящееся преступление.
Субъективная сторона: прямой умысел + специальная цель понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения как условия освобождения заложника.
Субъект — общий с 14 лет.
Состав — формальный, преступление считается оконченным с момента фактического лишения свободы человека, взятого или удерживаемого в качествен заложника, вне зависимости от продолжительности.
Квалифицированные составы. Ч. 2 ст. 206 УК содержит следующие квалифицирующие составы:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений или по найму.
Норма о захвате заведомо несовершеннолетнего заложника (п. «г» ч. 2 ст. 206 УК), женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК), может быть применена в тех случаях, когда виновному достоверно известно в первом случае о несовершеннолетии, во втором — о состоянии беременности заложницы.
Признаки захвата двух или более заложников (п. «е» ч. 2 ст. 206 УК), совершения этого преступления из корыстных побуждений или по найму (п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК) понимаются так же, как и применительно к составу убийства (п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК).
Особо квалифицированными видами захвата заложника являются деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 206 УК, если они совершены: организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Эти признаки аналогичны соответствующим признакам терроризма — ч. 3 ст. 205 УК.
Примечание к ст. 206 УК предусматривает (наряду с условиями, предусмотренными ч. 1 ст. 75 УК) условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно или по требованию властей освободившего заложника, если в его действиях нет иного состава преступления. Поэтому действия, образующие такие составы преступления, как незаконное ношение оружия, причинение вреда здоровью, умышленное повреждение имущества, могут влечь уголовную ответственность на общих основаниях
Отличия от похищения человека и незаконного лишения свободы:
По объекту – в похищении и лишении – это свобода личности, в захвате – общественная безопасность;
По целям – в похищении и лишении цели не имеют значения;
При лишении свободы с объективной стороны лицо не похищается (не изымается из своей среды), а остается на месте, но ограничивается в передвижении + ответственность с 16 лет.
При захвате заложника виновных лиц интересует не столько личность захваченных, сколько возможность использования их в качестве средства давления на адресата. Виновные лица здесь не имеют личных взаимоотношений с заложниками, которые бы обусловливали их соответствующие действия. При незаконном же лишении свободы или похищении человека виновные лица по тем или иным причинам заинтересованы в конкретной личности потерпевшего (как это бывает, например, при взыскании долга, устранении конкурента и т.п.).
28. Бандитизм, организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовая характеристика.
Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок, безопасность здоровья населения, экологическую безопасность, безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также безопасность компьютерных информационных процессов. Их видовым объектом являются общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность жизнедеятельности населения, нормальную деятельность организаций, учреждений и предприятий, общественный порядок, интересы личности, общества и государства
Непосредственный объект рассматриваемой группы преступлений представляет собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни всего общества, личности и государства.
Признаками банды (ст. 209 УК) выступают: 1) наличие двух и более лиц; 2) устойчивость; 3) вооруженность; 4) цель — совершение нападений на граждан или организации.
Банда традиционно рассматривается как одна из форм организованной группы. Банда признается вооруженной (см. анализ ст. 208 УК) при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды. Владение бандой оружием на законном либо незаконном основании на квалификацию бандитизма не влияет. Если оружие приобретено незаконно, то уголовная ответственность помимо ст. 209 УК будет дополнительно наступать по ст. ст. 222, 223 или 226 УК.
Объективная сторона бандитизма выражается в: 1) создании устойчивой вооруженной группы (банды); 2) руководстве такой группой (бандой) (ч. 1 ст. 209); 3) участии в банде; 4) участии в совершаемых бандой нападениях (ч. 2 ст. 209).
Содержание первых трех форм тождественно содержанию аналогичных признаков организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК).
Под созданием банды понимается совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении оружия и т.п.
Финансирование — предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием, что они переданы для банды.
Характер действий, направленный на организацию банды весьма близок с руководством ею, т.к. все они направлены на определение структуры такой группы, распределение функций между ее членами, создание и разработку плана предполагаемых нападений (нападения). Пленум Верховного Суда РФ определил руководство бандой как принятие решений, связанных как с планированием и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений.
В большинстве случаев, лицо, которое создало банду, и является ее руководителем. Но, тем не менее, имели место случаи, в которых руководство бандой брало на себя иное лицо.
Самая распространенная на практике форма бандитизма – это участие в банде. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, «участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.п.
