Ответы на экзамен по праву интеллектуальной собственности

Вопросы и ответы по интеллектуальной собственности (70 вопросов)

1.
ПОНЯТИЕ
ИС

Под интеллектуальной собственностью (ИС) в российском
законодательстве понимается совокупность исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним
объекты, такие как средства индивидуализации участников гражданского оборота и
производимой ими продукции (работ, услуг).  Объектами интеллектуальной
собственности являются творения человеческого разума, его интеллекта.

Конвенция об учреждении Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июня 1967 г.,
предусматривает, что объектами интеллектуальной собственности являются:
1) литературные, художественные произведения и научные труды;
2) исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радио-передачи;
3) изобретения во всех областях человеческой деятельности;
4) научные открытия;
5) промышленные образцы;
6) товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие
обозначения;
7) пресечение недобросовестной конкуренции.

Литературные, художественные произведения и научные труды как объекты
интеллектуальной собственности охраняются авторским правом.
Права на такие объекты, как исполнительская деятельность артистов, фонограммы и
радиопередачи, обычно называются смежными правами.
Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и
фирменные наименования и обозначения – это объекты промышленной собственности
состоящего, в свою очередь, по российскому законодательству, из следующих
компонентов: патентное право, право на коммерческую тайну и законодательство о
средствах индивидуализации.
Право на пресечение недобросовестной конкуренции также рассматривается как
объект промышленной собственности.

Существует также немало результатов интеллектуальной деятельности, которые
охраняются законом, но вне рамок авторского права и права промышленной
собственности. Это как называемые нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности – топологии интегральных микросхем и селекционные достижения, а
также некоторые другие объекты правовой охраны.
Право интеллектуальной собственности — подотрасль гражданского права.

2.
ПОНЯТИЕ,
ПРЕДМЕТ, МЕТОД АП

Авторское право в объективном смысле — это
совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по признанию
авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению
режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными
правами, защите прав авторов и других правообладателей.

Предмет АП — отношения, возникающие в связи с
созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства
(авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций
эфирного или кабельного вещания (смежные права).

АП сочетает в себе диспозитивно-императивные методы
регулирования правоотношений.

3.
ФУНКЦИИ
АП

Авторское право выполняет четыре функции.
Первая из них — признание авторства и охрана произведений науки, литературы и
искусства. Авторское право устанавливает охрану этих произведений с момента их
создания. Авторское законодательство не дает общего определения понятия
произведения. Под произведением следует понимать любую отвечающую требованиям
закона идеальную систему научно-технических категорий (произведения науки), литературных
и художественных образов (произведения литературы и искусства). В законе даются
определения лишь отдельных видов произведений, в частности аудиовизуального
произведения, базы данных, программы для ЭВМ и произведения
декоративно-прикладного искусства.
Вторая функция проявляется в установлении режима использования произведений. Нормы
авторского права предусматривают, кто и на каких условиях вправе использовать
охраняемое произведение. В силу ст. 138 ГК обладатель авторского права имеет
исключительное право использования. Третьи лица вправе использовать
произведение лишь с согласия обладателя исключительных авторских прав.
Авторское право не регламентирует процедуру практического применения
произведений. Оно лишь определяет, что является, например, воспроизведением
произведения, его исполнением, показом, обнародованием и т. п. Регламентация
процессов практического использования охраняемых авторским правом произведений
выходит за рамки авторского права и гражданского права в целом1.
Третья функция авторского права выражается в наделении авторов произведений
науки, литературы, искусства и иных право-обладателей комплексом личных и
имущественных прав.
Защита данных прав образует содержание четвертой функции авторского права.

4.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РФ В ОБЛАСТИ АП

Источниками авторского права, как и гражданского
права в целом, служат международные договоры РФ, законы и иные правовые акты
РФ, а также обычаи делового оборота. Согласно Конституции РФ и ГК РФ
источниками авторского права являются отдельные статьи ГК, статьи принятых в
соответствии с ГК иных федеральных законов, а также указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ, акты министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти по гражданско-правовым вопросам науки, литературы и
искусства, не противоречащие ГК РФ и другим федеральным законам.
В настоящее время помимо ГК авторско-правовые отношения регулируются вступившим
в силу с 3 августа 1993 г. Законом РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и
смежных правах» (с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.), Законом РФ
от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для
электронно-вычислительных машин и баз данных» (с изменениями и дополнениями от
24 декабря 2002 г., 2 ноября 2004), рядом указов Президента РФ и постановлений
Правительства РФ.
Из числа международных договоров РФ наибольшее значение в качестве источников
авторского права имеют Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений 1886 г. (в парижской редакции от 24 июля 1971 г.),
вступившая в силу для Российской Федерации с 13 марта 1995 г., и Всемирная
(Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г., действующая для
России в первоначальной редакции с 27 мая 1973 г., а в редакции 1971 г. — с 9
марта 1995 г.4 Кроме того, источниками авторского права служат
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от
14 июля 1967 г.5, и Конвенция о распространении несущих программы
сигналов, передаваемых через спутники, подписанная в Брюсселе.

К авторско-правовым отношениям применяется общий
принцип, согласно которому, если международным договором РФ установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством,
применяются нормы международного договора (п. 2 ст. 7 ГК).
Предпринимательскую деятельность в сфере науки, литературы и искусства могут
регулировать также обычаи делового оборота, т. е. сложившееся и широко
применяемые предпринимателями правила поведения, не предусмотренные
законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо
документе (п. 1 ст. 5 ГК).

5.
ОБЪЕКТЫ
АП, ИХ ПРИЗНАКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ.

Объекты, охраняемые авторским правом,
относятся к таким областям человеческой деятельности, как наука, литература и
искусство, во-первых, являющиеся результатом творческой деятельности и,
во-вторых, существующие в какой-либо объективной форме. Отсутствие любого из
названных критериев не позволяет говорить о наличии произведения как объекта
авторского права.
При этом объектом авторского права может служить как произведение в целом, так
и его часть (включая его название), которая удовлетворяет названным критериям
охраноспособности и может использоваться самостоятельно.
Творческой считается умственная деятельность, завершающаяся созданием творчески
самостоятельного результата науки, литературы или искусства. Такая деятельность
иногда называется продуктивной, в отличие от репродуктивной, выражающейся в
воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или
иным известным правилам.
Разумеется, творчество — субъективный критерий, до сих пор не удалось найти
общеприемлемого критерия творческой деятельности.
Творческой по общему правилу признается любая умственная деятельность, и
результат этой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что
он является следствием прямого копирования, «пиратства», плагиата, либо он
вообще по закону не может являться объектом авторского права. То есть имеет
место своеобразная презумпция творческого характера как самой умственной
деятельности, так и любого из ее результатов.
В случае, если имело место пиратское копирование, орган, рассматривающий
конфликт, прежде всего суд, может назначить экспертизу. Специалисты в
соответствующей области творчества дадут свое заключение о самостоятельном
создании произведения либо о недозволенном полном или частичном заимствовании
чужого произведения. В последнем случае произведение или его часть не будет
являться объектом авторского права. Более того, будут приняты все меры по
защите прав подлинного автора.
Для авторского права безразличны собственно научные, литературные или
художественные качества произведения. Авторское право охраняет любые творчески
самостоятельные произведения независимо от их назначения и достоинства.
Необходимо лишь, чтобы творчески самостоятельное произведение отвечало второму
критерию — было выражено, т. е. существовало в какой-либо объективной форме.
Закон предусматривает примерный перечень объективных форм произведений:

·
письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);

·
устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);

·
звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой,
оптической и так далее);

·
изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-,
видео- или фотокадр и т.д.);

·
объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и
так далее);

·
в других формах.

В п. 5 ст. 6 ЗоАП прямо подчеркивается,
что авторское право не связано с правом собственности на материальный объект, в
котором произведение выражено. И естественно, «передача права собственности на
материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не
влечет передачу каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом
объекте». Исключение составляют только так называемые право доступа и право
следования, регулируемые ст. 17 ЗоАП
Для признания произведения, выраженного в объективной форме, объектом
авторского права не имеет значения также способ его выражения.
Юридически безразличным является и такой аспект произведения, как его
обнародование. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на
необнародованные произведения, если они существуют в какой-либо объективной
форме. Формами обнародования произведения служат его опубликование, публичный
показ, публичное исполнение, передача в эфир и т. п. Произведение считается
обнародованным с момента, когда оно стало потенциально доступным для сведения
неопределенного круга лиц, независимо от числа лиц, реально воспринимавших это
произведение.
Опубликование — это выпуск в обращение с согласия автора экземпляров
произведения в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей
публики, исходя из характера произведения. В форме опубликования обнародуется
большинство литературных (в том числе научных) произведений, издающихся
тиражами, оправданными читательским спросом.
 Под показом произведения понимается, в частности, демонстрация оригинала или
экземпляра произведения непосредственно или на экране с помощью пленки,
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств. Типичные
объекты авторского права, обнародуемые в форме показа, — это кинофильмы и
произведения живописи, экспонируемые на открытых выставках. Экземпляром
произведения именуется его копия, изготовленная в любой материальной форме.
Исполнение — это представление произведения посредством игры, декламации,
пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств (теле- и
радиовещания, кабельного телевидения и т. п.); показ кадров аудиовизуального
произведения в их последовательности (с сопровождением или без сопровождения
звуком).
Передачей в эфир признается сообщение произведения посредством его передачи по
радио или телевидению.
Для того чтобы показ, исполнение или передача в эфир трактовались как
обнародование произведения, они должны носить публичный характер, т. е. делать
произведение потенциально доступным неопределенному кругу лиц. Первый показ
произведения с согласия автора по каналам кабельного телевидения не признается
передачей в эфир и, следовательно, обнародованием данного произведения.
Публичный показ, публичное исполнение или сообщение произведения для всеобщего
сведения понимаются как любые показ, исполнение или сообщение произведения
непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для
свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи.

Закон дает лишь примерный перечень наиболее
распространенных из таких объектов с учетом не только их объективной формы, но
и назначения, жанра, сферы применения и взаимосвязи отдельных произведений
творчества.
Объектами авторского права, в частности, являются:

·
литературные произведения (включая программы для ЭВМ на любом
языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.);

·
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные
произведения;

·
хореографические произведения и пантомимы;

·
музыкальные произведения с текстом или без текста;

·
аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);

·
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

·
произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства;

·
произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового
искусства;

·
фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;

·
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим
наукам;

·
другие произведения.

·
производные произведения (переводы, обработки, аннотации,
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки
произведений науки, литературы и искусства);

·
сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные
произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов
результат творческого труда.

Производные произведения и составные
произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли
объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые
они включают.

В силу особой практической важности и
специфики правовой охраны в дополнительном пояснении нуждаются, пожалуй, лишь
программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем.

Охрана российским авторским правом
произведений от места их нахождения, обнародования и от гражданства их
создателей.

Авторское право распространяется на все
обнародованные либо необнародованные произведения, находящиеся в какой-либо
объективной форме на территории РФ, независимо от гражданства авторов и их
правопреемников. На обнародованные либо необнародованные произведения,
находящиеся за пределами России, авторское право признается только за авторами
— гражданами РФ и их правопреемниками. За гражданами других государств
авторское право на такие произведения признается только в соответствии с
международными договорами РФ, в том числе Бернской конвенцией об охране
литературных и художественных произведений 1886 г. (в редакции 1971 г.) и
Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г. (в редакции 1971 г.).
Важно и еще одно правило. Произведение также считается опубликованным в
Российской Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опубликования
за пределами РФ оно было опубликовано на территории РФ.

6.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ АП

Авторское право не распространяется на идеи, методы,
процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Не являются объектами авторского права:

официальные документы (законы, судебные
решения, иные тексты законодательного, административного и судебного
характера), а также их официальные переводы;

государственные символы и знаки (флаги,
гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);

произведения народного творчества;

сообщения о событиях и фактах, имеющие
информационный характер.

Нельзя ставить возможность использования
закона или денежных знаков в зависимость от усмотрения лиц, написавших их
проект или сделавших их эскиз. Поэтому словоупотребления вроде «автор закона,
герба, флага» следует понимать в сугубо бытовом, а не авторско-правовом смысле.
Вместе с тем следует иметь в виду, что творческий труд по систематизации
законов, судебных решений, административных и тому подобных актов порождает
авторские права. Поэтому производные и составные произведения охраняются
авторским правом и в том случае, когда они основываются на произведениях, не
являющихся объектами чьего-либо авторского права.

7.
СУБЪЕКТЫ АП. АВТОРСТВО И СОАВТОРСТВО.

Прежде всего субъектом авторского права
признается автор, т. е. физическое лицо, творческим трудом которого создано
произведение. Возникновение прав автора не зависит от дееспособности, возраста,
состояния здоровья, выпуска произведения в свет и т. д. Иностранный гражданин
становится субъектом авторского права в РФ в случае, если его произведение
выпущено в свет на территории РФ либо не выпущено, но находится на ее
территории в какой-либо объективной форме. Во всех других случаях авторские
права иностранного гражданина будут защищаться лишь при наличии
соответствующего международного договора.

Субъектами авторских прав признаются
также и правопреемники авторов. Это лица, к которым переходят отдельные
правомочия автора по наследству, по закону, по договору с автором.
Правопреемниками автора могут быть:

1) физические лица, получившие права
автора по наследству. Не переходят по наследству права авторства, право на имя
и право на защиту репутации автора произведения. Наследники лишь вправе
осуществлять защиту указанных прав;

2) юридические лица могут приобретать
отдельные права автора в следующих ситуациях:

·
в случае создания произведения в порядке выполнения служебных
обязанностей права на использование произведения принадлежат лицу, нанявшему
автора;

·
в случае, если издательства выпускают энциклопедии, газеты,
журналы, сборники научных трудов и другие продолжающиеся издания, они
приобретают право использования произведения в целом, а также в других случаях;

3) государство становится субъектом
авторского права в случае, ликвидации юридического лица, обладавшего авторским
правом, когда государство становится наследником носителя авторских прав и др.

Если произведение создано творческим
трудом нескольких лиц, то принято говорить о соавторстве. Авторское право на
такое произведение принадлежит соавторам независимо от того, образует ли такое
произведение единое целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное
значение.

Соавторство на произведение возникает
тогда, когда второе лицо вносит свой вклад в создание произведения на любой
стадии творчества. Однако такой вклад должен отвечать требованию творческого
характера произведения. Не обладает творческим характером, а потому не
порождает соавторство техническая помощь автору (перепечатка рукописи,
подстрочный перевод и т. п.).

Соавторство может быть раздельным и
нераздельным. Под раздельным соавторством понимается авторство нескольких лиц
на произведение, состоящее из отдельных самостоятельных частей, которые могут
быть использованы независимо друг от друга. Например, это музыка и поэтический
текст песни, текст и иллюстрации книги, разные главы учебника, если указано,
кто над какой главой работал. Автор части коллективного произведения имеет на
нее авторское право и может использовать ее отдельно от других частей, если
иное не предусмотрено соглашением.

Нераздельное соавторство – это
ситуация, когда соавторам принадлежит авторское право на все произведение в
целом. Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один
из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование
произведения.

Авторское право на произведение, созданное в
соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти
последнего автора, пережившего других соавторов.

8. ЛИЧНЫЕ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРОВ И ОБЛАДАТЕЛЕЙ АВТОРСКИХ ПРАВ.

Авторское право на произведение науки,
литературы, искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления
авторского права не требуется регистрация произведения или соблюдение
каких-либо формальностей. Значок © (copyright), помещенный на каждом экземпляре
произведения, используется лишь для оповещения о правах автора на данное произведение.
Его отсутствие не означает отсутствие авторско-правовой защиты.

Автору в отношении его произведения
принадлежат следующие личные неимущественные права:

·
право признаваться автором произведения (право авторства);

·
право использовать или разрешать использовать произведение под
подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть
анонимно (право на имя);

·
право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой
форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

·
право на защиту произведения, включая его название, от всякого
искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и
достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Автор имеет право отказаться от ранее
принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв) при условии
возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную
выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично
оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять за свой счет из обращения
ранее изготовленные экземпляры произведения. При создании служебных
произведений положения настоящего пункта не применяются.

Личные неимущественные права
принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в
случае уступки исключительных прав на использование произведения. Право
авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются
бессрочно.

9. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
АВТОРОВ И ОБЛАДАТЕЛЕЙ АВТОРСКИХ ПРАВ.

Авторское право на произведение науки,
литературы, искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и
осуществления авторского права не требуется регистрация произведения или
соблюдение каких-либо формальностей. Значок © (copyright), помещенный на каждом
экземпляре произведения, используется лишь для оповещения о правах автора на
данное произведение. Его отсутствие не означает отсутствие авторско-правовой
защиты.

1. Автору в отношении его произведения
принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и
любым способом.

