Уголовное право билеты к экзамену с ответами

Ответы для подготовки к экзамену по Уголовному Праву рф.

  1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права рф. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. Принципы уголовного права рф (ст.1 и 2 ук рф; ст. 3-8 ук рф).

Уголовное
право
– это совокупность одинаковых
норм высших органов власти, содержащих
описание признаков противоправного
поведения и определяющее пределы
наказания за эти преступные действия.

Предмет
уголовного права различается в зависимости
от понятия уголовного права как:

– отрасли
законодательства;

– отрасли
права;

– науки
уголовного права.

Предмет
уголовного права как отрасли
законодательства
– уголовное
законодательство,т. е. система норм,
принимаемых высшим органом федеральной
власти – Государственной Думой
Федерального Собрания, определяющих
принципы и основания уголовной
ответственности, круг деяний, объявляемых
преступными, виды и размеры наказаний
за них, основания освобождения от
уголовной ответственности и наказания.

Предмет
уголовного права как отрасли права

– уголовное законодательство и
уголовно-правовые отношения, связанные
с законотворчеством и правоприменением.
Уголовно-правовые отношения возникают
с момента официального вступления
закона в силу, когда он уже начинает
оказывать социально-психологическое
влияние на тех неустойчивых граждан,
которые воздерживаются от совершения
преступления исключительно из-за угрозы
наказанием.

Предмет
уголовного права
включает в себя
также и соотношение уголовного права
со смежными отраслями права.

Метод
уголовного права
– это способ изучения
норм уголовного законодательства и
уголовно-правовых отношений.

Основными
методами уголовного права являются:

– юридический
– включает юридико-техническую методику
и методы толкования закона;

– уголовно-статистический
– познание качественного своеобразия
уголовно-правовых явлений и понятий
посредством количественных показателей;

– социологический
– включает опросы (анкетирование,
интервьюирование, экспертные оценки)
различных категорий лиц – работников
правоохранительных органов, населения,
осужденных и др. – по различным
аспектам уголовного права;

– системный
– исследования уголовно-правовых
явлений и понятий проводятся как
исследование систем;

– сравнительно-правоведческий
(компаративистский) – используется
при сопоставлении кодексов различных
правовых систем и государств;

– историко-сравнительныйи
др.

Система
уголовного права включает две части:

1) Общую
– в ее предмет входят четыре основных
института: уголовный закон; преступление;
наказание; освобождение от уголовной
ответственности и наказания;

2) Особенную
– в ней находятся разделы, главы и статьи
о конкретных преступлениях и о
соответствующих санкциях за них.

Уголовное
право ставит перед собой две задачи:

1) охранительную.
Она заключается:

а) в
охране от преступных посягательств:
прав и свобод человека и гражданина;
собственности; общественного порядка
и общественной безопасности; окружающей
среды; конституционного строя РФ

б) обеспечении
мира и безопасности человечества;

2) предупредительную
– она заключается в предупреждении
преступлений.

3)
регулятивная
— регулирование общ.
отношений, возникающих между гос. и
лицами, совершившими общ. опасные деяния.

Средствами
решения охранительной задачи являются:

– закрепление
оснований и принципов уголовной
ответственности;

– определение
круга деяний, объявляемых преступными;

– установление
наказания за них.

Предупредительная
(профилактическая) задача решается
следующими основными средствами:

– общей
превенцией уголовного закона;

– общей
и специальной превенцией наказания;

– нормами
о добровольном отказе от преступления;

– нормами
о деятельном раскаянии;

– нормами
об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния;

– нормами
с двойной предупредительной направленностью.

УП тесно связано с некоторыми
внеотраслевыми юридическими науками:

  • Криминология
    изучает преступность
    в целом, средства и способы её
    предупреждения
    и борьбы
    с ней

  • Криминалистика
    рассматривает механизмы совершения
    конкретных преступлений и способы их
    раскрытия

  • Судебная
    психология
    исследует причины
    уголовно-противоправного поведения и
    методы исправительного воздействия
    на лиц, совершивших преступления.