Преступное сообщество может представлять собой не только объединение отдельных организованных групп, но и организаторов, руководителей и иных представителей организованных групп. Бандитское же образование, в свою очередь, всегда состоит из руководителя (-ей) и рядовых его членов.
29. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их незаконные производство, сбыт или пересылка.
Непосредственный объект преступления — здоровье населения.
Предмет преступления:
— наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ;
— психотропные вещества — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ;
— аналоги наркотических средств и психотропных веществ — запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ)
Объективная сторона заключается в незаконном:
— приобретении — их получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаимозачета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки;
— хранении — действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления;
— перевозке — умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
— изготовлении — совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
— переработке — умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели сбыта. Субъект преступления — общий.
30. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – это общественно опасные деяния (действия или бездействие), α совершаются представителями власти, должностными лицами и иными государственными служащими, не являющимися должностными лицами, благодаря занимаемому ими служебному положению и вопреки интересам службы и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов государственной власти, интересам государственной службы или службы в органах местного самоуправления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда
Эти преступления отличаются от иных преступных посягательств специальными признаками:
– они совершаются специальными субъектами, исключение составляет ст 291 УК РФ (дача взятки), где субъект общий;
– совершение общественно опасных деяний возможно лишь благодаря занимаемому служебному положению или с использованием своих служебных полномочий;
– они посягают на нормальную деятельность органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления либо содержат реальную угрозу такого нарушения
Виды этих преступлений:
– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
– отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст 287 УК РФ);
– присвоение полномочий должностного лица (ст 288 УК РФ);
– незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);
– получение взятки (ст. 290 УК РФ);
– дача взятки (ст 291 УК РФ);
– служебный подлог (ст 292 УК РФ);
– халатность (ст. 293 УК РФ).
Субъектом большинства преступлений этой группы может быть только должностное лицо Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Общая часть
1. Уголовное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и задачи. Принципы уголовного права
Уголовное право является самостоятельной и фундаментальной отраслью права, входящей наряду с другими отраслями права (конституционным, гражданским, финансовым, трудовым и др.) в систему права России. Ему присущи основные черты и принципы, свойственные праву в целом, однако оно существенно отличается от других, в том числе от смежных, отраслей права своими специфическими задачами, предметом и методом правового регулирования.
Уголовное право как отрасль права представляет собой совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти и определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели и систему наказаний, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие по поводу виновного совершения общественно опасного деяния — преступления, предусмотренного уголовным законодательством, между государством в лице уполномоченного органа и лицом, совершившим это деяние.
В указанных отношениях государство возлагает на лицо, виновное в совершении преступления, ответственность и применяет к нему наказание, а это лицо обязано претерпеть неблагоприятные для него последствия в связи с совершением преступления. Следовательно, отношения, возникающие в связи с совершением преступления, носят охранительный характер.
Кроме того, уголовное право выполняет и регулятивную роль, которая заключается в удержании членов общества от совершения преступлений путем установления соответствующих запретов в уголовно-правовой норме под страхом применения уголовного наказания.
Таким образом, наиболее распространенным в уголовном праве методом является метод запрета.
Необходимо отметить, что метод уголовного права — это совокупность определенных правовых средств воздействия на общественные отношения.
Другим, не менее важным методом уголовного права является применение санкций уголовно-правовых норм. Особенность этого метода состоит в том, что уголовное право — единственная отрасль права, предусматривающая наиболее суровые последствия для лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет.
Однако в уголовном праве применяются и другие меры уголовно-правового характера, например меры медицинского характера, меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним.
Также применяется так называемый метод стимулирования позитивного поведения лиц, совершивших преступление, который находит свое выражение в нормах, устанавливающих освобождение от уголовной ответственности в случаях явки с повинной, способствования раскрытию преступления и т. д.
Уголовное право РФ делится на Общую и Особенную части. При этом между нормами обеих частей существует органическая связь и единство.
В нормах Общей части регламентируются наиболее важные положения, касающиеся основных понятий уголовного права: понятие преступления, наказания, действие уголовного закона во времени и в пространстве, определяются формы вины, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, устанавливаются сроки погашения судимости, а также сроки давности. Нормы Особенной части уголовного права содержат конкретные общественно опасные деяния, признанные преступлениями, с указанием видов наказаний и их размеров в санкциях статей. Указанные нормы расположены в разделах, которые конструируются по признаку объекта преступного посягательства.
Задачи уголовного права сформулированы в ст. 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждения преступлений.