2. Исключительные права автора на
использование произведения означают право осуществлять или разрешать следующие
действия:

o  
воспроизводить произведение (право на воспроизведение);

o  
распространять экземпляры произведения любым способом: продавать,
сдавать в прокат и так далее (право на распространение);

o  
импортировать экземпляры произведения в целях распространения,
включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных
авторских прав (право на импорт);

o  
публично показывать произведение (право на публичный показ);

o  
публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);

o  
сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи
в эфир (право на передачу в эфир);

o  
сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных
средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);

o  
переводить произведение (право на перевод);

o  
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать
произведение (право на переработку);

o  
сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения). (20 июля 2004 г. N
72-ФЗ)

Исключительные права автора на
использование дизайнерского, архитектурного, градостроительного и
садово-паркового проекта включают также практическую реализацию таких проектов.
Автор принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчика
предоставления права на участие в реализации своего проекта при разработке
документации для строительства и при строительстве здания или сооружения, если
иное не предусмотрено в договоре.  (N 72-ФЗ)

3. Если экземпляры правомерно
опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их
продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения.

Право на распространение экземпляров
произведения путем сдачи их в прокат принадлежит автору независимо от права
собственности на эти экземпляры.

4. Размер и порядок исчисления авторского
вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском
договоре, а также в договорах, заключаемых организациями, управляющими
имущественными правами авторов на коллективной основе, с пользователями.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ
АВТОРСКОГО ПРАВА.

Авторское право действует в течение всей
жизни автора и 70 лет после его смерти, кроме случаев. Право авторства,
право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

Автор вправе в том же порядке, в каком
назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану
права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации после своей
смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний охрана
права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его
смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом
Российской Федерации, который осуществляет такую охрану, если наследников нет
или их авторское право прекратилось.

Авторское право на произведение,
обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 70 лет
после даты его правомерного обнародования.

Если в течение указанного срока автор
произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность
или его личность не будет далее оставлять сомнений, то применяется положение
абзаца первого пункта 1 статьи 27.

Авторское право на произведение,
созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после
смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

Авторское право на произведение, впервые
выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение 70 лет после
его выпуска.

В случае, если автор был репрессирован и
реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей
статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации.

В случае, если автор работал во время
Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских
прав, предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

Исчисление сроков начинается с 1 января
года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся
основанием для начала течения срока.

11. ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРАМИ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ.

По сути, все виды использования
произведений авторами указаны в ст.16 «Имущественные права»:

Автор вправе осуществлять или разрешать
следующие действия:

·
воспроизводить произведение (право на воспроизведение);

·
распространять экземпляры произведения любым способом: продавать,
сдавать в прокат и так далее (право на распространение);

·
импортировать экземпляры произведения в целях распространения,
включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных
авторских прав (право на импорт);

·
публично показывать произведение (право на публичный показ);

·
публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);

·
сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи
в эфир (право на передачу в эфир);

·
сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных
средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);

·
переводить произведение (право на перевод);

·
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение
(право на переработку);

·
сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может
иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения). (20 июля 2004 г. N 72-ФЗ)

Автор также может передать имущественные
исключительные или неисключительные права иным лицам по авторскому договору.

12. ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ.

Статья 18. Воспроизведение произведения в
личных целях без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения

1. Допускается без согласия автора и
без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение правомерно
обнародованного произведения исключительно в личных целях, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 26 настоящего Закона.

2. Положение пункта 1 настоящей
статьи не применяется в отношении:

воспроизведения произведений
архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений;

воспроизведения баз данных или
существенных частей из них;

воспроизведения программ для ЭВМ, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Закона;

репродуцирования книг (полностью) и
нотных текстов.

Статья
19. Использование произведения без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения

1. Допускается без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования:

(20 июля 2004 г. N 72-ФЗ)

1) цитирование в оригинале и в
переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и
информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объеме,
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и
журнальных статей в форме обзоров печати;

2) использование правомерно
обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в
изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в
объеме, оправданном поставленной целью;

3) воспроизведение в газетах,
передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно
опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим,
политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир
произведений такого же характера в случаях, когда такие воспроизведение,
передача в эфир или сообщение по кабелю не были специально запрещены автором;

4) воспроизведение в газетах,
передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения публично
произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных
произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором
сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;

5) воспроизведение или сообщение для
всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, путем
передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений,
которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме,
оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на
опубликование таких произведений в сборниках;

6) воспроизведение правомерно
обнародованных произведений без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом
или другими специальными способами для слепых, кроме произведений, специально
созданных для таких способов воспроизведения.

2. Допускается без согласия
автора и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во временное
безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, введенных в
гражданский оборот законным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных
в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в
порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться во
временное безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии
исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.

(Федеральный закон от 20
июля 2004 г. N 72-ФЗ)

Статья
20. Использование произведений путем репродуцирования

Допускается без согласия автора и
без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени
автора, произведение которого используется, и источника заимствования
репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли:

1) правомерно опубликованного
произведения библиотеками и архивами для восстановления, замены утраченных или
испорченных экземпляров, предоставления экземпляров произведения другим
библиотекам, утратившим по каким-либо причинам произведения из своих фондов;

2) отдельных статей и малообъемных
произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других
периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) библиотеками и
архивами по запросам физических лиц в учебных и исследовательских целях;

3) отдельных статей и малообъемных
произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других
периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) образовательными
учреждениями для аудиторных занятий.

Статья
21. Свободное использование произведений, постоянно
расположенных в местах, открытых для свободного посещения

Допускается без согласия автора и
без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение, передача в эфир или
сообщение для всеобщего сведения по кабелю произведений архитектуры,
фотографии, изобразительного искусства, которые постоянно расположены в месте,
открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение
произведения является основным объектом таких воспроизведения, передачи в эфир
или сообщения для всеобщего сведения по кабелю или когда изображение
произведения используется для коммерческих целей.

Статья
22. Свободное публичное исполнение

Допускается без согласия автора и
без выплаты авторского вознаграждения публичное исполнение музыкальных
произведений во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в
объеме, оправданном характером таких церемоний.

Статья
23. Свободное воспроизведение для судебных целей

Допускается без согласия автора и
без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение произведений для
судебного производства в объеме, оправданном этой целью.

Статья
24. Свободная запись краткосрочного пользования, производимая
организациями эфирного вещания

Организация эфирного вещания может
без согласия автора и без выплаты дополнительного вознаграждения делать запись
краткосрочного пользования того произведения, в отношении которого эта
организация получила право на передачу в эфир, при условии, что такая запись
производится организацией эфирного вещания с помощью ее собственного
оборудования и для ее собственных передач. При этом организация обязана
уничтожить такую запись в течение шести месяцев после ее изготовления, если
более продолжительный срок не был согласован с автором записанного
произведения. Такая запись может быть сохранена без согласия автора
произведения в официальных архивах, если запись носит исключительно
документальный характер.

Статья
25. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных.
Декомпилирование программ для ЭВМ

1. Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения разрешения
автора или иного обладателя исключительных прав на использование произведения и
без выплаты дополнительного вознаграждения:

1) внести в программу для ЭВМ или
базу данных изменения, осуществляемые исключительно в целях ее функционирования
на технических средствах пользователя, осуществлять любые действия, связанные с
функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с ее
назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного
пользователя сети), а также исправление явных ошибок, если иное не
предусмотрено договором с автором;

2) изготовить копию программы для
ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для
архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях,
когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных
не может быть использована для иных целей, чем указано в подпункте 1 настоящего
пункта, и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром этой
программы для ЭВМ или базы данных перестает быть правомерным.

2. Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия автора или иного обладателя
исключительных прав и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести
и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для
ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом
программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с
декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:

1) информация, необходимая для
достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из
других источников;

2) указанные действия осуществляются
в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые
необходимы для достижения способности к взаимодействию;

3) информация, полученная в
результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения
способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с
другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев,
если это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо
разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может
использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно
схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления любого
другого действия, нарушающего авторское право.

3. Применение положений настоящей
статьи не должно наносить неоправданного ущерба нормальному использованию программы
для ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснованным образом законные
интересы автора или иного обладателя исключительных прав на программу для ЭВМ
или базу данных.

Статья
26. Воспроизведение произведения в личных целях без согласия
автора с выплатой авторского вознаграждения

1. В изъятие из положений статей 37
и 38 настоящего Закона допускается без согласия автора произведения,
исполнителя и производителя фонограммы, но с выплатой им вознаграждения
воспроизведение аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения
исключительно в личных целях.

2. Вознаграждение за
воспроизведение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, выплачивается
изготовителями или импортерами оборудования (аудио- и видеомагнитофоны, иное
оборудование) и материальных носителей (звуко- и (или) видеопленки и кассеты,
лазерные диски, компакт-диски, иные материальные носители), используемых для
такого воспроизведения.

Сбор и распределение этого
вознаграждения осуществляются одной из организаций, управляющих имущественными
правами авторов, производителей фонограмм и исполнителей на коллективной
основе, в соответствии с соглашением между этими организациями (статья 44
настоящего Закона). Если этим соглашением не предусмотрено иное, указанное
вознаграждение распределяется в следующей пропорции: сорок процентов — авторам,
тридцать процентов — исполнителям, тридцать процентов — производителям
фонограмм.

Размер вознаграждения и условия его
выплаты определяются соглашением между указанными изготовителями и импортерами,
с одной стороны, и организациями, управляющими имущественными правами авторов,
производителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе, с другой
стороны, а в случае, если стороны не достигнут такого соглашения, — специально
уполномоченным органом Российской Федерации.

3. Вознаграждение не выплачивается
применительно к оборудованию и материальным носителям, указанным в абзаце
первом пункта 2 настоящей статьи, которые являются предметом экспорта, а также
к профессиональному оборудованию, не предназначенному для использования в
домашних условиях.

13. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

Ст. 14. Авторское право на произведение,
созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания
работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного
произведения.

Исключительные права на использование
служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых
отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено
иное.

Размер авторского вознаграждения за
каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты
устанавливаются договором между автором и работодателем.

Работодатель вправе при любом
использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать
такого указания.

На создание в порядке выполнения
служебных обязанностей или служебного задания работодателя энциклопедий,
энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных
трудов, газет, журналов и других периодических изданий (пункт 2 статьи 11
настоящего Закона) положения настоящей статьи не распространяются.

14. ПОНЯТИЕ АВТОРСКОГО
ДОГОВОРА. АВТОРСКИЙ ДОГОВОР ЗАКАЗА.

Статья
30. Передача имущественных прав. Авторский договор

1. Имущественные права, указанные в
статье 16 настоящего Закона, могут передаваться только по авторскому договору,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 18 — 26 настоящего Закона.

Передача имущественных прав может
осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав или
на основе авторского договора о передаче неисключительных прав.

2. Авторский договор о передаче
исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом
и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются,
и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим
лицам.

Право запрещать использование
произведения другим лицам может осуществляться автором произведения, если лицо,
которому переданы исключительные права, не осуществляет защиту этого права.

3. Авторский договор о передаче
неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне
с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим
лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же
способом.

4. Права, передаваемые по авторскому
договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено
иное.

Статья
31. Условия авторского договора

1. Авторский договор должен
предусматривать: способы использования произведения (конкретные права,
передаваемые по данному договору); срок и территорию, на которые передается
право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения
за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а
также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного
договора.

При отсутствии в авторском договоре
условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут
автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет
письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.

При отсутствии в авторском договоре
условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по
договору права ограничивается территорией Российской Федерации.

2. Все права на использование
произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не
переданными.

Предметом авторского договора не
могут быть права на использование произведения, неизвестные на момент
заключения договора.

3. Вознаграждение определяется в
авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ
использования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с
характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной
в договоре суммы либо иным образом.

Минимальные ставки авторского
вознаграждения устанавливаются Советом Министров — Правительством Российской
Федерации. Минимальные размеры авторского вознаграждения индексируются
одновременно с индексацией минимальных размеров заработной платы.

Если в авторском договоре об издании
или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде
фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж
произведения.

4. Права, переданные по авторскому
договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае,
если это прямо предусмотрено договором.

5. Предметом авторского договора не
могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в
будущем.

6. Условие авторского договора,
ограничивающее автора в создании в будущем произведений на данную тему или в
данной области, является недействительным.

7. Условия авторского договора,
противоречащие положениям настоящего Закона, являются недействительными.

 

Авторский договор должен быть
заключен в письменной форме. Авторский договор об использовании произведения в
периодической печати может быть заключен в устной форме.

При продаже экземпляров программ для
ЭВМ и баз данных и предоставлении массовым пользователям доступа к ним
допускается применение особого порядка заключения договоров, установленного
Законом Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».

Статья
33. Авторский договор заказа

1. По авторскому договору заказа
автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и
передать его заказчику.

2. Заказчик обязан в счет
обусловленного договором вознаграждения выплатить автору аванс. Размер, порядок
и сроки выплаты аванса устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

Статья
34. Ответственность по авторскому договору

1. Сторона, не исполнившая или
ненадлежащим образом исполнившая обязательства по авторскому договору, обязана
возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.

2. Если автор не представил заказное
произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить
реальный ущерб, причиненный заказчику.

15. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И
СУБЪЕКТЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ.

Статья 35. Сфера действия смежных прав

1. Права исполнителя признаются за ним, если:

1) исполнитель является гражданином Российской
Федерации;

2) исполнение, постановка впервые имели место на
территории Российской Федерации;

3) исполнение, постановка записаны на фонограмму,
охраняемую в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи;

4) исполнение, постановка, не записанные на
фонограмму, включены в передачу в эфир или по кабелю, охраняемую в соответствии
с положением пункта 3 настоящей статьи.

2. Права производителя фонограммы признаются за ним в
соответствии с настоящим Законом в случаях, если:

1) производитель фонограммы является гражданином
Российской Федерации или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение
на территории Российской Федерации;

2) фонограмма впервые опубликована на территории
Российской Федерации.

3. Права организации эфирного или кабельного вещания
признаются за ней в соответствии с настоящим Законом в случае, если организация
имеет официальное местонахождение на территории Российской Федерации и
осуществляет передачи с помощью передатчиков, расположенных на территории
Российской Федерации.

4. Предоставление на территории Российской Федерации
охраны в соответствии с настоящим Законом объектам смежных прав иностранных
физических и юридических лиц на основании международных договоров Российской
Федерации осуществляется в отношении соответствующих исполнения, фонограммы,
передачи в эфир, передачи по кабелю, не перешедших в общественное достояние в
стране их происхождения вследствие истечения установленного в такой стране
срока действия смежных прав и не перешедших в общественное достояние в
Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного настоящим Законом
срока действия смежных прав.

(в редакции Федерального закона от 20 июля 2004 г. N
72-ФЗ)

Статья 36. Субъекты смежных прав

1. Субъектами смежных прав являются исполнители,
производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания.

2. Производитель фонограммы, организация эфирного или
кабельного вещания осуществляют свои права, указанные в настоящем разделе, в
пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на
фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения.

Разрешение на использование постановки, полученное от
режиссера-постановщика спектакля, не отменяет необходимости получения
разрешения у других исполнителей, участвующих в постановке, а также у автора
исполняемого произведения.

3. Исполнитель осуществляет указанные в настоящем
разделе права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения.

4. Для возникновения и осуществления смежных прав не
требуется соблюдения каких-либо формальностей. Производитель фонограммы и
исполнитель для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны
смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на
каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов:

латинской буквы «Р» в окружности: (P);

имени (наименования) обладателя исключительных
смежных прав;

года первого опубликования фонограммы.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ СМЕЖНЫХ ПРАВ.

Права, предусмотренные настоящим разделом
в отношении исполнителя, действуют в течение 50 лет после первого исполнения
или постановки.

Права исполнителя на имя и на защиту
исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства,
установленные статьей 37 настоящего Закона, охраняются бессрочно.

Права, предусмотренные настоящим разделом
в отношении производителя фонограммы, действуют в течение 50 лет после первого
опубликования фонограммы либо в течение 50 лет после ее первой записи, если
фонограмма не была опубликована в течение этого срока.

Права, предусмотренные настоящим разделом
в отношении организации эфирного вещания, действуют в течение 50 лет после
осуществления такой организацией первой передачи в эфир.

Права, предусмотренные настоящим разделом
в отношении организации кабельного вещания, действуют в течение 50 лет после
осуществления такой организацией первой передачи по кабелю.

Исчисление сроков, предусмотренных
пунктами 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, начинается с 1 января года, следующего
за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для
начала течения срока.

В случае, если исполнитель был
репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный
настоящей статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом
реабилитации.

В случае, если исполнитель работал во
время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны прав,
предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

К наследникам (в отношении юридических
лиц — к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы, организации
эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать использование
исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю и на
получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков, указанных в
пунктах 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи.

17. ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ НА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОСНОВЕ. ИХ
ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ.

Статья 44. Цели коллективного управления
имущественными правами

1. В целях
обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм
и иных обладателей авторских и смежных прав в случаях, когда их практическое
осуществление в индивидуальном порядке затруднительно (публичное исполнение, в
том числе на радио и телевидении, воспроизведение произведения путем
механической, магнитной и иной записи, репродуцирование и другие случаи), могут
создаваться организации, управляющие имущественными правами указанных лиц на
коллективной основе. Такие организации создаются непосредственно обладателями
авторских и смежных прав и действуют в пределах полученных от них полномочий на
основе устава, утверждаемого в порядке, установленном законодательством. 2.
Допускается создание либо отдельных организаций по различным правам и различным
категориям обладателей прав, либо организаций, управляющих разными правами в
интересах разных категорий обладателей прав, либо одной организации,
одновременно управляющей авторскими и смежными правами.