  • Судебная
    психиатрия
    решает вопрос о влиянии
    на поведение человека (в том числе
    уголовно-противоправное) психических
    заболеваний
    и иных патологических
    состояний психики.

  • Судебная
    медицина
    занимается установлением
    характера и степени вреда
    здоровью
    , причиненного человеку
    преступными посягательствами.

Принципы
УП РФ.

Принципы
уголовного права
– это закрепленные
в нормах уголовного права основополагающие,
руководящие идеи и начала в области
борьбы с преступностью.

Уголовное
право основывается на принципах:
законности; равенства граждан перед
законом; вины; справедливости; гуманизма.

Принцип
законности (ст.3)
выражается в том, что
преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только УК РФ.
Применение уголовного закона по аналогии
не допускается.

Принцип
равенства граждан перед законом

(ст.4) устанавливает, что любое лицо,
совершившее преступление, подлежит
уголовной ответственности; не ко всем
лицам применяются одинаковые пределы
уголовной ответственности.

Вина
(ст.5)
является обязательным признаком
субъективной стороны преступления.
Вина – это внутреннее психическое
отношение лица к содеянному. Она может
быть в форме умысла или неосторожности.
Лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина. Уголовная
ответственность за невиновное причинение
вреда не допускается.

Принцип
справедливости (ст. 6)
раскрывается
с точки зрения назначения наказания и
применения иных мер уголовно-правового
характера в отношении лица, совершившего
преступление. Наказание или меры
уголовно-правового характера должны
соответствовать:

– характеру
и степени общественной опасности
преступления;

– обстоятельствам
его совершения;

– личности
виновного.

Никто
не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление.

Принцип
гуманизма (ст. 7) рассматривается в двух
аспектах:

1) уголовное
законодательство обеспечивает
безопасность человека;

2) гуманизм
проявляется по отношению к лицу,
совершившему преступление, – условное
осуждение, амнистия, помилование,
освобождение от уголовной ответственности,
освобождение от наказания, уголовная
ответственность и наказание
несовершеннолетних, применение
принудительных мер медицинского
характера и т. д.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Общая часть

1. Уголовное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и задачи. Принципы уголовного права

Уголовное право является самостоятельной и фундаментальной отраслью права, входящей наряду с другими отраслями права (конституционным, гражданским, финансовым, трудовым и др.) в систему права России. Ему присущи основные черты и принципы, свойственные праву в целом, однако оно существенно отличается от других, в том числе от смежных, отраслей права своими специфическими задачами, предметом и методом правового регулирования.

Уголовное право как отрасль права представляет собой совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти и определяющих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели и систему наказаний, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Предметом уголовного права являются общественные отношения, возникающие по поводу виновного совершения общественно опасного деяния — преступления, предусмотренного уголовным законодательством, между государством в лице уполномоченного органа и лицом, совершившим это деяние.

В указанных отношениях государство возлагает на лицо, виновное в совершении преступления, ответственность и применяет к нему наказание, а это лицо обязано претерпеть неблагоприятные для него последствия в связи с совершением преступления. Следовательно, отношения, возникающие в связи с совершением преступления, носят охранительный характер.

Кроме того, уголовное право выполняет и регулятивную роль, которая заключается в удержании членов общества от совершения преступлений путем установления соответствующих запретов в уголовно-правовой норме под страхом применения уголовного наказания.

Таким образом, наиболее распространенным в уголовном праве методом является метод запрета.

Необходимо отметить, что метод уголовного права — это совокупность определенных правовых средств воздействия на общественные отношения.

Другим, не менее важным методом уголовного права является применение санкций уголовно-правовых норм. Особенность этого метода состоит в том, что уголовное право — единственная отрасль права, предусматривающая наиболее суровые последствия для лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет.

Однако в уголовном праве применяются и другие меры уголовно-правового характера, например меры медицинского характера, меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним.