Принципы уголовного права — это основополагающие начала как уголовного права в целом, так и отдельных его институтов, закрепленные в уголовном законодательстве.
В гл. 1 Уголовного кодекса закреплены следующие принципы уголовного права:
— принцип законности заключается в том, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ, и аналогия уголовного закона не допускается;
— принцип равенства граждан перед законом состоит в том, что все лица, совершившие преступления, предусмотренные УК РФ, независимо от каких-либо своих характеристик (пол, раса, национальность, язык, происхождение и т. д.) подлежат уголовной ответственности;
— принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те преступления, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Это означает, что вне зависимости от характера наступивших в результате совершения преступления последствий лицо, его совершившее, не подлежит уголовной ответственности, если не установлено, что оно совершило деяние виновно, т. е. умышленно либо по неосторожности;
— принцип справедливости состоит в следующем: наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление;
— принцип гуманизма основан на обеспечении безопасности человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Реализация принципа гуманизма в УК РФ решается с помощью ряда институтов, обеспечивающих дифференциацию ответственности: применение строгих наказаний к опасным преступникам и более мягких мер — к тем, кто впервые совершил не столь серьезное преступление.
2. Уголовное право как наука
Паука уголовного права является составной частью науки вообще и юридической в частности и представляет собой систему взглядов, понятий, идей, представлений об уголовном праве в целом, об отдельных составляющих его институтах и путях дальнейшего развития. Прежде всего наука уголовного права изучает два основополагающих института — преступление и наказание.
При этом указанные институты уголовного права исследуются в их развитии и изменении исходя из потребностей практики борьбы с преступностью.
Предмет науки уголовного права значительно шире предмета уголовного права как отрасли права. Так, предметом науки уголовного права является не только теория уголовного права, действующее уголовно-правовое законодательство, но и история его развития, практика применения в России и за рубежом, а также проблемы совершенствования уголовного законодательства.
При исследовании понятий и институтов, входящих в предмет науки уголовного права, она использует следующие специальные методы: исторический, сравнительно-правовой, структурно-логический анализ, социологический, а также частные методы: системный, опрос и анкетирование осужденных за определенные категории преступлений и др.
Основные задачи, стоящие перед наукой уголовного права, можно сформулировать следующим образом:
— проведение исследований уголовного законодательства на предмет определения социальной обусловленности и эффективности его норм;
— разработка предложений о совершенствовании уголовного законодательства в целом и отдельных институтов и уголовно-правовых норм на базе анализа и обобщения их применения, внесение на этой же основе предложений о декриминализации или криминализации тех или иных социальных явлений;
— участие в работе официальных структур по разработке уголовных законов, рекомендаций по их совершенствованию и применению;
— изучение и использование уголовного законодательства зарубежных стран и практики его применения при совершенствовании российского уголовного законодательства, и прежде всего в области новых в нашем законодательстве норм, направленных на защиту прав человека, экономики, мира и безопасности человечества;
— научное прогнозирование и обоснование путей развития уголовного права, разработка концепции уголовного законодательства, в полной мере отвечающей принципам, задачам и сущности демократического правового государства.
Паука уголовного права тесно связана со смежными науками (криминологией, криминалистикой, наукой об уголовно-исполнительном законодательстве, правовой статистикой) в связи с тем, что все они основываются на исследовании вопросов борьбы с преступностью.
3. История российского уголовного законодательства
Процесс формирования российского уголовного законодательства происходил сложно, постепенно и продолжительно по следующим условным периодам, каждый из которых знаменуется принятием важнейших уголовных законов.
1. Уголовное законодательство Древней Руси
Данный этап характеризуется принятием первого письменного кодифицированного источника уголовного права — Русской Правды, относящейся к XI–XII вв. и представляющей собой сборник уголовных законов. В наше время существуют более ста списков Русской Правды, существенно различающихся между собой по содержанию. Однако представители науки уголовного права сходятся во мнении, что именно в ней впервые была сделана попытка определения преступления. При этом субъектом преступления могли быть только свободные люди.
Русская Правда выделяет только два вида преступлений: против личности (убийство, телесные повреждения, побои, оскорбления) и против собственности (разбой, кража, нарушение земельных границ, незаконное пользование чужим имуществом).
Наиболее распространенным наказанием в Русской Правде является штраф, однако на практике применялись и такие наказания, как «поток и разграбление» (в виде смертной казни, конфискации имущества, продажи в холопы), вира (штраф в пользу князя), заключение в темнице, а также членовредительские кары.