Статья 45. Организации, управляющие
имущественными правами на коллективной основе

1. В соответствии с
настоящим Законом организация, управляющая имущественными правами на
коллективной основе, не вправе заниматься коммерческой деятельностью.

По отношению к
деятельности такой организации не применяются ограничения, предусмотренные
антимонопольным законодательством.

2. Полномочия на
коллективное управление имущественными правами передаются непосредственно
обладателями авторских и смежных прав добровольно на основе письменных
договоров, а также по соответствующим договорам с иностранными организациями,
управляющими аналогичными правами. Такие договоры не являются авторскими, и на
них не распространяются положения статей 30 — 34 настоящего Закона.

Любой автор, его
наследник или иной обладатель авторских и смежных прав, охраняемых в
соответствии с разделом III настоящего Закона, вправе передать по договору
осуществление своих имущественных прав такой организации, а организация обязана
принять на себя осуществление этих прав на коллективной основе, если управление
такой категорией прав относится к уставной деятельности этой организации.

Указанные
организации не вправе осуществлять использование произведений и объектов
смежных прав, полученных для управления на коллективной основе.

3. На основе
полномочий, полученных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи,
организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе,
предоставляет лицензии пользователям на соответствующие способы использования
произведений и объектов смежных прав. Условия таких лицензий должны быть
одинаковыми для всех пользователей одной категории. Указанные организации не
вправе отказать в выдаче лицензии пользователю без достаточных на то оснований.

Такие лицензии
разрешают использование предусмотренными в них способами всех произведений и
объектов смежных прав и предоставляются от имени всех обладателей авторских и
смежных прав, включая и тех, которые не передали организации полномочий в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Все возможные
имущественные претензии обладателей авторских и смежных прав к пользователям,
связанные с использованием их произведений и объектов смежных прав по таким
лицензиям, должны быть урегулированы организацией, предоставляющей такие
лицензии.

4. Организация,
управляющая имущественными правами на коллективной основе, вправе сохранять
невостребованное вознаграждение, включая его в распределяемые суммы или обращая
на другие цели в интересах представляемых ею обладателей авторских и смежных
прав по истечении трех лет с даты его поступления на счет организации.

Статья 46. Функции организаций, управляющих
имущественными правами на коллективной основе

Организация,
управляющая имущественными правами на коллективной основе, должна выполнять от
имени представляемых ею обладателей авторских и смежных прав и на основе
полученных от них полномочий следующие функции:

1) согласовывать с
пользователями размер вознаграждения и другие условия, на которых выдаются
лицензии;

2) предоставлять
лицензии пользователям на использование прав, управлением которых занимается
такая организация;

3) согласовывать с
пользователями размер вознаграждения в тех случаях, когда эта организация
занимается сбором такого вознаграждения без выдачи лицензии (пункт 2 статьи 26,
пункты 2 и 3 статьи 39 настоящего Закона);

4) собирать
предусмотренное лицензиями вознаграждение и (или) вознаграждение,
предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи;

5) распределять и
выплачивать собранное в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи
вознаграждение представляемым ею обладателям авторских и смежных прав;

6) совершать любые
юридические действия, необходимые для защиты прав, управлением которых
занимается такая организация;

7) осуществлять
иную деятельность в соответствии с полномочиями, полученными от обладателей
авторских и смежных прав.

Статья 47. Обязанности организаций,
управляющих имущественными правами на коллективной основе

1. Деятельность
организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе,
осуществляется в интересах обладателей авторских и смежных прав, представляемых
такой организацией. В этих целях организация должна выполнять следующие
обязанности:

1) одновременно с
выплатой вознаграждения представлять обладателям авторских и смежных прав
отчеты, содержащие сведения об использовании их прав;

2) использовать
собранное в соответствии с положениями пункта 4 статьи 46 настоящего Закона
вознаграждение исключительно для распределения и выплаты обладателям авторских
и смежных прав. При этом организация вправе вычитать из собранного
вознаграждения суммы на покрытие своих фактических расходов по сбору,
распределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, которые
направляются в специальные фонды, создаваемые этой организацией с согласия и в
интересах представляемых ею обладателей авторских и смежных прав;

3) распределять и
регулярно выплачивать собранные суммы вознаграждения, за вычетом сумм,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта, пропорционально фактическому
использованию произведений и объектов смежных прав.

2. Обладатели
авторских и смежных прав, не предоставившие полномочий организации в отношении
сбора вознаграждения, предусмотренного в пункте 4 статьи 46 настоящего Закона,
вправе потребовать от организации выплатить причитающееся им вознаграждение в
соответствии с произведенным распределением, а также исключить свои
произведения и объекты смежных прав из лицензий, предоставляемых этой
организацией пользователям.

18. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРОВ

Автор, обладатель смежных прав или
иной обладатель исключительных прав вправе защищать свои права способами,
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.

19. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ И
СМЕЖНЫХ ПРАВ

Статья 48. Нарушение авторских и смежных прав. Контрафактные
экземпляры произведения и фонограммы

1. Незаконное использование произведений или объектов
смежных прав либо иное нарушение предусмотренных настоящим Законом авторского
права или смежных прав влечет за собой гражданско-правовую, административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

(в редакции Федерального закона от 20 июля 2004 г. N
72-ФЗ)

2. Физическое или юридическое лицо, которое не
выполняет требований настоящего Закона, является нарушителем авторских и
смежных прав.

3. Контрафактными являются экземпляры произведения и
фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение
авторских и смежных прав.

4. Контрафактными являются также экземпляры
охраняемых в Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом
произведений и фонограмм, импортируемые без согласия обладателей авторских и
смежных прав в Российскую Федерацию из государства, в котором эти произведения
и фонограммы никогда не охранялись или перестали охраняться.

Статья 481. Технические средства защиты авторского права и смежных
прав

1. Техническими средствами защиты авторского права и
смежных прав признаются любые технические устройства или их компоненты,
контролирующие доступ к произведениям или объектам смежных прав,
предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не
разрешены автором, обладателем смежных прав или иным обладателем исключительных
прав, в отношении произведений или объектов смежных прав.

2. В отношении произведений или объектов смежных прав
не допускаются:

1) осуществление без разрешения лиц, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, действий, направленных на снятие ограничений
использования произведений или объектов смежных прав, установленных путем
применения технических средств защиты авторского права и смежных прав;

2) изготовление, распространение, сдача в прокат,
предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любого
устройства или его компонентов, их использование в целях получения дохода либо
оказание услуг в случаях, если в результате таких действий становится
невозможным использование технических средств защиты авторского права и смежных
прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту
указанных прав.

(Федеральный закон от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ)

Статья 482. Информация об авторском праве и о
смежных правах

1. Информацией об авторском праве и о смежных правах
признается любая информация, которая идентифицирует произведение или объект
смежных прав, автора, обладателя смежных прав или иного обладателя
исключительных прав, либо информация об условиях использования произведения или
объекта смежных прав, которая содержится на экземпляре произведения или объекта
смежных прав, приложена к ним или появляется в связи с сообщением для всеобщего
сведения либо доведением до всеобщего сведения таких произведения или объекта
смежных прав, а также любые цифры и коды, в которых содержится такая
информация.

2. В отношении произведений или объектов смежных прав
не допускаются:

1) удаление или изменение без разрешения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, информации об авторском праве и о
смежных правах;

2) воспроизведение, распространение, импорт в целях
распространения, публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения,
доведение до всеобщего сведения произведений или объектов смежных прав, в
отношении которых без разрешения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
была удалена информация об авторском праве и о смежных правах.

(Федеральный закон от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ)

Статья 50. Способы обеспечения иска по делам о
нарушении авторских и смежных прав

1. Суд или судья единолично, а также арбитражный суд
может вынести определение о запрещении ответчику либо лицу, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем
авторских и смежных прав, совершать определенные действия (изготовление,
воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт или иное предусмотренное
настоящим Законом использование, а также транспортировку, хранение или владение
с целью выпуска в гражданский оборот экземпляров произведений и фонограмм, в
отношении которых предполагается, что они являются контрафактными).

2. Суд или судья единолично, а также арбитражный суд
может вынести определение о наложении ареста и изъятии всех экземпляров
произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются
контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных для их
изготовления и воспроизведения.

При наличии достаточных данных о нарушении авторских
или смежных прав орган дознания, следователь, суд или судья единолично обязаны
принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведений или
фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными,
а также на материалы и оборудование, предназначенные для изготовления и
воспроизведения указанных экземпляров произведений или фонограмм, включая в
необходимых случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
АВТОРСКИХ ПРАВ.

Незаконное использование
произведений или объектов смежных прав либо иное нарушение предусмотренных
настоящим Законом авторского права или смежных прав влечет за собой
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

УК СТ 146. «Нарушение авторских и смежных прав»,

КоАП СТ 150.4. Продажа, сдача в прокат и иное
незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм (введена
Федеральным законом от 19.07.95 N 110-ФЗ)

КоАП СТ 171.1. Нарушение порядка изготовления и
распространения продукции средства массовой информации

КоАП СТ 171.2. Нарушение порядка объявления выходных
данных

КоАП СТ 171.3. Нарушение порядка представления
контрольных и обязательных экземпляров

ЗоАП Статья 49. Гражданско-правовые способы защиты авторского права
и смежных прав

2. Обладатели исключительных прав вправе требовать по
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда исходя
из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости экземпляров
произведений или объектов смежных прав либо в двукратном размере стоимости прав
на использование произведений или объектов смежных прав, определяемой исходя из
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование произведений или объектов смежных прав.

Обладатели исключительных прав вправе требовать от
нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования
произведений или объектов смежных прав либо за допущенные правонарушения в
целом.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта
правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков.

3. Авторы и исполнители в случае нарушения их личных
неимущественных прав или имущественных прав также вправе требовать от
нарушителя возмещения морального вреда.

4. Автор, обладатель смежных прав или иной обладатель
исключительных прав в установленном законом порядке вправе обратиться для
защиты своих прав в суд, арбитражный суд, третейский суд, органы прокуратуры,
органы дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их
компетенцией.

5. Организация, управляющая имущественными правами на
коллективной основе, в порядке, установленном законом, вправе обращаться в суд
от своего имени с заявлениями в защиту нарушенных авторских прав и (или)
смежных прав лиц, управление имущественными правами которых осуществляется
такой организацией. (в редакции Федерального закона от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ)

Статья 491. Конфискация контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм

1. Контрафактные экземпляры произведений или
фонограмм, а также материалы и оборудование, используемые для воспроизведения
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, и иные орудия совершения
правонарушения подлежат конфискации в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Конфискованные контрафактные экземпляры
произведений или фонограмм подлежат уничтожению, за исключением случаев их
передачи обладателю авторских прав или смежных прав по его просьбе.
(Федеральный закон от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ).

21. СПЕЦИФИКА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ПРОГРАММ И БАЗ ДАННЫХ

Программы для ЭВМ и базы данных относятся настоящим
Законом к объектам авторского права. Программам для ЭВМ предоставляется
правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных — как сборникам

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды
программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный
код.

Правовая охрана не распространяется
на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или
какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса
и алгоритма, а также языки программирования.

1. Авторское право действует с
момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора
и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора.

2. Срок окончания действия
авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданные в соавторстве,
исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

3. Авторское право на программу для
ЭВМ или базу данных, выпущенные анонимно или под псевдонимом, действует с
момента их выпуска в свет в течение 50 лет. Если автор программы для ЭВМ или
базы данных, выпущенных в свет анонимно или под псевдонимом, раскроет свою
личность в течение указанного срока или принятый автором псевдоним не оставляет
сомнений в его личности, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом 1
данной статьи.

4. Личные права автора на программу
для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

Даже правомерно-обнародованное ПО не может быть использовано
без согласия автора и выплаты авторского вознаграждения даже при использовании
в личных целях.

При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных
и предоставлении массовым пользователям доступа к ним допускается применение
особого порядка заключения авторских договоров, установленного Законом
Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».

Автору программы для ЭВМ или базы
данных или иному правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять
и (или) разрешать осуществление следующих действий:

·
воспроизведение
программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме, любыми
способами;

·
распространение
программы для ЭВМ или базы данных;

·
модификацию
программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или
базы данных с одного языка на другой; (аналог права на переработку и перевод)

·
иное
использование программы для ЭВМ или базы данных

2. Исключительное право на программу
для ЭВМ или базу данных, созданные при выполнении работ по государственному
контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской
Федерации, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным
контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или
субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный
заказчик.

3. В случае, если исключительное
право на программу для ЭВМ или базу данных принадлежит в соответствии с пунктом
2 настоящей статьи не Российской Федерации или субъекту Российской Федерации,
правообладатель по требованию государственного заказчика обязан заключить с
указанными им лицом или лицами договор о безвозмездном предоставлении права на
использование программы для ЭВМ или базы данных при изготовлении поставляемых
товаров или выполнении подрядных работ для федеральных государственных нужд или
нужд субъекта Российской Федерации.

4. Вознаграждение автору программы
для ЭВМ или базы данных, не являющемуся правообладателем, выплачивается лицом,
получившим исключительное право в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются договором между автором
и правообладателем.

1. Правообладатель непосредственно
или через своего представителя в течение срока действия авторского права может
по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за
исключением программ для ЭВМ и баз данных, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну.

2. Заявка на официальную регистрацию
программы для ЭВМ или базы данных (далее — заявка на регистрацию) должна
относиться к одной программе для ЭВМ или одной базе данных.

Заявка на регистрацию должна
содержать:

заявление на официальную регистрацию
программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора,
если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения
(местожительства);

депонируемые материалы,
идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат;

документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в установленном размере или основания для освобождения
от уплаты государственной пошлины.

Правила оформления заявки на
регистрацию определяет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.

3. После поступления заявки на
регистрацию федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности проверяет наличие необходимых документов и их соответствие
требованиям, изложенным в пункте 2 данной статьи. При положительном результате
проверки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в Реестр
программ для ЭВМ или Реестр баз данных, выдает заявителю свидетельство об
официальной регистрации и публикует сведения о зарегистрированных программах
для ЭВМ и базах данных в официальном бюллетене федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По запросу федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по собственной
инициативе заявитель вправе до публикации сведений в официальном бюллетене
дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

4. Порядок официальной регистрации
программ для ЭВМ и баз данных, формы свидетельств об официальной регистрации,
перечень указываемых в них сведений, а также перечень сведений, публикуемых в
официальном бюллетене, устанавливается федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.

5. Договоры о полной или частичной
передаче исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных могут быть
зарегистрированы по соглашению сторон в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности. Сведения об изменении правообладателя
на основе зарегистрированного договора вносятся в Реестр программ для ЭВМ или
Реестр баз данных и публикуются в официальном бюллетене федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

6. Сведения, внесенные в Реестр программ
для ЭВМ или Реестр баз данных, считаются достоверными до тех пор, пока не
доказано обратное.

Ответственность за достоверность
указанных сведений несет заявитель.

7. За совершение юридически значимых
действий, связанных с регистрацией программ для ЭВМ и баз данных, договоров,
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Использование программы для ЭВМ или
базы данных третьими лицами (пользователями) осуществляется на основании
договора с правообладателем, за исключением случаев, указанных в статье 16
настоящего Закона.

Договор на использование программы
для ЭВМ или базы данных заключается в письменной форме.

При продаже и предоставлении
массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается
применение особого порядка заключения договоров, например путем изложения
условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.

Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения
дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия,
связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии
с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также
исправление явных ошибок. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в
отношении одной ЭВМ или одного пользователя в сети, если иное не предусмотрено
договором с правообладателем.

Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без согласия
правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения:

·
осуществлять
адаптацию программы для ЭВМ или базы данных;

·
изготавливать
или поручать изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных при условии,
что эта копия предназначена только для архивных целей и при необходимости (в
случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или
стал непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного
экземпляра. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть
использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее
использование этой программы для ЭВМ или базы данных перестает быть
правомерным.

Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без
выплаты дополнительного вознаграждения декомпилировать или поручать
декомпилирование программы для ЭВМ с тем, чтобы изучать кодирование и структуру
этой программы при следующих условиях:

·
информация,
необходимая для взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы
для ЭВМ с другими программами, недоступна из других источников;

·
информация,
полученная в результате этого декомпилирования, может использоваться лишь для
организации взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для
ЭВМ с другими программами, а не для составления новой программы для ЭВМ, по
своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ или для
осуществления любого другого действия, нарушающего авторское право;

·
декомпилирование
осуществляется в отношении только тех частей программы для ЭВМ, которые
необходимы для организации такого взаимодействия.

22. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОБЛАСТИ АВТОРСКОГО ПРАВА

Парижская конвенция по охране промышленной
собственности 1883 года. Советский Союз присоединился к конвенции в 1965 году.