Также применяется так называемый метод стимулирования позитивного поведения лиц, совершивших преступление, который находит свое выражение в нормах, устанавливающих освобождение от уголовной ответственности в случаях явки с повинной, способствования раскрытию преступления и т. д.

Уголовное право РФ делится на Общую и Особенную части. При этом между нормами обеих частей существует органическая связь и единство.

В нормах Общей части регламентируются наиболее важные положения, касающиеся основных понятий уголовного права: понятие преступления, наказания, действие уголовного закона во времени и в пространстве, определяются формы вины, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, устанавливаются сроки погашения судимости, а также сроки давности. Нормы Особенной части уголовного права содержат конкретные общественно опасные деяния, признанные преступлениями, с указанием видов наказаний и их размеров в санкциях статей. Указанные нормы расположены в разделах, которые конструируются по признаку объекта преступного посягательства.

Задачи уголовного права сформулированы в ст. 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждения преступлений.

Принципы уголовного права — это основополагающие начала как уголовного права в целом, так и отдельных его институтов, закрепленные в уголовном законодательстве.

В гл. 1 Уголовного кодекса закреплены следующие принципы уголовного права:

— принцип законности заключается в том, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ, и аналогия уголовного закона не допускается;

— принцип равенства граждан перед законом состоит в том, что все лица, совершившие преступления, предусмотренные УК РФ, независимо от каких-либо своих характеристик (пол, раса, национальность, язык, происхождение и т. д.) подлежат уголовной ответственности;

— принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те преступления, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Это означает, что вне зависимости от характера наступивших в результате совершения преступления последствий лицо, его совершившее, не подлежит уголовной ответственности, если не установлено, что оно совершило деяние виновно, т. е. умышленно либо по неосторожности;

— принцип справедливости состоит в следующем: наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление;

— принцип гуманизма основан на обеспечении безопасности человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Реализация принципа гуманизма в УК РФ решается с помощью ряда институтов, обеспечивающих дифференциацию ответственности: применение строгих наказаний к опасным преступникам и более мягких мер — к тем, кто впервые совершил не столь серьезное преступление.

2. Уголовное право как наука

Паука уголовного права является составной частью науки вообще и юридической в частности и представляет собой систему взглядов, понятий, идей, представлений об уголовном праве в целом, об отдельных составляющих его институтах и путях дальнейшего развития. Прежде всего наука уголовного права изучает два основополагающих института — преступление и наказание.

При этом указанные институты уголовного права исследуются в их развитии и изменении исходя из потребностей практики борьбы с преступностью.

Предмет науки уголовного права значительно шире предмета уголовного права как отрасли права. Так, предметом науки уголовного права является не только теория уголовного права, действующее уголовно-правовое законодательство, но и история его развития, практика применения в России и за рубежом, а также проблемы совершенствования уголовного законодательства.

При исследовании понятий и институтов, входящих в предмет науки уголовного права, она использует следующие специальные методы: исторический, сравнительно-правовой, структурно-логический анализ, социологический, а также частные методы: системный, опрос и анкетирование осужденных за определенные категории преступлений и др.

Основные задачи, стоящие перед наукой уголовного права, можно сформулировать следующим образом:

— проведение исследований уголовного законодательства на предмет определения социальной обусловленности и эффективности его норм;

— разработка предложений о совершенствовании уголовного законодательства в целом и отдельных институтов и уголовно-правовых норм на базе анализа и обобщения их применения, внесение на этой же основе предложений о декриминализации или криминализации тех или иных социальных явлений;

— участие в работе официальных структур по разработке уголовных законов, рекомендаций по их совершенствованию и применению;

— изучение и использование уголовного законодательства зарубежных стран и практики его применения при совершенствовании российского уголовного законодательства, и прежде всего в области новых в нашем законодательстве норм, направленных на защиту прав человека, экономики, мира и безопасности человечества;

— научное прогнозирование и обоснование путей развития уголовного права, разработка концепции уголовного законодательства, в полной мере отвечающей принципам, задачам и сущности демократического правового государства.