Впоследствии (XIII–XV вв.) были приняты Псковская и Новгородская судные грамоты, основанные на нормах Русской Правды.
2. Уголовное право централизованного российского государства
Во время усиления центральной власти, преодоления феодальной раздробленности были приняты:
— Судебник 1497 г., утвержденный Иваном III и его Боярской думой, особенностью которого явилось отсутствие различий между случайными и неосторожными деяниями;
— Судебник 1550 г., изданный Иваном IV, в котором впервые были предусмотрены должностные преступления (взятка) и государственные преступления (сдача города неприятелю).
Следующим актом, принятым на данном этапе и оказавшим серьезное влияние на развитие уголовного законодательства, является Соборное Уложение 1649 г. Им впервые разграничиваются умышленные, неосторожные и случайные преступления, а также вводятся понятия необходимой обороны и крайней необходимости.
Преступления в Соборном Уложении сгруппированы в отдельные главы в зависимости от объекта посягательства и общественной опасности. При этом наиболее опасными признаются религиозные и государственные преступления. Убийство также считалось наиболее тяжким преступлением, так как влекло применение смертной казни. Уголовная ответственность предусматривалась также за недоносительство о совершенных или готовящихся государственных преступлениях, клевету и оскорбление, имущественные преступления (квалифицированные кражи, разбой, в том числе с отягчающими обстоятельствами: повторностью, сопряженностью с убийством или поджогом, уничтожением чужого имущества), а также преступления против здоровья (телесные повреждения, побои).
В период создания Российской Империи был принят Воинский Артикул Петра I 1715 г., также сыгравший большую роль в развитии уголовного законодательства России. Он включал в себя воинские, политические и общеуголовные преступления: преступления против веры, против особы государя, убийство, поджог, кражу, грабеж и др.
Воинский Артикул был отменен с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в период правления Николая I.
Наиболее существенным достоинством Уложения следует считать то, что оно впервые в российском уголовном законодательстве систематизировало нормы на Общую и Особенную части.
Кроме того, провозглашалось равенство всех перед законом. Отменялись для женщин телесные наказания вообще, для мужчин — розги и шпицрутены. Вводился суд присяжных и мировые судьи. Последние могли рассматривать дела о преступлениях с максимальной санкцией до двух лет лишения свободы.
Уголовное уложение существенно отличалось от предшествующего Уложения прежде всего своей краткостью — 687 статей, 72 из которых приходились на Общую часть.
Оно состояло из 8 отделений, которые регламентировали понятие преступления, категоризацию уголовных деяний, виды наказаний, действие уголовного закона в пространстве, снижение и замену наказания, обстоятельства, усиливающие и устраняющие наказуемость.
Заметно упрощена была система наказаний. Основные виды: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в исправительном доме, заключение в тюрьме, арест, денежная пеня (штраф).
Арест предусмотрен впервые в УК 1996 г. Опыт применения ареста по Уголовному уложению и Уложению о наказаниях уголовных и исправительных мог бы ныне весьма пригодиться.
3. Уголовное законодательство советского периода
Основными законодательными актами данного периода являлись:
— Декрет о суде № 1 от 17.12.1917 г., отграничивший контрреволюционные и другие наиболее опасные преступления (мародерство, хищение, злоупотребления торговцев и др.) от остальных преступлений;
— Декрет о суде № 2 от 07.03.1918 г., который отменил уголовную ответственность и тюремное заключение для несовершеннолетних (до 17 лет), а также ввел условно-досрочное освобождение.
Впервые уголовное законодательство и практика народных судов были обобщены в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР, изданных Паркомюстом РСФСР 12 декабря 1919 г.
Образование СССР в 1922 г. было ознаменовано принятием ЦИК СССР 31 октября 1924 г. Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, где определяется компетенция Союза ССР и союзных республик.
Впоследствии на их основе были приняты новые уголовные кодексы (1926–1935 гг.).
4. Уголовное право Российской Федерации
На данном этапе был принят систематизированный законодательный акт — Уголовный кодекс 1996 г., действующий до настоящего времени.
4. Понятие, признаки и структура уголовного закона
Уголовный закон является разновидностью юридических законов наряду с гражданской, трудовой, административной, жилищной разновидностями и представляет собой нормативно-правовой акт, принятый во исполнение воли народа высшим законодательным органом государственной власти, содержащий юридические нормы, устанавливающие основания и принципы уголовной ответственности, определяющие, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, какие наказания предусмотрены за их совершение и в каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности или наказания.