23 декабря 1977 г. СССР ратифицировал Договор о
патентной кооперации 1970 года. Соглашением в области авторского права является
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886
года, пересмотренная, в частности, на дипломатических конференциях в Стокгольме
в 1967 году и Париже в 1971 году.
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года заключена в Женеве, дополнена
на конференции в Париже в 1971 г.. Советский Союз присоединился к ней в 1973
году.
Кроме того, СССР присоединился к Мадридской конвенции о международной
регистрации товарных знаков 1891 года (в 1976 г.),
ратифицировал (в 1980 г.) Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 года, участвовал в ряде
других соглашений в области охраны интеллектуальной собственности. Участницей
всех этих соглашений является Россия.

Многосторонние международные
договоры, устанавливающие обязательства государств по охране авторского права
на произведения, принадлежащие гражданам других участвующих в договоре стран
или впервые опубликованные в этих странах. Наибольшее значение имеют Бернская
конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 и Всемирная
(Универсальная) Женевская конвенция об авторском праве 1952 (вступила в силу в
1955); Конвенция, разработанная под эгидой ЮНЕСКО, ставит целью обеспечить
уважение прав личности и благоприятствовать развитию литературы, науки и
искусства, способствовать обмену культурными ценностями и лучшему
международному взаимопониманию. Она распространяется на произведения
письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, произведения
живописи, гравюры и скульптуры. Государства — члены Конвенции на равных началах
с произведениями своих граждан предоставляют охрану произведениям граждан
других стран-участниц (независимо от места опубликования) и произведениям,
впервые выпущенным в свет на территории любой другой страны-участницы независимо
от гражданства авторов. При этом государства обязаны обеспечить исключительное
право на перевод и охрану произведения в течение не менее чем 25 лет после
смерти автора, принять все меры, необходимые для обеспечения достаточной и
эффективной охраны прав авторов и других обладателей авторского права. Если
законодательство какого-либо из стран-участниц требует соблюдения формальностей
для охраны прав автора (как, например, в США), что эти требования считаются
выполненными, если на всех экземплярах произведения помещен особый знак © с
указанием обладателя авторского права и года первой публикации произведения.

В СССР охране по нормам Женевской
конвенции подлежат произведения, впервые выпущенные в свет за рубежом после 27
мая 1973 (на ранее выпущенные произведения действие конвенции не
распространяется).

Бернская конвенция 1886 неоднократно
пересматривалась, в том числе в Берлине (1908), Риме (1928), Брюсселе (1948),
Стокгольме (1967) и Париже (1971). На 1 января 1973 в этой конвенции участвуют
63 государства, 46 из них применяют конвенцию в редакции 1948 (СССР не
участвует в Бернской конвенции). 39 стран, участвующих как в Бернской, так и в
Женевской конвенциях, в отношениях между собой применяют только Бернскую
конвенцию. Члены Бернской конвенции образуют Международный союз по охране
литературных и художественных произведений (так называемый Бернский союз); его
административные функции выполняет Всемирная
организация интеллектуальной собственности.

Наряду с участием в международных
конвенциях государства могут заключать между собой двусторонние соглашения об
охране авторских прав. СССР имеет такие соглашения с Венгрией (действует с 1
января 1968) и с Болгарией (действует с 1 января 1972). По этим соглашениям каждая
сторона признаёт авторские права граждан другой стороны на произведения,
впервые выпущенные в свет на территории другой стороны, и предоставляет им
охрану в принципе на тех же условиях, что и произведениям собственных граждан.

В Женеве в 1952 году принята Всемирная (Женевская)
конвенции об авторском праве. Следует отметить, что Всемирная конвенция, в
отличие от Бернской, не имеет обратной силы. Это следует из Статьи 7
Всемирной конвенции, установившей принцип, согласно которому правила конвенции
не применяются в отношении произведений, охрана которых ко времени вступления в
силу этого документа в договаривающемся государстве, где испрашивается защита,
окончательно прекратилась или некогда не существовала. В отличие от Бернской
конвенции, где установления факта наличия или отсутствия охраны происходит из
законов страны происхождения, Всемирная конвенция предписывает устанавливать
вышеуказанные факты по законам государства в котором испрашивается защита.

Другое характерное отличие — отношение к вопросу формальности.
Пункт 2 статьи 3 Всемирной конвенции разрешает странам участницам требовать
выполнения формальностей для приобретения и реализации авторских прав по
отношению ко всем произведениям, впервые опубликованным на их территории, и по
отношению к произведениям отечественных авторов, независимо от места их
опубликования. Однако пункт 1 данной статьи предписывает считать все такие
формальности соблюденными для всех охраняемых на основании данной конвенции
произведений, впервые выпущенных в свет вне территории данного государства и
авторы которых не являются его гражданами, если начиная с первого выпуска в
свет все экземпляры будут носить знак охраны авторских прав с указанием имени
обладателя авторского права и года первого выпуска в свет.

Статья 17 Всемирной конвенции, регулируя связь между
Всемирной и Бернской конвенцией, устанавливает своего рода санкции к странам,
покинувшим Бернский союз (с целью защиты Бернской конвенции от конкурирующего
влияния Всемирной), там же устанавливается особый порядок применения Всемирной
конвенции к странам-участникам Бернского союза. (В частности, если и страна
происхождения, и страна где испрашивается защита, обе являются членами и
Бернского союза и Всемирной конвенции, то применяются нормы только Бернской
конвенции).

Вопросы взаимосвязи Бернской и Всемирной конвенций
были окончательно урегулированы в Париже в 1971 году на конференции по
одновременному пересмотру Бернской и Всемирной конвенций. В настоящее время
Российская Федерация участвует в обеих конвенциях именно в редакции 1971 года.
А.П. Сергеев, анализируя уровень авторско-правовых гарантий, требуемый в
настоящее время и Бернской и Всемирной конвенцией, отмечает, что они, при
наличии некоторых различий, практически совпадают.

Российская Федерация участвует в региональном
соглашении государств — участников СНГ о сотрудничестве в области охраны
авторского права и смежных прав
от 24 сентября 1993 года. Государства-
участники договорились о применении в отношениях между собой правил всемирной
конвенции в редакции 1952 года, считая себя связанными положениями данной
конвенции с даты вступления ее в силу для бывшего СССР (27 мая 1973 года).
Участники заявили о намерении принятия законов, обеспечивающих авторскую охрану
на уровне требований Бернской конвенции.

23. БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Российская Федерация вступила в
марте 1995 года в конвенцию по охране литературных и художественных
произведений. Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 года является самой старой и многосторонней Международной
конвенцией и устанавливает более высокий по сравнению с Всемирной конвенцией
уровень охраны авторских прав. К середине девятнадцатого столетия стало
окончательно ясно, что одним лишь национальным законодательством невозможно
обеспечить эффективную охрану в сфере прав авторов. Третья четверть
девятнадцатого столетия характеризуется повышенной дипломатической активностью
в данном направлении. В частности, к моменту подписания Бернской конвенции в
1886 году, между 15 странами Западной Европы и Америки было заключено 33
двухсторонних соглашений о взаимной охране авторских прав, в этот же период
было проведено несколько международных конгрессов по данной тематике.
Накопленный опыт был использован при составлении норм Бернского соглашения.

Соглашение первоначально было подписано 10
государствами. Затем соглашение неоднократно пересматривалось, и состав
участников неуклонно расширялся. Россия участвовала в работе Берлинской
конференции стран участников Бернской конвенции в 1908 году путем посылки
наблюдателей. (Именно на этой конференции конвенция была полностью пересмотрена
и приведена к форме, близкой современной, там же она получила действующее и
поныне официальное название -«Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений»).

Первоначально создатели Бернской конвенции, имея
перед собой цель разрешить проблемы противоречий национальных законодательств,
базировались на двух основных принципах :

o  
принцип ассимиляции
или национального регулирования (lex fori), то есть предоставления иностранцу
прав в объеме, определенном для своих граждан;

o  
принцип минимального
объема охраны, подразумевающий установление границ, ниже которых не может
опускаться уровень охраны авторского права иностранца.

При признании охраны создатели первоначальной
редакции конвенции исходили из территориального принципа — охрана признавалась
за произведением, впервые опубликованным на территории государства — члена
конвенции, вне зависимости от национальности автора. (Такой подход был
обусловлен действующим на тот момент «соотношением сил» между
авторами и издателями — роль последних была не обосновано велика).

В дальнейшем ( Брюссельская конференция 1948 года и
Стокгольмская конференция 1967 года) данная несбалансированность интересов была
преодолена, и в настоящее время имеет место сочетание двух принципов — территориального
и национального (национальный принцип — предоставление охраны вне зависимости
от места первой публикации, основываясь на гражданстве или постоянном проживании
автора в стране участнице).

Теперь автор может рассчитывать на охрану если он:

1.
Является
гражданином какой-либо страны Бернской конвенции или имеет там обычное
местопребывание (в отношении как опубликованных, так и неопубликованных
произведений) ст.3. п.1, п.2;

2.
Если он,
хоть и не является гражданином страны конвенции, впервые (или одновременно —
т.е. в течение 30 дней) опубликует свое произведение в одной из стран конвенции
(ст. 3 п. 1).

A.  
Национальный
режим в стране происхождения.

B.  
В
странах Бернского союза за исключением страны происхождения предоставляется
национальный режим плюс права «особо предоставляемые конвенцией» (jus
conventionis).

Таким образом, в странах конвенции иностранное
произведение в ряде случаев может пользоваться даже большими правами на охрану,
по сравнению с произведениями, для которых данное государство признано страной
происхождения.

Другим принципом, выработанным в процессе развития
конвенции, является принцип «автоматической охраны», согласно
которому охрана, предоставляемая произведению, не должна обуславливаться
выполнением каких либо формальностей.

Предусмотренный конвенцией минимальный обязательный
срок охраны авторского права, исчисляемый со дня смерти автора (post mortem
autoris), также имел тенденцию к росту и в настоящее время составляет 50 лет
(по сравнению с 10 в 1886 году). На конференции в Стокгольме представители
некоторых стран (ФРГ, Италия) вносили предложение об установлении более
длительного срока, но это предложение не было поддержано.

На конференции в Стокгольме в 1967 году был принят Протокол
о развивающихся странах, положения которого должны были стать составной частью
Бернской конвенции. Протокол предусматривал некоторое снижение уровня охраны
авторских прав для присоединяющихся к конвенции развивающихся стран. В
материально-правовом отношении новеллы протокола относились к срокам охраны
авторского права и к области прав на перевод и радиотрансляцию. Следует
отметить что ряд развитых стран — членов Бернской конвенции (16 из 51 одного
участника конференции) отказались подписать Стокгольмский текст, считая такое
снижения уровня охраны неприемлемым. Возникшие противоречия были частично
преодолены в 1971 году на Парижской конференции, где протокол о развивающихся
странах был заменен на дополнительный раздел, который в соответствии со ст. 21
конвенции является ее неотъемлемой частью.

В соответствии со статьей 20 конвенции
страны-участники оставляют за собой право вступать между собой в специальные
соглашения, предоставляющие авторам более широкие права. В этой связи был
заключен целый ряд международных соглашений, регулирующих авторские права для
специальных видов произведений (фонограмм — Рим 1961 и Женева 1971,
передаваемых через спутники несущих программы сигналов — Брюссель 1974 и др.).
Такие соглашения, регламентирующие авторские права в сфере компьютерных
программ будут рассмотрены в следующем разделе.

Исторически Бернская конвенция охватывала прежде
всего государства Старого света. В тоже время на Американском континенте шли
схожие процессы, выражающиеся в проведении межгосударственных конференций по
подготовке и подписанию аналогичного панамериканского соглашения. После второй
мировой войны встал вопрос об более интенсивной интеграции американских
государств в единую международную систему охраны авторских прав. Прежде всего
речь идет о США с их громадным внутренним рынком и огромными производственными
мощностями. Американцы, с одной стороны, были недовольны своими потерями,
возникавшими в результате отсутствия правой охраны за пределами США
произведений, впервые опубликованных на их территории. С другой стороны, США не
были готовы к присоединению к Бернской конвенции, прежде всего в силу того, что
уровень охраны авторского права по конвенции был слишком высок по сравнению с
их внутренним законодательством.

Кроме того, следует отметить, что участие в Бернской
конвенции государств системы общего права (Common Lаw), может быть осложнено
некоторыми специфическими чертами этой правовой системы. В частности, общее
право не знает разделения прав автора на личные неимущественные и
имущественные. Признание Римской конференцией в 1928 г. личных прав автора,
сохраняющихся за ним и при отчуждении имущественных прав, первоначально вызвало
возражение английской делегации, опасавшейся необходимости внесения
соответствующих изменений в национальное законодательство. Возражения были
сняты лишь после специальных заверений об отсутствии необходимости внесения
таких изменений.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов США,
используя аппарат ЮНЕСКО, начинают предпринимать активные попытки создания
новой глобальной международной конвенции, характеризующейся по сравнению с
Бернской более низким уровнем охраны прав. Эту идею поддерживает ряд других
государств, прежде всего из числа развивающихся стран, не готовых к вступлению
в Бернскую конвенцию из-за ее высокого уровня охраны.

24. СОГЛАШЕНИЕ ТРИПС. ТРЕБОВАНИЯ К
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.

25. ПОНЯТИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ
ИЗОБРЕТЕНИЙ.

СТ4 ПАТЗ. 1. В качестве изобретения
охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в
частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток
растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над
материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно
из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский
уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения,
ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в
уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все
поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные
модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с
пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные
в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно
применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не признается обстоятельством,
препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие
информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом,
получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о
сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не
позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность
доказывания данного факта лежит на заявителе.

2. Не считаются изобретениями в смысле
положений настоящего Закона, в частности:

·
открытия, а также научные теории и математические методы;

·
решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на
удовлетворение эстетических потребностей;

·
правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной
деятельности;

·
программы для электронных вычислительных машин;

·
решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом
исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в
случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных
объектов как таковых.

3. Не признаются патентоспособными в
смысле положений настоящего Закона:

·
сорта растений, породы животных;

·
топологии интегральных микросхем;

·
решения, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности и морали.

26. ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ОБЪЕКТЫ)

Изобретение – техническое решение в любой
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных
средств). 20+5

Полезная модель – технические решения,
относящееся к продукту-устройству 5+3

Промышленный образец – художественно-конструкторских
решения изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства,
определяющие его внешний вид.

Товарный знак и знак
обслуживания
— обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых
работ или оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц.

Наименование места происхождения
товара

это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое
наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического
объекта (далее — географический объект) или производное от такого наименования
и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые
свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими
факторами.

Фирменные наименования — обозначения,
служащие для индивидуализации юридических лиц.

27. ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ПАТЕНТНОГО ПРАВА И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

Охрана изобретений в России уходит своими
корнями в ХVI-XVII века. Ее юридическая форма возникла на основе феодальной
«привилегии» и еще долго сохраняла природу выдававшихся монаршей милостью
«жалованных грамот». Грамоты выдавались, например, на заведение мануфактур.

Первоначальная стадия охраны изобретений
приобрела завершенную юридическую форму с подписанием 17 июня 1812 г. манифеста
«О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». По существу
это был первый патентный закон, который регламентировал содержание и форму
привилегий на изобретения, процедуру их выдачи, срок действия, пошлины,
основания для аннулирования и порядок судебного разбирательства. Знаменательный
факт: подписанию манифеста Александром I не помешало даже начавшееся незадолго
до этого вторжение Наполеона в Россию.

Утвержденное 20 мая 1896 г. «Положение о
привилегиях на изобретения и усовершенствования» закрепило основные элементы
более современной патентной системы. Оно включало требование представления
описания изобретения с выделением в нем предмета и отличительных особенностей,
проведения содержательной экспертизы изобретений на новизну, предоставление
исключительного права пользования изобретениями сроком на 15 лет и др.

Однако, собственно патент, как форма
охраны изобретений, был введен 12 сентября 1924 г. руководством вновь
образовавшегося на территории бывшей Российской империи Советского Союза.

Однако единовластие патентной системы
просуществовало лишь до 1931 г., когда «Положением об изобретениях и
технических усовершенствованиях» была введена, в качестве главной, форма
правовой охраны изобретений с использованием авторского свидетельства. Не внеся
каких либо существенных изменений в саму процедуру получения охранного
документа, новая система кардинально меняла изобретательские правоотношения,
при которых все регистрируемые таким образом изобретения объявлялись достоянием
государства. И лишь в 90-х годах, в ходе происходящих тогда социально-
экономических преобразований, сначала в Советском Союзе (1991 г.), а затем и в
Российской Федерации (1992 г.) патентная система была восстановлена вновь.

Организационные формы управления системой
правовой охраны промышленной собственности претерпевали многократные изменения.
В дореволюционный период патентные процедуры свершались в недрах Сената,
Мануфактур-коллегии, Министерства финансов, Департамента торговли и мануфактур
Министерства внутренних дел, при котором в 1896 г. были учреждены Комитет по
техническим делам и патентная библиотека.