В связи с этим можно выделить следующие общие признаки российского уголовного закона:
— является результатом правотворческой деятельности высшего законодательного органа государственной власти (Государственной Думы РФ).
Это означает, что в качестве уголовного закона не могут рассматриваться ни обычаи, ни судебные прецеденты, ни постановления либо разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;
— основан на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права;
— является единственным источником уголовного права, обладающим высшей юридической силой на всей территории Российской Федерации после Конституции РФ. Все другие правовые акты, регулирующие вопросы уголовно-правового характера, должны издаваться на основе уголовного закона. При этом новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в действующий Уголовный кодекс;
— содержит юридические нормы уголовно-правового характера.
Уголовный закон традиционно подразделяется на Общую и Особенную части.
Общая часть включает в себя 6 разделов, 15 глав и 104 статьи и регулирует такие вопросы, как задачи и принципы Уголовного кодекса; его действие во времени и пространстве; общие вопросы, касающиеся преступления и наказания; виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. Отдельные разделы Общей части посвящены уголовной ответственности несовершеннолетних и принудительным мерам медицинского характера.
Особенная часть, в свою очередь, состоит из 6 разделов, 19 глав и 257 статей, в которых дается систематизированный по объектам уголовно-правовой охраны перечень составов преступлений и санкций за каждое из них.
Уголовный закон является формой выражения уголовно-правовых норм, совокупность которых и составляет уголовное право. В связи с этим понятия уголовного закона и уголовно-правовой нормы неотделимы друг от друга и соотносятся как форма и содержание.
Нормы уголовного закона состоят из двух элементов — диспозиции и санкции.
Под диспозицией понимается структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указываются или описываются признаки конкретного преступления. Она бывает следующих видов:
— простая, т. е. преступление лишь указано, а признаки его не описаны, например ч. 1 ст. 126 — похищение человека;
— описательная — называет признаки указанного преступления, например
4. 1 ст. 105 — убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку;
— бланкетная — отсылает к другим законам или нормам других отраслей права для определения признаков преступления;
— ссылочная — для определения признаков преступления отсылает к другой норме уголовного закона.
Санкцией называется элемент уголовно-правовой нормы, в котором указаны обязательные негативные последствия, которые должно претерпеть лицо, совершившее преступление, указанное в диспозиции. Санкции бывают двух видов:
— относительно-определенные, устанавливающие вид и размер наказания в определенных пределах;
— альтернативные, предоставляющие суду возможность выбора из нескольких видов наказаний.
5. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила уголовного закона
Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Это значит, что в каждом конкретном случае применения нормы уголовного закона необходимо устанавливать момент совершения преступления, а также закон, действующий на данный момент.
В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. При этом моментом совершения длящегося преступления считается момент совершения начального акта данного преступления, а моментом совершения продолжаемого преступления — момент пресечения преступного акта или момент окончания последнего самим виновным. В свою очередь моментом совершения преступления в соучастии признается момент выполнения исполнителем объективной стороны деяния.
Уголовный закон считается действующим, если он вступил в силу и не утратил ее. В Российской Федерации закон вступает в силу только после его официального опубликования в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации».
Федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок вступления его в силу. Так, Уголовный кодекс РФ был принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., а вступил в действие только с 1 января 1997 г. в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации».
Уголовный закон утрачивает силу в результате его отмены либо замены другим законом, истечения указанного в нем срока, в связи с изменением условий или обстоятельств, в соответствии с которыми он был принят, а также в результате признания закона противоречащим Конституции РФ решением Конституционного Суда РФ.
Пределы действия уголовного закона в пространстве определяются на основе следующих специальных принципов:
— территориальный принцип, в соответствии с которым лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ независимо от того, является ли оно гражданином РФ или нет.
При этом в соответствии с Законом РФ «О Государственной границе Российской Федерации» территорией РФ признаются находящиеся в пределах государственной границы сухопутная территория, водная территория (внутренние и территориальные прибрежные морские воды шириной 12 морских миль), недра (пространство под сухопутной и водной территорией без ограничения глубины), воздушное пространство над сухопутной и водной территорией, континентальный шельф (поверхность и недра морского дна за территориальными водами до глубины 200 м и глубже, пока глубина позволяет разработку естественных богатств), а также исключительная экономическая зона (в пределах 200 морских миль, считая от линии наибольшего отлива).