Еще более богатым на перемены был
советский период. На смену созданному в 1918 г. Комитету по делам изобретений
при Научно-техническом совете Высшего Совета Народного хозяйства пришел Комитет
по изобретательству при Совете Труда и Обороны (1931 г.), за ним последовали
Комитет по изобретениям и открытиям (1947 г.) и Комитет по делам изобретений и
открытий при Совете Министров СССР (1955). С образованием Российской Федерации
соответствующие функции патентного ведомства стали выполнять Комитет по
патентам и товарным знакам (1992 г.), a с 1996 г. — Российское агентство по
патентам и товарным знакам (Роспатент).

 Указом Президента Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» Российское агентство по патентам и товарным
знакам преобразовано в  Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
которая находится в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и
использования объектов интеллектуальной собственности.

28. ПОНЯТИЕ НОВИЗНЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ЕЕ
ВИДЫ

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретение считается новым,

если оно не известно из уровня техники. При этом уровень техники включает

любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета заявки.

Понятие общедоступности приведено в пункте 22.3 Правил составления, подачи

и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение 1993 г.: при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

При определении даты, с которой изобретению могут противопоставляться

общедоступные сведения, имеющиеся в различных источниках информации, применяются следующие положения:

— опубликованные описания к охранным документам — с указанной на них

датой опубликования;

— отечественные печатные издания и печатные издания СССР — с указанной

на них датой подписания в печать;

— печатные издания, на которых не указана дата подписания в печать, а

также для иных печатных изданий — с даты выпуска их в свет, а при отсутствии

возможности ее установления последний день месяца или 31 декабря указанного

в издании года;

— депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов

— с даты их депонирования;

— отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к

опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и

проектной документации, находящейся в органах НТИ, — с даты их поступления

в эти органы;

— нормативно-техническая документация — с даты ее регистрации в уполномоченном

на это органе;

— материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах

рукописи, — с даты поступления в библиотеку;

— принятые на конкурс работы — с даты их выкладки для ознакомления;

— визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия

и т.п.) — с документально подтвержденной даты, с которой стало возможно их

обозрение;

— экспонаты, помещенные на выставке, — с документально подтвержденной

даты начала их показа;

— устные доклады, лекции, выступления — с даты доклада, лекции, выступления,

если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически;

— сообщения по радио, телевидению, кино — с даты такого сообщения, если

оно зафиксировано на соответствующем носителе;

— сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его

использования.

Следует особо отметить, что при исследовании новизны изобретения в уровень

техники включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до

даты приоритета изобретения. Так, в процессе экспертизы изобретения на новизну в уровень техники включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели, а также все поданные другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных, при условии их более раннего приоритета. Как следует из вышеизложенного, в уровень техники могут включаться и неопубликованные заявки. Вместе с тем заявителю не может быть противопоставлена его же заявка, в которой раскрыто изобретение, являющееся предметом второй рассматриваемой заявки. Однако данное положение не распространяется на ситуацию, когда уже выдан патент на изобретение (свидетельство на идентичную изобретению полезную модель) одного и того же заявителя. Сделано это в целях устранения двойного патентования, т.е. выдачи двух патентов на одно изобретение.

Следует учесть, что заявка включается в уровень техники в отношении содержащихся в ней описания и формулы на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретение — только при наличии в описании ссылок на них).

Запатентованные в России изобретения и полезные модели включаются в уровень

техники только в отношении формулы, с которой имела место их регистрация в

соответствующем Госреестре.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения

проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В практике экспертизы на новизну допускается сравнение заявленного изобретения только с одним отдельно взятым объектом, содержащимся, как правило, в одном источнике информации. Вместе с тем необходимо отметить, что данное положение прямо не закреплено в российском патентном законодательстве.

Наконец, если экспертизой установлено несоответствие изобретения условию

новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

29. ПОНЯТИЕ ЛЬГОТЫ ПО НОВИЗНЕ

Определенным преимуществом для
изобретателя (заявителя), которое следует из нормы о льготе по новизне,
установленной Патентным законом России, считается возможность свободной
публикации автором информации о содержании своего изобретения (например, в
научно-техническом журнале), что особенно важно для научных работников и
инженеров. Автор может вначале опубликовать информацию об изобретении, а затем
заняться делами по составлению заявки на изобретение или полезную модель.
Подобную возможность предоставляет авторам (заявителям) и Патентный закон США.

Законодателем предусмотрена также так называемая льгота по новизне: не

порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

При этом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения

льготы по новизне, лежит на заявителе.

Кроме того, необходимо учитывать то, что льготный шестимесячный срок

отсчитывается от даты подачи заявки, а не от даты приоритета. Льгота по новизне по российскому законодательству предоставляется только авторам, заявителям или лицам, получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении.

Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации либо

самим автором (заявителем), либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается.

В этом плане упомянутое выше положение отличается от нормы о льготе по

новизне, закрепленной в патентных законодательствах большинства промышленно

развитых стран, а также в Европейской патентной конвенции 1973 г., в соответствии с которой данная льгота предоставляется (кроме льготы, связанной с экспонированием изобретения на выставке) и в случаях очевидного злоупотребления, совершенного в отношении заявителя или его правопредшественника.

30. ПОНЯТИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ,
ПРИНЯТОГО В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ.

Уровень техники включает любые сведения,
ставшие общедоступными в мире или стране до даты приоритета изобретения. В
большинстве стран действует критерий «абсолютной мировой новизны»

31. КРИТЕРИЙ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ
УРОВЕНЬ»

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно
для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Для полезных
моделей данный критерий не включен в понятие патентоспособности.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ — качественная
характеристика изобретения, критерием которой является выполнение хотя бы
одного из следующих условий: а) решаемая задача впервые сформулирована автором;
б) автор первым указал путь, при помощи которого поставленную до него задачу
можно решить; в) автор впервые указал на технические средства, при помощи
которых поставленная задача может быть решена. На практике встречаются случаи,
когда техническое решение задачи признается новым, промышленно применимым, но
представляет собой решение известной задачи, осуществляемой известным путем, с
помощью известных средств. Такое решение не имеет И.у.

32. КРИТЕРИЙ
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ»

Данный критерий определяет
патентоспособность как изобретений, так и полезных моделей. По общему правилу
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях
деятельности. Определением промышленной применимости занимается эксперт
соответствующего отдела ФОИС.

33. ОБЪЕКТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ
ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ

Только для изобретений –

·
открытия,
а также научные теории и математические методы;

·
решения,
касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение
эстетических потребностей;

·
правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной
деятельности;

·
программы для электронных вычислительных машин;

·
решения,
заключающиеся только в представлении информации.

В качестве изобретений и полезных
моделей правовая охрана не предоставляется:

·
решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным
на удовлетворение эстетических потребностей;

·
топологиям интегральных микросхем;

·
решениям, противоречащим общественным интересам, принципам
гуманности и морали.

Не признаются патентоспособными
промышленными образцами решения:

·
обусловленные исключительно технической функцией изделия;

·
объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм),
промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

·
объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или
им подобных веществ;

·
изделий, противоречащих общественным интересам, принципам
гуманности и морали.

По ТЗ – ст.6 и ст.7

34. ПРАВОВАЯ ОХРАНА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВМ

Ее регулирует Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N
3523-I
«О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных» (с изменениями и дополнениями, внесенными 24 декабря 2002 г. №
177-ФЗ, 2 ноября 2004 № 127-ФЗ).

Программы для ЭВМ данных относятся настоящим Законом
к объектам авторского права как произведениям литературы.

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды
программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы), которые могут быть
выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный
код.

Правовая охрана не распространяется на
идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или
какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса
и алгоритма, а также языки программирования.

1. Авторское право действует с
момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора
и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора.

2. Срок окончания действия
авторского права на программу для ЭВМ и базу данных, созданные в соавторстве,
исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

3. Авторское право на программу для
ЭВМ или базу данных, выпущенные анонимно или под псевдонимом, действует с
момента их выпуска в свет в течение 50 лет. Если автор программы для ЭВМ или базы
данных, выпущенных в свет анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность
в течение указанного срока или принятый автором псевдоним не оставляет сомнений
в его личности, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом 1 данной
статьи.

4. Личные права автора на программу
для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

Даже правомерно-обнародованное ПО не может быть
использовано без согласия автора и выплаты авторского вознаграждения даже при
использовании в личных целях.

При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных
и предоставлении массовым пользователям доступа к ним допускается применение
особого порядка заключения авторских договоров, установленного Законом
Российской Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных».

Автору программы для ЭВМ или базы
данных или иному правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять
и (или) разрешать осуществление следующих действий:

·
воспроизведение
программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме, любыми
способами;

·
распространение
программы для ЭВМ или базы данных;

·
модификацию
программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или
базы данных с одного языка на другой; (аналог права на переработку и перевод)

·
иное
использование программы для ЭВМ или базы данных

2. Исключительное право на программу
для ЭВМ или базу данных, созданные при выполнении работ по государственному
контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской
Федерации, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным
контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или
субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный
заказчик.

3. В случае, если исключительное
право на программу для ЭВМ или базу данных принадлежит в соответствии с пунктом
2 настоящей статьи не Российской Федерации или субъекту Российской Федерации,
правообладатель по требованию государственного заказчика обязан заключить с
указанными им лицом или лицами договор о безвозмездном предоставлении права на
использование программы для ЭВМ или базы данных при изготовлении поставляемых
товаров или выполнении подрядных работ для федеральных государственных нужд или
нужд субъекта Российской Федерации.

4. Вознаграждение автору программы
для ЭВМ или базы данных, не являющемуся правообладателем, выплачивается лицом,
получившим исключительное право в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются договором между автором
и правообладателем.

1. Правообладатель непосредственно
или через своего представителя в течение срока действия авторского права может
по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за
исключением программ для ЭВМ и баз данных, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну.

2. Заявка на официальную регистрацию
программы для ЭВМ или базы данных (далее — заявка на регистрацию) должна
относиться к одной программе для ЭВМ или одной базе данных.

Заявка на регистрацию должна
содержать:

заявление на официальную регистрацию
программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора,
если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения
(местожительства);

депонируемые материалы,
идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат;

документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в установленном размере или основания для освобождения
от уплаты государственной пошлины.

Правила оформления заявки на
регистрацию определяет федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.

3. После поступления заявки на
регистрацию федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности проверяет наличие необходимых документов и их соответствие
требованиям, изложенным в пункте 2 данной статьи. При положительном результате
проверки федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в Реестр
программ для ЭВМ или Реестр баз данных, выдает заявителю свидетельство об
официальной регистрации и публикует сведения о зарегистрированных программах
для ЭВМ и базах данных в официальном бюллетене федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

По запросу федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности или по собственной
инициативе заявитель вправе до публикации сведений в официальном бюллетене
дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

4. Порядок официальной регистрации
программ для ЭВМ и баз данных, формы свидетельств об официальной регистрации,
перечень указываемых в них сведений, а также перечень сведений, публикуемых в
официальном бюллетене, устанавливается федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.

5. Договоры о полной или частичной
передаче исключительного права на программы для ЭВМ и базы данных могут быть
зарегистрированы по соглашению сторон в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности. Сведения об изменении правообладателя
на основе зарегистрированного договора вносятся в Реестр программ для ЭВМ или
Реестр баз данных и публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной
власти по интеллектуальной собственности.

6. Сведения, внесенные в Реестр
программ для ЭВМ или Реестр баз данных, считаются достоверными до тех пор, пока
не доказано обратное.

Ответственность за достоверность
указанных сведений несет заявитель.

7. За совершение юридически значимых
действий, связанных с регистрацией программ для ЭВМ и баз данных, договоров,
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Использование программы для ЭВМ или
базы данных третьими лицами (пользователями) осуществляется на основании
договора с правообладателем, за исключением случаев, указанных в статье 16
настоящего Закона.

Договор на использование программы
для ЭВМ или базы данных заключается в письменной форме.

При продаже и предоставлении
массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается
применение особого порядка заключения договоров, например путем изложения
условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.

Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения
дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия,
связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии
с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также
исправление явных ошибок. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в
отношении одной ЭВМ или одного пользователя в сети, если иное не предусмотрено
договором с правообладателем.

Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без согласия
правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения:

·
осуществлять
адаптацию программы для ЭВМ или базы данных;

·
изготавливать
или поручать изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных при условии,
что эта копия предназначена только для архивных целей и при необходимости (в
случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или
стал непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного
экземпляра. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть
использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее
использование этой программы для ЭВМ или базы данных перестает быть
правомерным.

Лицо, правомерно владеющее
экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без
выплаты дополнительного вознаграждения декомпилировать или поручать
декомпилирование программы для ЭВМ с тем, чтобы изучать кодирование и структуру
этой программы при следующих условиях:

·
информация,
необходимая для взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы
для ЭВМ с другими программами, недоступна из других источников;

·
информация,
полученная в результате этого декомпилирования, может использоваться лишь для
организации взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для
ЭВМ с другими программами, а не для составления новой программы для ЭВМ, по
своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ или для
осуществления любого другого действия, нарушающего авторское право;

·
декомпилирование
осуществляется в отношении только тех частей программы для ЭВМ, которые
необходимы для организации такого взаимодействия.

35. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ И ПОРОД ЖИВОТНЫХ

Право на
селекционное достижение охраняется законом и подтверждается патентом на
селекционное достижение.

Патент удостоверяет
исключительное право патентообладателя на использование селекционного
достижения.

Государственная
комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений
(далее — Госкомиссия) в соответствии с настоящим Законом осуществляет единую
политику в области правовой охраны селекционных достижений в Российской
Федерации, принимает к рассмотрению заявки на селекционные достижения, проводит
по ним экспертизу и испытания, ведет Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений и Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, выдает патенты и авторские свидетельства, публикует
официальные сведения, касающиеся охраны селекционных достижений, издает правила
и разъяснения по применению настоящего Закона, выполняет другие функции в
соответствии с положением о ней, утвержденным Правительством Российской
Федерации.

Селекционное
достижение, на которое Госкомиссией выдан патент, регистрируется в
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Объем правовой
охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется
совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного
достижения.

Срок действия патента на селекционное достижение
составляет 30 лет с даты регистрации указанного достижения в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений. На сорта винограда, древесных
декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок
действия патента составляет 35 лет.

Критериями
охраноспособности селекционного достижения являются:

а) новизна.

Сорт, порода
считаются новыми, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или
племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не
передавались иным образом другим лицам селекционером, его правопреемником или с
их согласия для использования селекционного достижения:

на территории
Российской Федерации — ранее чем за один год до этой даты;

на территории
другого государства — ранее чем за четыре года или, если это касается
винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, — ранее чем
за шесть лет до указанной даты;

б) отличимость.

Селекционное
достижение должно явно отличаться от любого другого общеизвестного
селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки.

Общеизвестным
селекционным достижением может быть селекционное достижение, находящееся в
официальных каталогах, справочном фонде или имеющее точное описание в одной из
публикаций.

Подача заявки на
выдачу патента или на допуск к использованию также делает селекционное
достижение общеизвестным с даты подачи заявки при условии, что на селекционное
достижение был выдан патент или что селекционное достижение было допущено к
использованию;

в) однородность.

Растения сорта,
животные породы должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом
отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями
размножения;

г) стабильность.

Селекционное
достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются
неизменными после неоднократного размножения или, в случае особого цикла
размножения, в конце каждого цикла размножения.

Право на подачу
заявки на выдачу патента принадлежит селекционеру или его правопреемнику.
Заявка подается в Госкомиссию.

В случае если
селекционное достижение выведено, создано или выявлено при выполнении
служебного задания или служебных обязанностей, право на подачу заявки на выдачу
патента принадлежит работодателю, если договором между селекционером и
работодателем не предусмотрено иное.

Заявка может быть
подана несколькими заявителями, если они совместно вывели, создали или выявили
селекционное достижение или являются правопреемниками авторов.

Заявка может быть
подана через посредника, который в силу полномочий, основанных на доверенности,
ведет дела, связанные с получением патента.

Работники
Госкомиссии, ее подразделений в республиках в составе Российской Федерации, в
автономной области, автономных округах, краях, областях в течение всего периода
работы в этих учреждениях не имеют права подавать заявки на выдачу патента на
селекционное достижение.

Заявка на выдачу
патента должна содержать:

заявление о выдаче
патента;

анкету
селекционного достижения;

документ,
подтверждающий уплату установленной пошлины, либо освобождающий от уплаты
пошлины, либо дающий основания для уменьшения ее размера.

Требования к
указанным документам устанавливаются Госкомиссией.

Заявка должна
относиться к одному селекционному достижению.

Если заявитель
является работодателем, он должен подтвердить наличие договора, отвечающего
требованию части второй настоящей статьи, с автором селекционного достижения.

Документы
представляются на русском или ином языке. Если документы представлены на ином
языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык.

Селекционное
достижение должно иметь название, предложенное заявителем и одобренное
Госкомиссией.

Название
селекционного достижения должно позволять идентифицировать селекционное
достижение, быть кратким, отличаться от названий существующих селекционных
достижений того же или близкого ботанического или зоологического вида. Оно не
должно состоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно свойств,
происхождения, значения селекционного достижения, личности селекционера, не
должно противоречить принципам гуманности и морали.