К территории РФ также относятся военные и гражданские суда, приписанные к какому-либо порту России и несущие флаг Российской Федерации, независимо от места нахождения, территории посольств в других странах, а также подводные кабели, трубопроводы и иные объекты, принадлежащие РФ и находящиеся в открытом море или космосе;
— принцип гражданства означает, что граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ;
— реальный принцип состоит в том, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации;
— универсальный принцип заключается в следующем: иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации;
— принцип выдачи лиц, совершивших преступление (принцип экстрадиции). В соответствии с этим принципом граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству, а иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации. Однако следует иметь ввиду, что согласно Конституции РФ не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.
Обратная сила закона — это распространение действия принятого закона на отношения (случаи), которые возникли (произошли) до введения его в действие.
По общему правилу, установленному Конституцией РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В свою очередь, УК РФ закрепляет правило, согласно которому обратной силы не имеет уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица.
Вместе с тем обратную силу имеет уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, т. е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
6. Толкование уголовного закона
Под толкованием уголовного закона понимается деятельность государства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, специалистов — практиков или ученых, направленная на установление содержания уголовно-правовых норм, на раскрытие выраженной в них воли законодателя в целях правильного, точного и единообразного понимания и применения данных норм. Толкование норм уголовного права, как и права вообще, не может создавать новых уголовно-правовых норм, а также вносить поправки и дополнения в действующие нормы.
Толкование подразделяется на виды в зависимости от определенных его признаков.
В зависимости от субъекта толкования оно бывает следующих видов:
— легальное, т. е. такое официальное толкование, которое производится органом государственной власти, уполномоченным на то законом, и обязательно для всех.
Видом данного толкования является аутентичное толкование, производимое тем органом, который принял этот закон.
Исходя из изложенного, субъектом легального толкования может быть только Государственная Дума РФ;
— судебное — имеет место при рассмотрении судом конкретного уголовного дела (казуальное толкование) и содержится в приговоре.
Такое толкование обязательно только по этому делу. Кроме того, судебное толкование может осуществляться в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, обязательных для всех судов и других правоохранительных органов России;
— научное или доктринальное — такое толкование, которое содержится в учебниках, монографиях, научных статьях по уголовному праву, подготовленных учеными-юристами, практическими работниками правоприменительных органов и не имеет обязательной силы.
В зависимости от объема толкование может быть:
— буквальным, когда толкование дается в точном соответствии с текстом, буквой закона;
— распространительным, или расширительным, придающим закону более широкий смысл по сравнению с его буквой;
— ограничительным, позволяющим применять закон к более узкому кругу случаев.
В зависимости от приемов (способов) толкования различаются следующие виды:
— грамматическое, т. е. разъяснение уголовно-правовых норм с помощью правил грамматики, синтаксиса, пунктуации, этимологии;
— систематическое — заключается в сравнении норм уголовного закона с другими нормативно-правовыми нормами, действующими на данный момент, а также их разграничении. Такое толкование позволяет выявить противоречия и коллизии в законодательстве;
— историческое — состоит в исследовании социального значения нормы уголовного закона, ее цели и причин, обусловивших ее принятие;
— логическое — уяснение содержания нормы уголовного закона в соответствии с правилами логики.
7. Понятие, признаки и категории преступления
Уголовный кодекс определяет преступление как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. При этом под деянием понимается внешний акт общественно опасного поведения человека в форме действия (активного волевого поведения) или бездействия (пассивного волевого поведения, выраженного в несовершении действия, которое лицо было обязано или могло совершить).
Из указанного определения вытекают следующие признаки преступления:
— общественная опасность является материальным признаком преступления и выражается в том, что оно причиняет существенный вред правам и свободам человека и гражданина, собственности, общественному порядку и общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю Российской Федерации, миру и безопасности человечества. Вместе с тем деяние, в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением (например, кража малоценной вещи, повреждение имущества, для восстановления которого не требуется существенных затрат). Общественная опасность характеризуется всеми признаками преступного деяния: объективными и субъективными. Характер общественной опасности определяет качественную характеристику деяния, в то время как степень общественной опасности — количественную характеристику преступления;
— противоправность — формальный признак преступления, который заключается в запрещении конкретного деяния соответствующей нормой Уголовного кодекса. Он означает, что применение уголовного закона по аналогии не допускается;
— виновность — признак, предполагающий определенное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и преступным последствиям, проявившееся в форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности (легкомыслия или небрежности). Уголовное законодательство России основано на принципе субъективного вменения, означающем, что невиновное причинение вреда не влечет уголовной ответственности;
— наказуемость, под которой понимается возможность назначения наказания, предусмотренного в санкции уголовно-правовой нормы, за каждое совершенное общественно опасное деяние.
Согласно УК РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
Характер общественной опасности является качественной характеристикой объекта преступного посягательства и зависит прежде всего от его значимости. Так, насильственные посягательства на собственность (разбой) по характеру общественной опасности более значимы, чем ненасильственные (кража), так как в этих случаях объектом посягательства являются две группы общественных отношений, содержанием которых являются здоровье потерпевшего и его собственность, а не одна собственность, как при ненасильственных посягательствах на собственность.
Степень общественной опасности, в свою очередь, является количественной характеристикой преступного посягательства и зависит от многих факторов, таких как тяжесть наступивших в результате преступления последствий, форма вины, способы совершения деяния, стадия совершения преступления и т. п.
При учете характера и степени общественной опасности преступления, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О практике назначения судами уголовного наказания», следует исходить из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения УК преступного деяния к соответствующей категории преступлений. Степень общественной опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии).
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 204 — коммерческий подкуп; ст. 224 — небрежное хранение огнестрельного оружия; ч. 1 ст. 261 — уничтожение или повреждение лесов; ст. 182 — заведомо ложная реклама.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы. Например, преступления, предусмотренные: ст. 106 — убийство матерью новорожденного ребенка; ч. 1 ст. 171 — незаконное предпринимательство; ч. 2 ст. 264 — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 205 — терроризм; ч. 1 ст. 206 — захват заложников; ст. 300 — незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Например, преступления, предусмотренные ст. 105 — убийство; ч. 2 и 3 ст. 162 — разбой с квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками; ч. 3 ст. 210 — организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения.
В соответствии с указанными характеристиками отнесение преступления к той или иной категории зависит от размера и вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК, а также формы вины. Преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими преступлениями признаются как умышленные, так и неосторожные деяния, а особо тяжкими — только умышленные деяния.
Отнесение преступления к одной из названных четырех категорий имеет не только теоретическое, но и практическое значение.
Так, от принадлежности преступления к той или иной категории зависят: сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора; сроки погашения судимости; возможность освобождения от уголовной ответственности; регулируется порядок и условия применения условно-досрочного освобождения и некоторых других институтов Общей части УК РФ.
8. Понятие, основания и реализация уголовной ответственности
Уголовная ответственность представляет собой один из видов юридической ответственности наряду с гражданско-правовой, административной, дисциплинарной и др.
Уголовный Кодекс РФ, многократно используя данное фундаментальное понятие, не дает его определения, поэтому в теории уголовного права по поводу содержания понятия уголовной ответственности имеются разночтения. Так, существуют три точки зрения по вопросу определения содержания уголовной ответственности.
В соответствии с первой точкой зрения уголовная ответственность — это обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть наказание личного или имущественного характера.
Вторая точка зрения понимает под уголовной ответственностью предусмотренное уголовным законом государственно-принудительное воздействие, применяемое по приговору суда к лицу, совершившему преступление, — осуждение, а также назначение наказания, влекущего за собой судимость.
Согласно третьей точке зрения уголовная ответственность — это уголовноправовое отношение в целом, т. е. урегулированное уголовным законом отношение между лицом, совершившим преступление, и государством в лице уполномоченных на то органов и должностных лиц.
Все указанные точки зрения отражают только какую-либо одну из сторон уголовной ответственности. Однако уголовная ответственность — сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает в себя следующие элементы:
— обязанность лица, совершившего общественно опасное деяние, понести наказание;
— выражение в приговоре суда отрицательной оценки совершенного деяния (осуждение);
— назначение судом виновному наказания или иных мер уголовно-правового характера;
— судимость — правовое последствие осуждения и отбывания назначенного наказания.
Нередко понятие уголовной ответственности отождествляется с понятием наказания. Однако понятие уголовной ответственности шире понятия наказания, так как, помимо самого наказания, оно включает также иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера). Поэтому уголовная ответственность делится на два вида: с назначением наказания и без назначения наказания. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
В период между возникновением уголовной ответственности и ее прекращением осуществляется реализация уголовной ответственности.
Главной особенностью уголовной ответственности является то, что она устанавливается нормой права, а реализуется лишь с возникновением уголовных правоотношений. При этом реализация уголовной ответственности означает, что после ее возникновения права и обязанности субъектов уголовных правоотношений были реализованы в соответствии с предписанием закона.