Если предложенное
заявителем название не удовлетворяет требованиям настоящей статьи, то заявитель
обязан изменить название в установленный Госкомиссией срок.

Любое лицо,
использующее охраняемое селекционное достижение, должно применять то его
название, которое зарегистрировано в Государственном реестре охраняемых
селекционных достижений.

При наличии уважительных причин название
селекционного достижения может быть изменено с согласия Госкомиссии.

Приоритет
селекционного достижения устанавливается по дате поступления в Госкомиссию
заявки на выдачу патента или заявки на допуск к использованию.

Испытания
селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность проводятся
по методикам и в сроки, устанавливаемые Госкомиссией.

Заявитель обязан
представить для испытаний необходимое количество семян, племенного материала по
адресу и в срок, указанные Госкомиссией.

Исключительное
право патентообладателя состоит в том, что любое лицо должно получить от
обладателя патента лицензию на осуществление с семенами, племенным материалом
охраняемого селекционного достижения следующих действий:

а) производство и
воспроизводство;

б) доведение до
посевных кондиций для последующего размножения;

в) предложение к
продаже;

г) продажа и иные
виды сбыта;

д) вывоз с
территории Российской Федерации;

е) ввоз на
территорию Российской Федерации;

ж) хранение в
перечисленных выше целях.

На период с даты
поступления заявки в Госкомиссию и до даты выдачи патента заявителю
предоставляется временная правовая охрана селекционного достижения.

36. ПОНЯТИЕ
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

Под исключительным следует понимать такое право,
которое закрепляет за управомоченным лицом сферу юридического господства над
принадлежащим ему благом, доступ к которому кому бы то ни было, кроме него
самого, закрыт, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Иными
словами, речь идет о юридически обеспеченной сфере исключительного господства
воли управомоченного лица.

Понятием «исключительное право»
охватываются как личные неимущественные, так и имущественные права создателей
творческих достижений.

Автору в отношении его произведения принадлежат
исключительные права на использование произведения в любой форме и любым
способом.

Никто не вправе использовать запатентованные
изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения
патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением
случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются
нарушением исключительного права патентообладателя.

37. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРАВА

1. Применение запатентованных средств в конструкциях,
вспомогательном оборудовании, эксплуатации заграничного транспорта, временно
находящегося в РФ – только для нужд транспорта. Правило из Парижской конвенции
по охране промышленной собственности.

2. Научное исследование или эксперимент над
запатентованным средством.

3. Использование при чрезвычайных происшествиях,
авариях, стихийных бедствиях. При этом патентообладателю выплачивается потом
вознаграждение.

4. Использование в личных целях без цели получения
прибыли.

5. Разовое изготовление лекарств в аптеке по рецепту.

6. Если средства введены в хозоборот в РФ законным
путем, наступает «исчерпание прав».

Так же право преждепользования и послепользования.

38. ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПОСЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Преждепользование – до даты приоритета другое лицо
независимо от патентообладателя использовало такое же решение или сделало все
приготовления. Он ограничен правом начатого использования или приготовлений без
права расширения. Может передать права другим лицам вместе с самим
предприятием.

Послепользование возникает у любых лиц, начавших
использование изобретения, ПМ, ПО, утративших патентную охрану в связи с
неуплатой патентных пошлин за поддержание патента в силе. Если в течение трех
лет прежний патентообладатель по ходатайству восстанавливает действие патента,
те, кто уже начал делать это, могут продолжать делать ничего не платя, но и без
возможности расширения производства.

39. ПРИОРИТЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ.
КОНВЕНЦИОННЫЙ ПРИОРИТЕТ

1. Приоритет устанавливается по дате
подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.

2. Приоритет может быть установлен по
дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по
охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с
указанной даты, а заявки на промышленный образец в течение шести месяцев с
указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с
испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок,
этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Заявитель, желающий воспользоваться
правом конвенционного приоритета в отношении заявки на полезную модель или
промышленный образец, обязан сообщить об этом в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двух
месяцев с даты подачи такой заявки и представить заверенную копию первой заявки
до истечения трех месяцев с даты подачи туда заявки, по которой испрашивается
конвенционный приоритет.

Заявитель, желающий воспользоваться
правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, обязан
сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и представить в туда заверенную копию первой заявки не позднее
шестнадцати месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства —
участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При
непредставлении заверенной копии первой заявки в указанный срок право
приоритета может быть восстановлено по ходатайству заявителя, поданному им в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до
истечения указанного срока, при условии, что копия первой заявки запрошена
заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, не позднее
четырнадцати месяцев с даты подачи первой заявки и представлена в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух
месяцев с даты ее получения заявителем. Представление перевода первой заявки на
русский язык, если она составлена на другом языке, может быть потребовано
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности от
заявителя только в том случае, если проверка действительности притязания на
приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

3. Приоритет может быть установлен по
дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в
качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного
срока с даты получения заявителем уведомления федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности
принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их
изменяющими сущность заявленного решения и при условии, что на дату подачи
такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные
материалы, не отозвана и не признана отозванной.

4. Приоритет изобретения, полезной модели
или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же
заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную
модель или промышленный образец, не отозванной и не признанной отозванной на дату
подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, если заявка подана не
позднее двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение и
шести месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель или
промышленный образец. При подаче заявки, по которой испрашивается такой
приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.

Приоритет не может устанавливаться по
дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

5. Приоритет изобретения, полезной модели
или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи
тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную
модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более
раннего приоритета по первоначальной заявке — по дате этого приоритета, если на
дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную
модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и подача
выделенной заявки осуществлена до того, как исчерпана предусмотренная настоящим
Законом возможность подачи возражений против решения об отказе в выдаче патента
по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели
или промышленного образца в соответствии со статьей 26 настоящего Закона в
случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента.

6. Приоритет изобретения, полезной модели
или промышленного образца может быть установлен на основании нескольких ранее
поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением для них
условий, указанных соответственно в пунктах 2, 3, 4 и 5 настоящей статьи.

7. В случае, если в процессе экспертизы
установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения,
полезные модели или промышленные образцы и такие заявки имеют одну и ту же дату
приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец
может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением
между заявителями. В случае, если такие заявки поданы одним и тем же
заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем.

В течение двенадцати месяцев с даты
получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о достигнутом
ими соглашении, а заявитель должен сообщить о своем выборе. При выдаче патента
по одной из заявок все авторы, указанные в заявках, признаются соавторами в
отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. В
случае, если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности от заявителей (заявителя) не поступит
указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке,
определенном пунктом 8 статьи 21 настоящего Закона, заявки признаются
отозванными.

При совпадении дат приоритета изобретения
и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя после
выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке
возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заявления обладателя ранее выданного патента о
прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной
полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного
изобретения или идентичной полезной модели прекращается с даты публикации
сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 25
настоящего Закона. Публикация сведений о выдаче патента по заявке на изобретение
или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее
выданного патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной
модели осуществляются одновременно.

40. ПОРЯДОК ПОДАЧИ
ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ПРОМОБРАЗЕЦ

1. Заявка на выдачу патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим
правом на получение патента в соответствии с настоящим Законом (далее —
заявитель).

2. Ведение дел с федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться
заявителем, патентообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно либо
через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или иного
представителя.

Физические лица, постоянно проживающие за
пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их
патентные поверенные ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности через патентных поверенных, зарегистрированных в
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В
случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации,
физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или
иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельно подачу заявок,
уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором
Российской Федерации.

В случае, если в соответствии с настоящим
пунктом заявитель, патентообладатель, иное заинтересованное лицо ведут дела с
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности
самостоятельно или через представителя, иного, чем патентный поверенный,
зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности может требовать указания адреса на территории
Российской Федерации для переписки.

Полномочия патентного поверенного и иного
представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем,
патентообладателем или иным заинтересованным лицом.

В качестве патентного поверенного может
быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на
ее территории. Другие требования к патентному поверенному, порядок его
аттестации и регистрации, а также правомочия на ведение дел, связанных с
правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
определяются Правительством Российской Федерации.

3. Заявление о выдаче патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском
языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке. В
случае, если документы заявки представлены на другом языке, к заявке
прилагается их перевод на русский язык.

4. Заявление о выдаче патента
подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного
или иного представителя — заявителем или патентным поверенным либо иным
представителем.

65.ФИРМЕННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ

Защита права на фирменное наименование осуществляется
в административном и судебном порядке. Административной мерой по предупреждению
нарушения существующего права на фирменное наименование является
предусмотренный законодательством отказ в регистрации предприятия с названием,
совпадающим с ранее зарегистрированным наименованием. При этом предметом защиты
может быть только полное название фирмы-истца, а не его произвольная часть. И
хотя потребитель в первую очередь ориентируется именно на произвольную часть
фирменного наименования, различие в отличительной части, указывающей на
организационно-правовую форму предприятия, является для судебных органов
основанием для того, чтобы считать названия предприятий различными.

В случае, когда два предприятия
имеют одно и то же наименование, нарушается субъективное право предприятия,
поэтому оно вправе обратиться с иском в суд. Вместе с ответчиком в качестве
третьего лица к участию в судебном рассмотрении привлекается учреждение,
зарегистрировавшее предприятие ответчика. При установлении нарушения со стороны
ответчика суд обязует ответчика изменить свое наименование в установленный
судом срок и произвести перерегистрацию предприятия. При установлении, что одно
наименование присвоено различным организационно-правовым формированиям,
требование истца не может быть удовлетворено.

Каждому предпринимателю, создавшему
в результате значительных затрат интересное, узнаваемое название, не хотелось
бы, чтобы конкурент, использовав иную организационно-правовую форму
предпринимательской деятельности смог на вполне законных основаниях
использовать его наименование в отличительной части. Здесь для защиты интересов
предпринимателя служат товарные знаки, которые могут удачно дополнять защиту
фирменного наименования.

Одно и то же обозначение может
одновременно получить охрану в качестве фирменного наименования и товарного
знака.

Сравниваемые права сходны тем, что
оба они относятся к категории абсолютных и исключительных прав, оба относятся к
объектам промышленной собственности — коммерческим обозначениям. Сходны они и
по условиям возникновения — возникают лишь после регистрации в установленном
порядке.

Но между ними есть и определенные
различия по условиям возникновения и прекращения, по сфере действия, по
конкретному содержанию.

Право на фирменное наименование не
отчуждаемо от предприятия, а право на товарный знак может быть уступлено
полностью или частично при соблюдении соответствующих требований закона.
Регистрация товарного знака предусматривает обязательную проверку обозначения
на новизну, которая включает сравнение не только с тождественными, но и со
сходными до степени смешения зарегистрированными ранее обозначениями, включая
фирменные наименования. Проверка товарных знаков на новизну значительно
надежней, чем проверка фирменных наименований, осуществляемая в
административном порядке.

Право на фирменное наименование и
право на товарный знак, словесно совпадающий с фирменным наименованием, взаимно
дополняют друг друга, расширяют объем прав их обладателя при условии
принадлежности одному лицу. Поэтому предпринимателю, желающему по возможности
наиболее полно защитить свое фирменное наименование от недобросовестного
использования третьими лицами, следует одновременно с регистрацией предприятия
осуществить регистрацию логотипа — словесного знака, повторяющего фирменное
наименование предприятия, или включить фирменное наименование в состав
регистрируемого товарного знака.

72. ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ
КООПЕРАЦИИ. ЦЕЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Международное соглашение в рамках
Парижской Конвенции по охране промышленной собственности , подписанное в 1978
г. в Вашингтоне (США). В основу договора положена идея широкого международного
сотрудничества в области подачи и технической обработки заявок на изобретения
при сохранении независимости национальных патентных ведомств в вопросах
предоставления правовой охраны изобретений. Договор имеет главную цель —
исключить дублирование процесса обработки заявок на одно и то же изобретение
национальными патентными ведомствами, а также упростить охрану изобретения в
этих странах. Договор призван решать следующие задачи: установление системы
международной подачи заявок на изобретения, включая международную экспертизу
заявленного изобретения, на соответствие критериям новизны; сбор и
распространение технической информации; организацию технической помощи путем
международной публикации заявок на изобретения; оказание технических услуг развивающимся
странам; совершенствование национальных патентных систем.

произведения декоративно — прикладного искусства

фотографические произведения

официальные документы, государственные символы, произведения народного творчества

любое заинтересованное лицо

автор, работодатель, их правопреемники

предполагает в установленных законом случаях

предполагает, если запись об этом имеется в патенте на изобретение

переходит в предусмотренных законом случаях

переходит при наличии завещания

после завершения формальной экспертизы

после публикации сведений о заявке

после получения ходатайства заявителя или третьих лиц без ограничения срока

после получения ходатайства заявителя или третьих лиц, которое может быть поданов течение трехлетнего срока с даты поступления

интеллектуальный характер

налог на добавленную стоимость

на имя любого субъекта права

только на имя физического лица

только на имя юридического лица

на имя юридического лица или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью

права собственности на материальный носитель передаются при передаче авторских прав

несет за собой передачу авторского права на программу

не несет за собой передачи авторского права на программу для ЭВМ и баз данных

права собственности на материальный носитель не передаются

являются, если они зарегистрированы в этом качестве

являются, если это указано в договоре на создание данного произведения

допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в местах, открытых для свободного посещения

допускается, если произведение является основным объектом таких воспроизведений

допускается, если изображение произведения используется в коммерческих целях

с согласия производителя фонограммы

без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору вознаграждения

в случае, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее территории

без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой вознаграждения

в судебном или административном порядке по выбору лица, права которого нарушены

в административном порядке

в административном порядке, а в предусмотренных законом случаях в суде

рационализаторское предложение

создание общей совместной собственности на созданное произведение

совместный труд нескольких лиц

принадлежность авторского права на изобретение всем, кто над ним работал

создание долевой собственности на результаты интеллектуальной творческой деятельности

личные неимущественные права в установленном законом порядке

личные неимущественные права

никаких прав не сохраняется

определение вида, не связанного с местом его изготовления

наименование географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого определяются характерными для данного объекта природными условиями и/или человеческим фактором

наименование, выбранное по желанию заявителя в рекламных целях

обозначение, содержащее географический объект, вошедший в РФ

организации эфирного вещания

лица, профинансировавшие проект

фотографические произведения

Ответы на вопросы к зачету. Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности»

Раздел 1.

Определение
понятия «интеллектуальная собственность»,
«объекты промышленной интеллектуальной
собственности», «объект техники»,
«изобретение», «полезная модель».

Интеллектуальная
собственность – материально выраженный
результат интеллектуальной деятельности,
дающий его создателю (автору) исключительное
право на его использование, защищенное
официально выданным охранным документом,
либо законодательно установленными
нормами авторского права.

ПИС
– промышленная интеллектуальная
собственность.

Объекты
ПИС: изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования,
указания происхождения или наименования
местопроисхождения товаров.

Объект
техники – система взаимосвязанных
технических решений, совокупность
которых предназначена для выполнения
конкретных, общественно необходимых
функций.

Изобретение
– техническое решение задачи, обладающее
новизной, неочевидностью (изобретательский
уровень) и пригодное к осуществлению
промышленным путем.

Полезная
модель – техническое решение, обносящееся
только к устройству, обладающее новизной,
имеющее явно выраженные формы
пространственного воплощения и пригодное
для осуществления промышленным путем.

Промышленный
образец – художественно-конструкторское
решение изделия промышленного или
кустарно-ремесленного производства,
определяющее его внешний вид, обладающее
новизной, удовлетворяющее современным
требованиям технической эстетики и
пригодное к осуществлению промышленным
путем.

Категории
объекта техники, определяемые как
изобретение.

Устройство
– сооружение или изделие, являющееся
конструктивным элементом или их
совокупностью, находящихся в
функционально-конструктивном единстве.

Способ
– процесс выполнения взаимно связанных
действий, необходимых для достижения
поставленной цели.

Вещество
– искусственное соединение, материальное
образование, являющееся совокупностью
взаимосвязанных элементов или
ингредиентов.

Патентоспособность
объекта техники.

Патентоспособность
представляет собой совокупность
признаков технического решения,
необходимых и достаточных для признания
его изобретением. Она зависит от характера
предложения, степени, его новизны и
полезности.

Условия
патентоспособности технических решений.

Изобретению
предоставляется правовая охрана, если
оно является новым, имеет изобретательский
уровень и промышленно применимо.

Изобретение
является новым, если оно не известно из
уровня техники.

Изобретение
имеет изобретательский уровень, если
для специалиста оно явным образом не
следует из уровня техники.

Полезной
модели предоставляется правовая охрана,
если она является новой и промышленно
применимой.

Полезная
модель является новой, если совокупность
ее существенных признаков не известна
из уровня техники.

Промышленному
образцу предоставляется правовая
охрана, если по своим существенным
признакам он является новым и оригинальным.

К
существенным признакам промышленного
образца относятся признаки, определяющие
эстетические и (или) эргономические
особенности внешнего вида изделия, в
частности форма, конфигурация, орнамент
и сочетание цветов.

Промышленный
образец является новым, если совокупность
его существенных признаков, нашедших
отражение на изображениях изделия и
приведенных в перечне существенных
признаков промышленного образца (пункт
2 статьи 1377), не известна из сведений,
ставших общедоступными в мире до даты
приоритета промышленного образца.

Патент.
Патент-аналог. Патентная чистота.

Патент
– охранный
документ, удостоверяющий исключительное
право, авторство и приоритет изобретения,
полезной модели либо промышленного
образца. Срок действия патента зависит
от объекта патентования и составляет
от 10 до 25 лет.

Патент-аналог
– патент, выданный в разных государствах
на одно и то же изобретение.

Патентная
чистота (юридическая безупречность) –
юридическое свойство объекта техники
(конструкции, машины, способа производства
и т.п.), заключающееся в том, что он может
быть свободно использован в данной
стране без опасности нарушения действующих
на территории этой страны патентов
исключительного права, принадлежащих
третьим лицам.

Вид
техники. Что такое «уровень техники» и
как это понятие используется при
определении патентоспособности
технических решений?

Уровень
техники – совокупность конкурентоспособных
объектов техники, определяющих
максимальные значения ТЭП.

Уровень
техники включает любые сведения, ставшие
общедоступными в мире до даты приоритета
изобретения.

Что
такое «технический уровень» и как его
оценить?

Технический
уровень – степень реализации в данном,
конкретном объекте техники наиболее
прогрессивных технических решений,
представляющих его потребительские и
технические параметры.

Оценка
технического уровня производится
методом квалиметрии (научная дисциплины,
в рамках которой изучаются методология
и проблематика комплексной, количественной
оценки качества объектов любой природы,
а также метод).

Новизна
– это когда специалисты на дату подачи
заявки на выдачу патента не могут
воспроизвести это техническое решение
(не порочится, если автор представил
где-либо информацию о своем изобретении
за 6 месяцев до подачи заявки).

Изобретательский
уровень – положение, при котором новые
признаки технического решения
(изобретения) для специалиста не следуют
из уровня техники.

Материальные
активы. Нематериальные активы.
Технологический аудит.

Активы
– любая собственность компании
(владельца).

Материальные
активы
— группа активов предприятия, имеющая
вещественную (материальную) форму

Материальные
активы:

  • земля
    или право на ее использование;

  • здания
    и сооружения производственного и
    непроизводственного назначения;

  • административные
    здания;

  • жилищные,
    детские, учебные, лечебные, оздоровительные
    и иные здания, помещения, находящиеся
    на балансе предприятия;

  • установленное
    и неустановленное производственное
    оборудование;

  • движимое
    имущество непроизводственного
    назначения;

  • запасы
    сырья, топлива, полуфабрикатов и готовой
    продукции;

  • имущество,
    основные средства, здания или сооружения,
    земельные участки, сданные в аренду;

  • принадлежащие
    предприятию филиалы, дочерние компании,
    если они не имеют статуса юридического
    лица, а их балансы не разделены с балансом
    данного предприятия.

Нематериальные
активы – ценности, имеющие стоимостное
выражение и не являющиеся физическими
объектами (например: арендные права,
лицензии, патенты, товарные знаки,
ноу-хау и другие объекты интеллектуальной
и промышленной собственности).

Технологический
аудит – технологический
аудит организации
представляет собой проверку технологических
методов, приемов и процедур, используемых
в организации с целью оценки их
производительности и эффективности.

Технологический
аудит – операция объективной оценки
потенциала инновации как объекта
коммерциализации (Превращение чего-либо
в источник дохода).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

» Право интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности

В данном разделе представлены бесплатные ответы на тесты по дисциплине «Право интеллектуальной собственности». Подобные тесты используют многие учебные заведения. Поэтому мы отказались от классификации тестов в зависимости от учебного заведения. Для того чтобы найти нужный ответ, просто введите запрос в поисковую форму нашего сайта.

Мы стараемся обновлять раздел «Право интеллектуальной собственности» и размещать тесты с ответами по мере их появления у нас. Вы можете присылать нам тесты с ответами, если хотите поделиться ими с другими студентами.

Не забывайте благодарить нас — делитесь ответами на тесты в социальных сетях, ставьте «лайки», «нравится», «+1». Для нас это очень важно!

Каталог бесплатных тестов

Тесты с ответами

13.06.2015

Тесты с ответами

13.06.2015

Тесты с ответами

13.06.2015

Тесты с ответами

13.06.2015

Тесты с ответами

13.06.2015

Тесты с ответами

13.06.2015

Тесты с ответами

07.08.2017

Тесты с ответами

01.09.2021

Тесты с ответами

01.09.2021

Тесты с ответами

01.09.2021

Тесты с ответами

01.09.2021

Тесты с ответами

01.09.2021

Тесты с ответами

01.09.2021

Тесты с ответами

01.09.2021

Ответы на билеты по предмету: Право и юриспруденция (Пример)

Содержание

Наиболее древним институтом права интеллектуальной собственности является авторское право. Первые идеи об авторском праве возникли уже тогда, когда оформилось в самостоятельную деятельность само духовное творчество. Например, заимствование чужого произведения, а также его искажение осуждались еще во времена Античности. В Древней Греции существовало положение, по которому рукописи получивших признание трагедий должны были храниться в официальном архиве, чтобы можно было проконтролировать неприкосновенность текста при постановке пьес.

Первым в истории законом об авторском праве стал принятый в 1710 г. в Англии «Статут королевы Анны», закрепивший личное право на охрану опубликованного произведения. Прообразом современных патентных законов стал также принятый в Англии «Статут Якова I» (или Статут о монополиях) 1624 г. Данным статутом было установлено важное правило: королевская власть не может выдавать никаких патентов, кроме патентов на изобретения.

Международное право интеллектуальной собственности начинает складываться с конца XIX в. Были приняты акты, регулирующие право интеллектуальной собственности в отношениях между разными государствами (Парижская, Бернская, Женевская конвенции).

В России право интеллектуальной собственности складывается несколько позже, чем в других странах. В 1911 г. было принято «Положение об авторском праве», регламентировавшее права авторов произведений на основе лучших образцов западноевропейских законодательств того времени. В 1917 г. был принят Декрет ЦИК «О государственном издательстве», которым вводилось разрешение объявлять государственную монополию сроком не более чем на 5 лет на сочинения, подлежащие изданию. После присоединения СССР (России) к международным актам (1965 г., 1973 г., 1995 г.) право интеллектуальной собственности стало соответствовать нормам международного права.

3. Понятие и система права интеллектуальной собственности

Право интеллектуальной собственности – подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм и институтов права, регулирующих отношения в сфере возникновения, использования и защиты объектов интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность – совокупность исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).

Право интеллектуальной собственности не регулирует процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства. Данная подотрасль гражданского права охраняет результаты интеллектуальной деятельности , которые представляют собой нематериальные блага.

Традиционно интеллектуальную собственность делят на две составляющие:

1) промышленную собственность;

2) авторское право.

Промышленная собственность характеризуется такими ее составляющими, как промышленные образцы, изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования. Авторское право относится к произведениям искусства, литературным и музыкальным произведениям, творениям кинематографии, а также к научным произведениям.

Систему российского права интеллектуальной собственности составляют следующие институты :

а) авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи и по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства;

б) права, смежные с авторским, – права исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания;

в) патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

г) право интеллектуальной собственности на товарный знак (знак обслуживания);

д) право интеллектуальной собственности на фирменное наименование;

е) право интеллектуальной собственности на топологии интегральных схем;

ж) право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных;

з) право интеллектуальной собственности на селекционные достижения;

и) правоотношения в сфере коммерческой и служебной тайны

4. Система источников права интеллектуальной собственности

Систему источников права интеллектуальной собственности составляют:

1) Конституция РФ – в ст.

4. закрепляется свобода творчества; п. «о» ст.

7. относит правовое регулирование интеллектуальной собственности к федеральному ведению;

2) Гражданский кодекс РФ – положения об интеллектуальной собственности содержатся в статьях (ст. 8 ГК РФ относит создание результатов интеллектуальной деятельности к основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей; в ст.

12. ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), отнесены к объектам гражданских прав; ст.

13. ГК РФ раскрывает содержание понятия исключительного права (интеллектуальной собственности), включающее результаты интеллектуальной деятельности и приравненные кним средства индивидуализации);

3) федеральные законы :

а) Закон об авторском праве;

Выдержка из текста

1. Понятие и признаки интеллектуальной деятельности

Интеллектуальная деятельность – умственная (мыслительная, духовная, творческая) деятельность человека в области науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна).

Интеллектуальная деятельность отражает использование человеком способностей рационального познания. Понятие «интеллектуальная деятельность» не совпадает с понятием «творческая деятельность». Творческая деятельность предполагает только новизну результатов такой деятельности, тогда как интеллектуальная деятельность не любая, а именно рациональная деятельность человека, отражающая деятельность, осуществляемую при помощи рациональных, логических умозаключений. Интеллектуальная деятельность значительно влияет на развитие науки, техники, литературы и искусства и художественного конструирования (дизайна).

Признаки интеллектуальной деятельности:

1) интеллектуальная деятельность носит идеальный характер. Результат интеллектуальной деятельности продуцируется сознанием человека путем логического построения мысли и отражает новизну мысли;

2) результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом;

3) результаты интеллектуальной деятельности в отличие от объектов вещных прав имеют идеальную природу. Литературные и художественные произведения представляют собой систему литературных либо художественных образов. То, в чем выражены результаты интеллектуальной деятельности (книги, аудиовизуальные носители), сами по себе не являются результатами интеллектуальной деятельности.

Подлежит защите не форма выражения интеллектуальной деятельности (книга, картина), а ее содержание (основная мысль произведения).

Результаты интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации. Они могут устаревать лишь морально;

4) продуктом интеллектуальной деятельности могут быть средства индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также индивидуализации выполняемых работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров).

Кроме того, что они являются плодом умственной и творческой деятельности, средства индивидуализации содействуют созданию здоровой конкурентной среды путем различения как отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

2. История становления права интеллектуальной собственности

Интеллектуальная деятельность человека проявлялась и в глубокой древности. Однако ее правовое регулирование не вызывало какой либо нужды. Только тогда, когда возникли определенные столкновения интересов по поводу результатов интеллектуальной деятельности, встал вопрос о закреплении права человека на результаты такой деятельности. Право интеллектуальной собственности формируется вследствие развития интеллектуальной деятельности и необходимости правовой ее регламентации.

Возникновение первых и до сих пор сохраняющих важное значение институтов права интеллектуальной собственности, таких как авторское и патентное право, обусловлено развитием массового «товарного производства» в духовной сфере.

Список использованной литературы

Различные источники

4.1. Секретом производства (ноу-хау) согласно ст. 1465 ГК РФ признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у последних нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Какой-либо регистрации ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности не требуется, поскольку ценность ноу-хау заключается в его неизвестности третьим лицам.

Патент передается на основании лицензионного договора (исключительная лицензия или простая лицензия). В мировой практике сложилась традиция, что абсолютное большинство патентов содержат ноу-хау. В этом случае при заключении лицензионного договора о передаче патента должно быть раскрыто содержание ноу-хау, для того чтобы лицензиат мог успешно реализовывать продукцию по приобретенной технологии. В этом случае в лицензионном договоре должно быть условие о конфиденциальности.

4.2. Согласно ст. 1370 ГК РФ, за создание служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца работник имеет право на вознаграждение, размер и условия выплаты которого определяются договором между работниками и работодателем. До заключения договора об отчуждении патента на служебное изобретение работодатель должен выплатить вознаграждение своим работникам и новый патентообладатель не несет обязанности по его выплате.

4.3. Во-первых, поскольку мастер и технолог являются наемными работниками, они создали служебное изобретение. Согласно ст. 1370 ГК РФ, они должны уведомить об этом работодателя, а последний в течение четырех месяцев со дня уведомления подать заявку в Роспатент. Работники нарушили положения законодательства, не выдержав установленный законом срок и подав через два месяца заявку от собственного имени.

Во-вторых, действительно, порядок рассмотрения заявки на полезную модель значительно проще, чем на изобретение. Однако в качестве полезной модели охраняется только устройство, а авторами изобретен способ. Способ может охраняться патентом на изобретение.

Роспатент правомерно отказал в выдаче патента на полезную модель, однако авторы могут подать новую заявку на выдачу патента на изобретение (ст. 1350 ГК РФ).

4.4. Исключительное право на патент принадлежит патентообладателю, в данном случае институту. Автор имеет право на единовременное вознаграждение при получении патента. В данном случае автор не может обратиться в суд, поскольку не является патентообладателем.

4.5. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом, определяется формулой изобретения. Если в заявке, поданной предприятием, формула изобретения включала новые существенные признаки, отсутствующие в формуле изобретения АО, то предприятием создан свой, отличный от изобретенного АО, «Способ придания эффекта полупрозрачности тканям», который является усовершенствованием патента, принадлежащего АО.

Таким образом, предприятием разработан самостоятельный способ, на который должен быть выдан патент (ст. 1387 ГК РФ).

4.6. Вторая заявка была подана на выдачу патента на полезную модель. Заявка на полезную модель проходит только формальную экспертизу. Поэтому решение о выдаче патента принимается быстрее. Однако ни один патентный закон в мире не определяет срок выдачи патента.

Первая заявка с более ранним приоритетом была подана на выдачу патента на изобретение. В отношении изобретения проводится как формальная экспертиза (ст. 1384 ГК РФ), включающая правильность оформления заявки, так и экспертиза заявки по существу (ст. 1386 ГК РФ), на основании которой осуществляется оценка новизны изобретения.

В настоящее время в России введена отсроченная экспертиза (п. 4 ст. 1356 ГК РФ), суть которой заключается в том, что в течение трех лет с даты приоритета заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы, уплатив соответствующие государственные пошлины.

Именно различием в порядке экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение или полезную модель и объясняются различные сроки выдачи патентов на эти объекты.

Объем правовой охраны, обеспечиваемый патентом, определяется перечнем существенных признаков, заявленных в формуле изобретения (ст. 1375, 1376 ГК РФ).

4.7. В данном случае в задаче описано служебное изобретение. В соответствии со ст. 1370 ГК РФ исключительное право на изобретение, созданное в порядке выполнения трудовых обязанностей работника, принадлежит работодателю, который должен оформить заявку на изобретение и подать ее в Роспатент в течение четырех месяцев.

Вероятно, как следует из условия задачи, работодатель не воспользовался своим правом. В этом случае право на подачу заявки принадлежит работнику – в данном случае гражданин Ахундов получил патент на изобретение. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения (п. 4 ст. 1370 ГК РФ), но с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

4.8. В данном случае консультация юриста не соответствует положениям законодательства. Промышленному образцу (ст. 1352 ГК РФ) предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным, а его существенные признаки обусловлены творческим характером изделия. Условия промышленной применимости введены только для изобретения (ст. 1350, 1351 ГК РФ).

Таким образом, модель чайного сервиза целесообразно и правомерно охранять патентом на промышленный образец.

4.9. В данном случае заявитель может ходатайствовать о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель (ст. 1379 ГК РФ), поскольку условием патентоспособности полезной модели является «относительная новизна» (ст. 1351), включающая сведения о применении в России до даты приоритета полезной модели.

Срок действия патента на полезную модель определен ст. 1363 ГК РФ.

4.10. Первый вопрос задачи касается права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), второй – временной правовой охраны (ст. 1392 ГК РФ).

Если трикотажная фабрика докажет, что добросовестно использовала до даты приоритета заявки на территории РФ созданное независимо от патентообладателя тождественное решение, то она сохраняет право на дальнейшее безвозмездное его использование без расширения объема производства.

Временная правовая охрана возникает с даты публикации сведений о патенте в объеме формулы изобретения, которую официально осуществляет Роспатент в своем официальном Бюллетене, до даты выдачи патента. Если трикотажная фабрика воспользовалась временной правовой охраной, то в случае выдачи патента ей необходимо заключить лицензионный договор с патентообладателем.

4.11. «Комплект мебели для холла» является промышленным образцом и представляет собой художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Условием патентоспособности промышленного образца является новизна и оригинальность. Требование промышленной применимости отсутствует. Согласно ст. 1352 ГК РФ раскрытие сведений о сущности промышленного образца не является обстоятельством, препятствующим признания его патентоспособным при условии, что заявка подана в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на заявителе.

4.12. В данном споре права администрация. Лицензионного договора на использование рисунков заключать не требуется, поскольку они выполнены по трудовому договору в порядке исполнения служебных обязанностей (ст. 1295 ГК РФ).

Исключительное право на рисунки принадлежит работодателю. Работодатель тиражирует рисунки на платках, которые представляют собой промышленные образцы (ст. 1352 ГК РФ). Поскольку работодатель использует служебное произведение (рисунки), он должен выплатить авторам вознаграждение (ст. 1295 ГК РФ).

4.13. Патент на изобретение выдается при условии мировой новизны (ст. 1350 ГК РФ). Публикация в Германии подтверждает отсутствие мировой новизны, следовательно, Волкову патент на изобретение выдан быть не может.

Однако законодатель предусмотрел возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель (ст. 1379 ГК РФ). У Волкова может возникнуть исключительное право на созданное им техническое решение на основании патента на полезную модель.