Однако уголовная ответственность может быть не реализована в случаях, если преступление не было выявлено или не установлено лицо, его совершившее, на привлечении виновного к уголовной ответственности не настаивали потерпевшие по делам частного обвинения, истекли сроки давности привлечения к ответственности, приняты акты амнистии, освобождающие виновных от уголовной ответственности, есть основания освобождения от ответственности в связи с раскаянием, с примирением виновного с потерпевшим.
9. Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава. Виды составов
Под составом преступления понимается совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, установленных законом, характеризующих общественно-опасное деяние как преступление.
Значение состава преступления заключается в том, что он является:
— единственным основанием уголовной ответственности. Так, никакое деяние, даже если оно является объективно общественно опасным, не может повлечь уголовной ответственности, если оно не содержит всех признаков и элементов состава преступления;
— условием правильной квалификации преступления. Неправильная квалификация может повлечь за собой назначение необоснованно сурового или слишком мягкого наказания, неправильный выбор судом вида исправительного учреждения, вида режима отбывания наказания, а также ряд других негативных последствий как для осужденного, так и для потерпевших, общества и государства;
— основанием для определения судом вида и размера наказаний или иных мер уголовно-правового характера;
— гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина, соблюдения и укрепления законности и правопорядка. Конституция РФ закрепила в качестве одной из основ конституционного строя РФ признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, а соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства. Кроме того, Конституция гарантирует судебную защиту каждому, в том числе и лицу, обвиняемому в совершении преступления. Так, Пленум Верховного Суда РФ постановил, что в случае установления отсутствия в деянии подсудимого состава преступления следует выносить оправдательный приговор.
Каждый конкретный состав преступления — это совокупность обязательных признаков, с помощью которых законодатель в конкретной норме Особенной части УК устанавливает не только преступление, но и наказуемость деяний, т. е. указывает, какие наказания и в каких пределах могут быть назначены судом за данное преступление.
При этом признак состава преступления — это конкретная законодательная характеристика наиболее существенных свойств преступления, отличающая его от других преступлений. Так, состав кражи во многом совпадает с составом грабежа, однако отличается от него по признаку, характеризующему способ совершения преступления (при краже — тайное хищение имущества, при грабеже — открытое).
Признаки состава подразделяются на обязательные, т. е. характерные для всех составов преступлений, без наличия которых отсутствует состав (объект посягательства, общественно опасное деяние, вина лица, его вменяемость и достижение возраста уголовной ответственности), и факультативные, присущие только некоторым из составов преступлений и дополнительно характеризующие отдельные элементы состава (место, время, обстановка, способ совершения преступления, мотив, цель преступления).
Элемент состава преступления — это составная часть структуры состава, включающая группу признаков, соответствующих различным сторонам общественно опасного деяния, признаваемого законом преступлением.
Каждый состав преступления характеризуется четырьмя обязательными элементами преступления:
— объект — это те общественные отношения, на которые направлено преступление и которые охраняются уголовным законодательством от преступных посягательств;
— объективная сторона представляет собой внешнюю характеристику преступления и заключается в предусмотренном уголовным законом общественно опасном действии или бездействии, наступлении вредных последствий и наличии между ними причинной связи. Кроме того, она характеризуется местом, временем, обстановкой, способом, средствами и орудиями совершаемого преступления;
— субъективная сторона включает в себя психическое отношение лица к совершаемому деянию и наступившим последствиям в форме умысла или неосторожности, а также мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления;
— субъект преступления — лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, и способное нести за него ответственность. Оно характеризуется возрастом и вменяемостью, в отдельных случаях — своим статусом.
Теория уголовного права различает несколько классификаций составов преступлений.
В зависимости от степени общественной опасности состав преступления может быть:
— простой (основной);
— привилегированный, т. е. состав со смягчающими обстоятельствами;
— квалифицированный, т. е. состав с отягчающими обстоятельствами.
По своей структуре, т. е. по способу описания, составы преступлений подразделяются на:
— простые, или однообъектные, которые содержат одно действие (бездействие), одно последствие;
— сложные, или многообъектные, которые содержат признаки нескольких действий или последствий. Таких составов в УК РФ большинство;
— альтернативные, которые являются разновидностью многообъектных составов, характеризующиеся несколькими действиями или последствиями, наличие хотя бы одного из которых необходимо для признания деяния преступлением.
Конец ознакомительного фрагмента.