4.14. Граждане, создавшие техническое решение (полезную модель) совместным творческим трудом, являются соавторами (ст. 1348 ГК РФ). В соответствии с п. 3 ст. 1229 ГК РФ в случае когда исключительное право принадлежит нескольким лицам совместно, взаимоотношения лиц определяется соглашением между ними. Авторы могут переуступить свои исключительные права на запатентованные разработки на основании лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 и 1235 ГК РФ).

Принципиальное отличие договоров заключается в том, что по договору об отчуждении исключительные права передаются в полном объеме, а по лицензионному договору передается конкретный способ использования на определенный срок и территорию.

4.15. Для ответа на этот вопрос следует учитывать приоритет патента, принадлежащего другой организации. Если строительное предприятие изготовило и начало эксплуатацию технической установки до даты приоритета, то согласно ст. 1361 ГК РФ, у него возникает право преждепользования, что нельзя квалифицировать как нарушение исключительного права патентообладателя.

Патент имеет территориальный характер, т. е. исключительное право на патент возникает и действует на территории государства, выдавшего патент. В этом случае правовая ситуация не изменилась бы.

4.16. Заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат. Авторами изобретения являются лица, творческим трудом которых оно создано. В данном случае Фролов не является соавтором, поскольку общее руководство работами не является результатом творческой деятельности. В свою очередь Власов не может быть признан соавтором (ст. 1348 ГК РФ), поскольку идеи не являются результатом интеллектуальной деятельности (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). А подбор аналогов и прототипов технических решений является технической работой.

4.17. Если полученный новый вид пластмассы не относится к служебным изобретениям (ст. 1370 ГК РФ), то Новиков может подать три заявки, поскольку заявка на выдачу патента должна относиться к одному техническому решению (ст. 1375, 1376 ГК РФ):

1) на способ получения пластмассы (изобретение);

2) на новый вид пластмассы – вещество (изобретение);

3) на новую конструкцию валиков для печатных машинок с использованием данной пластмассы (изобретение или полезная модель).

Помощь в оформлении заявок оказывают патентные поверенные (ст. 1247).

4.18. Суд не признает Жукова автором изобретения, поскольку автором согласно ст. 1228 ГК РФ является лицо, творческим трудом которого оно создано. При этом в соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на принципы. Как следует из условий задачи, группой авторов предложена иная совокупность существенных признаков, чем была заявлена Жуковым, обладающая новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, что соответствует условию патентоспособности и закрепляется в формуле изобретения, определяющей объем его правовой охраны.

4.19. Согласно п. 4 ст. 1370 ГК РФ, размер вознаграждения за служебное изобретение, условия и порядок выплаты его работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом. Законодатель предоставил Правительству РФ право устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения. Однако в настоящее время при отсутствии регулирования данного вопроса Правительством, на практике права автора на справедливое вознаграждение за использование объекта промышленной собственности защищены ст. 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой положения п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213–1 «Об изобретениях в СССР», п. 3 ст. 21, п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах» о льготах и материальном стимулировании применяются на территории РФ до принятия соответствующих законодательных актов.

Этими нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент, в размере не менее 15 % прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 % выручки от продажи лицензии. Без ограничения максимального размера вознаграждения.

4.20. Форму охраны результата интеллектуальной деятельности в рамках авторского права или патентного права авторы выбирают самостоятельно.

Метод поиска полезных ископаемых может охраняться через патент на изобретение как способ, если он характеризуется новыми режимами или последовательностью операций над материальными объектами. Исключительное право на патент на изобретение действует 20 лет с даты приоритета (ст. 1363 ГК РФ).

В то же время свои результаты исследований ученые могут охранять в рамках авторского права, опубликовав их в виде статей в соответствующих научных журналах, срок охраны которых составляет всю жизнь автора и 70 лет после смерти (ст. 1281 ГК РФ).

4.21. Мировой опыт свидетельствует о том, что до 90 % описаний изобретений к патентам содержат ноу-хау (секрет производства), что препятствует незаконному использованию запатентованных технических решений. Ноу-хау отнесен к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности в соответствии со ст. 1225 ГК РФ. Сохранение в тайне особенностей патентуемого объекта достигается двойной охраной: патентной формулой, в которой заложено ноу-хау.

Каков срок действия исключительного права на топологию?

  • 15 лет
  • (Правильный ответ) 10 лет
  • 5 лет

Что понимается под термином «программный продукт»?

  • нечто сгенерированное программой
  • программа, разработка и тестирование которой полностью завершены
  • (Правильный ответ) любое экономическое благо, связанное с ПО и участвующее в рыночном обмене (экземпляр программы, право на использование программ)

Принцип ретроохраны предусматривает охрану произведений, которые:

  • (Правильный ответ) на момент вступления международного соглашения, предусматривающего этот принцип, в силу еще не стали общим достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока охраны
  • были созданы после разработки международного договора, предусматривающего этот принцип
  • были созданы после подписания международного соглашения, предусматривающего этот принцип

Какая ответственность не предусмотрена за нарушение режима коммерческой тайны?

  • гражданско-правовая
  • (Правильный ответ) административная
  • дисциплинарная
  • все предусмотрены
  • уголовная

Возможно ли создание копий программы ЭВМ для личных (домашних) целей?

  • да, специального разрешения правообладателя на это не требуется
  • нет, это запрещено законом
  • (Правильный ответ) возможно, только если это разрешено правообладателем в лицензионном соглашении или ином подобном документе

Автор может передать по договору:

  • только одно свое право по одному договору
  • (Правильный ответ) одно или несколько своих прав
  • только определенные комбинации прав, установленные в законе

Какое программное обеспечение не относится к классу тиражных программных продуктов?

  • операционная система для IBM PC
  • (Правильный ответ) программа для метеорологических вычислений
  • компьютерная игра

Какие из правомочий не относятся к исключительным имущественным правам автора программы?

  • (Правильный ответ) право на пресечение распространения информации об ошибках в программе
  • право на перевод (локализацию) программы
  • право на прокат

Вправе ли работодатель сообщить третьему лицу информацию, относящуюся к персональным данным работника?

  • да, но с согласия работника
  • (Правильный ответ) варианты 2 и 3
  • нет
  • да, если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника

Какой из субъектов, скорее всего, не будет являться обладателем имущественных прав на программу?

  • сеть супермаркетов, заказавшая разработку автоматизированной торговой системы
  • (Правильный ответ) покупатель диска с программой в розничном магазине
  • локализатор и издатель русскоязычной версии зарубежной программы

Каким законодательством может защищаться название программного продукта?

  • патентным законодательством и авторско-правовым законодательством
  • законодательством о товарных знаках
  • патентным законодательством
  • (Правильный ответ) авторско-правовым законодательством и законодательством о товарных знаках

Неисключительная лицензия предполагает:

  • (Правильный ответ) предоставление лицензиату права на использование объекта промышленной собственности, при этом правообладатель сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам
  • предоставление лицензиату права на использование объекта промышленной собственности, при этом правообладатель сохраняет за собой все права, кроме подтверждаемых патентом
  • предоставление лицензиату права на использование объекта промышленной собственности, при этом правообладатель не сохраняет за собой права и не может предоставлять лицензии третьим лицам

Какие условия необходимы для возникновения права на опровержение?

  • варианты 1, 2, 3
  • сведения должны быть опубликованы в СМИ
  • сведения должны быть порочащими
  • варианты 1 и 2
  • (Правильный ответ) варианты 1 и 3
  • сведения должны не соответствовать действительности

Понятие права интеллектуальной собственности тесно связано с:

  • (Правильный ответ) понятием личных неимущественных прав
  • понятием исключительного права
  • понятием авторского вознаграждения

Автором аудиовизуального произведения не является:

  • (Правильный ответ) оператор
  • автор сценария
  • режиссер-постановщик

Будет ли являться нарушением права на товарный знак использование его в доменном имени?

  • только в домене .ru
  • (Правильный ответ) да, для сходных товаров
  • нет

Выберите вариант НЕ характерный для распространения ПО на условиях стандартных лицензий

  • (Правильный ответ) программные продукты, распространяемые на условиях стандартных лицензий, предназначены только для пользователей-корпораций, а не для частных лиц
  • поставщик ПО обязан поставить программный продукт любому обратившемуся лицу (при отсутствии ограничений по классу пользователей в самой лицензии)
  • приобретатель не может предложить свои условия лицензионного соглашения

К объектам смежных прав не относится:

  • передача организации кабельного вещания
  • (Правильный ответ) программа для ЭВМ
  • фонограмма

Возможно ли по договору передать права на безвозмездное использование селекционного достижения?

  • (Правильный ответ) да
  • нет
  • да, на основе принудительной лицензии
  • да, на основе открытой лицензии

Что понимается под селекционным достижением?

  • (Правильный ответ) порода животных и сорт растений
  • вид птиц и порода животных
  • сорт растений и вид птиц

Подлежит ли регистрации лицензионный договор?

  • (Правильный ответ) да
  • только о передаче исключительных прав
  • нет

Какой способ использования экземпляра ПО (которое не сопровождалось лицензионным соглашением) не будет считаться нарушением законодательства?

  • установка и использование на всех компьютерах, принадлежащих данной организации, находящихся в пределах одного офиса (здания)
  • (Правильный ответ) установка на один компьютер организации или применение одним пользователем в сети
  • установка и использование на всех компьютерах, принадлежащих данной организации

Всемирная конвенция об авторском праве была принята в:

  • 1996 году
  • (Правильный ответ) 1952 году
  • 1923 году

Для возникновения авторского права необходимо:

  • осуществить государственную регистрацию авторских прав
  • (Правильный ответ) не нужно выполнять какие-либо формальности
  • обнародовать произведение

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если:

  • оно не ассоциируется с ним в целом, но существует схожесть
  • (Правильный ответ) оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия
  • между обозначениями отсутствуют отличия

Право интеллектуальной собственности существует:

  • (Правильный ответ) более 250 лет
  • около 50 лет
  • около 100 лет

Является ли нарушением исключительных прав пересечение продукта, изготовленного с применением изобретения, полезной модели или промышленного образца, границы РФ?

  • нет
  • (Правильный ответ) да
  • нет, если он в последствии не будет введен в гражданский оборот

Уголовная ответственность, согласно ст. 146 УК РФ, наступает за:

  • (Правильный ответ) незаконное использование объектов авторского права + приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров с целью сбыта + плагиат
  • незаконное использование объектов авторского права + плагиат
  • незаконное использование товарного знака

Производитель фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания осуществляют свои права в пределах прав:

  • полученных по договору с автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения
  • полученных по договору с исполнителем записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения
  • (Правильный ответ) полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения

Несанкционированное заимствование какого из элементов может быть признано нарушением исключительных прав правообладателя?

  • уникальная последовательность команд, вводимых пользователем для выполнения определенной операции
  • формат файлов, в которых программа хранит данные
  • (Правильный ответ) отображения, возникающие на мониторе при выполнении программы

Контрафактные экземпляры произведения и фонограммы — это:

  • (Правильный ответ) такие экземпляры, изготовление или распространение которых является нарушением авторских и смежных прав
  • такие экземпляры, которые были изготовлены не правообладателем
  • такие экземпляры, цена которых значительно ниже цен на их аналоги

Участницей каких соглашений Россия является?

  • 1 и 2
  • (Правильный ответ) никаких из перечисленных
  • договоров ВОИС (1996г.) по авторскому праву и смежным правам;
  • соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г

Возможно ли зарегистрировать графический товарный знак в виде официального флага РФ по 27 классу МКТУ (Газоны искусственные, ковры, ковры для автомобилей)?

  • да, если другое лицо еще не зарегистрировало товарный знак в виде официального флага РФ по этому же классу
  • да
  • (Правильный ответ) нет

Может ли информация, содержащаяся в учредительных документах юридического лица, относиться к коммерческой тайне?

  • да
  • (Правильный ответ) нет
  • да, если это коммерческая организация

Обозначение «Ессентуки» для минеральной воды будет являться:

  • (Правильный ответ) наименованием места происхождения товара
  • знаком обслуживания
  • товарным знаком

Каким законом не регулируются отношения по поводу прав на компьютерные программы?

  • (Правильный ответ) закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
  • закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»
  • закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»

Защита авторских и смежных прав может осуществляться:

  • (Правильный ответ) как в судебном, так и во внесудебном порядке
  • только во внесудебном порядке
  • только в судебном порядке

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения воспроизведение правомерно обнародованного произведения:

  • (Правильный ответ) исключительно в личных целях
  • на личном сайте в сети Интернет, с возможностью бесплатного скачивания произведения
  • не более чем в 10 экземплярах

Что не входит в сферу права интеллектуальной собственности:

  • смежные права
  • право промышленной собственности
  • авторское право
  • (Правильный ответ) все входит

Можно ли зарегистрировать товарный знак в нескольких странах, подав только одну заявку?

  • нет
  • (Правильный ответ) да, подав заявку в Международное Бюро ВОИС
  • да, подав заявку в Роспатент

Допускается ли законному владельцу экземпляра взимать плату с других организаций за пользование сетевой версией программного продукта, если все организации соединены единой локальной сетью?

  • да, если не нарушается требование лицензии об использовании программы в пределах одной локальной сети
  • допускается при условии, если все организации являются аффилированными (зависимыми) лицами и не нарушается требование лицензии об использовании программы в пределах одной локальной сети
  • (Правильный ответ) не допускается, для сдачи ПО в прокат (возмездное пользование) требуется специальное разрешение правообладателя

Подлежит ли регистрации исключительная лицензия по передачи прав на селекционное достижение?

  • да, регистрацию проводит Роспатент
  • (Правильный ответ) да, регистрацию проводит Госкомиссия
  • нет

Возможно ли одновременное владение физическим лицом несколькими сертификатами ключей подписи?

  • нет, только одним
  • да, но только двумя
  • (Правильный ответ) да

Было ли нарушено право гражданина, домашняя фотография которого расположена на стенде «Их разыскивает милиция»?

  • (Правильный ответ) нет
  • да

Авторское право охраняет:

  • идеи
  • (Правильный ответ) произведения
  • изобретения

Может ли физическое лицо обладать информацией, которая относится к коммерческой тайне?

  • (Правильный ответ) да
  • да, если ведет предпринимательскую деятельность
  • нет

Проставление знака охраны на экземплярах фонограммы или ее футляре:

  • (Правильный ответ) не является необходимым для возникновения прав на соответствующий объект смежных прав на территории Российской Федерации
  • необходимо в предусмотренных законодательством случаях для возникновения прав на соответствующий объект смежных прав на территории Российской Федерации
  • всегда необходимо для возникновения прав на соответствующий объект смежных прав на территории Российской Федерации

Какие из названных методов борьбы с пиратством считаются эффективными для любого из классов программных продуктов?

  • (Правильный ответ) пропаганда, раскрывающая преимущества использования законно приобретенного ПО
  • снижение цен на ПО
  • рейды с участием правоохранительных органов

Через какой промежуток времени с даты выдачи патента на селекционное достижение может быть подано заявление о выдаче принудительной лицензии?

  • (Правильный ответ) 3 года
  • 1 год
  • 2 года

Что означает право преждепользования?

  • (Правильный ответ) любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования
  • любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца недобросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования
  • любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование с правом расширения объема такого использования

Действие патента может быть прекращено досрочно:

  • при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе
  • на основании заявления, поданного патентообладателем в Патентное ведомство
  • (Правильный ответ) в обоих случаях

Кто может быть по российскому законодательству автором охраняемой топологии?

  • юридическое лицо
  • физическое или юридическое лицо
  • (Правильный ответ) физическое лицо

Возможна ли административная ответственность за незаконное использование изобретения?

  • нет
  • (Правильный ответ) да
  • да, но только вместе с уголовной

Что не относится к критериям охраноспособности селекционного достижения?

  • (Правильный ответ) промышленная применимость
  • отличимость
  • новизна
  • стабильность
  • однородность

Носитель с записанной программой признается контрафактным, если он:

  • представляет собой диск CD-R/CD-RW
  • не содержит SID-кода завода-изготовителя
  • (Правильный ответ) произведен без договора с правообладателем

Что не защищается авторским правом?

  • скриншот- эпизода компьютерной игры
  • исходный текст программы, записанный на бумаге
  • (Правильный ответ) принципы, лежащие в основе пользовательского интерфейса

Участницей какого из соглашений Россия не является?

  • (Правильный ответ) договор ВОИС по авторскому праву 1996 г
  • (Правильный ответ) договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г
  • (Правильный ответ) соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994

Каково основное назначение Договора о патентной кооперации?

  • (Правильный ответ) облегчение подачи заявок на патентирование изобретения, полезной модели, промышленного образца
  • проверка изобретения на соответствие новизне
  • получение «мирового патента»

Может ли лицо, которое обладает информацией, относимой к коммерческой тайне передать права на неё третьему лицу?

  • да, но эта информация уже не будет являться коммерческой тайной
  • нет
  • (Правильный ответ) да

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ответы на экзамен по политэкономии
  • Ответы на экзамен по погрузчику
  • Ответы на экзамен по педагогике педкампус
  • Ответы на экзамен по патологии
  • Ответы на экзамен по охране труда в отрасли