Паука уголовного права тесно связана со смежными науками (криминологией, криминалистикой, наукой об уголовно-исполнительном законодательстве, правовой статистикой) в связи с тем, что все они основываются на исследовании вопросов борьбы с преступностью.

3. История российского уголовного законодательства

Процесс формирования российского уголовного законодательства происходил сложно, постепенно и продолжительно по следующим условным периодам, каждый из которых знаменуется принятием важнейших уголовных законов.

1. Уголовное законодательство Древней Руси

Данный этап характеризуется принятием первого письменного кодифицированного источника уголовного права — Русской Правды, относящейся к XI–XII вв. и представляющей собой сборник уголовных законов. В наше время существуют более ста списков Русской Правды, существенно различающихся между собой по содержанию. Однако представители науки уголовного права сходятся во мнении, что именно в ней впервые была сделана попытка определения преступления. При этом субъектом преступления могли быть только свободные люди.

Русская Правда выделяет только два вида преступлений: против личности (убийство, телесные повреждения, побои, оскорбления) и против собственности (разбой, кража, нарушение земельных границ, незаконное пользование чужим имуществом).

Наиболее распространенным наказанием в Русской Правде является штраф, однако на практике применялись и такие наказания, как «поток и разграбление» (в виде смертной казни, конфискации имущества, продажи в холопы), вира (штраф в пользу князя), заключение в темнице, а также членовредительские кары.

Впоследствии (XIII–XV вв.) были приняты Псковская и Новгородская судные грамоты, основанные на нормах Русской Правды.

2. Уголовное право централизованного российского государства

Во время усиления центральной власти, преодоления феодальной раздробленности были приняты:

— Судебник 1497 г., утвержденный Иваном III и его Боярской думой, особенностью которого явилось отсутствие различий между случайными и неосторожными деяниями;

— Судебник 1550 г., изданный Иваном IV, в котором впервые были предусмотрены должностные преступления (взятка) и государственные преступления (сдача города неприятелю).

Следующим актом, принятым на данном этапе и оказавшим серьезное влияние на развитие уголовного законодательства, является Соборное Уложение 1649 г. Им впервые разграничиваются умышленные, неосторожные и случайные преступления, а также вводятся понятия необходимой обороны и крайней необходимости.

Преступления в Соборном Уложении сгруппированы в отдельные главы в зависимости от объекта посягательства и общественной опасности. При этом наиболее опасными признаются религиозные и государственные преступления. Убийство также считалось наиболее тяжким преступлением, так как влекло применение смертной казни. Уголовная ответственность предусматривалась также за недоносительство о совершенных или готовящихся государственных преступлениях, клевету и оскорбление, имущественные преступления (квалифицированные кражи, разбой, в том числе с отягчающими обстоятельствами: повторностью, сопряженностью с убийством или поджогом, уничтожением чужого имущества), а также преступления против здоровья (телесные повреждения, побои).

В период создания Российской Империи был принят Воинский Артикул Петра I 1715 г., также сыгравший большую роль в развитии уголовного законодательства России. Он включал в себя воинские, политические и общеуголовные преступления: преступления против веры, против особы государя, убийство, поджог, кражу, грабеж и др.

Воинский Артикул был отменен с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в период правления Николая I.

Наиболее существенным достоинством Уложения следует считать то, что оно впервые в российском уголовном законодательстве систематизировало нормы на Общую и Особенную части.

Кроме того, провозглашалось равенство всех перед законом. Отменялись для женщин телесные наказания вообще, для мужчин — розги и шпицрутены. Вводился суд присяжных и мировые судьи. Последние могли рассматривать дела о преступлениях с максимальной санкцией до двух лет лишения свободы.

Уголовное уложение существенно отличалось от предшествующего Уложения прежде всего своей краткостью — 687 статей, 72 из которых приходились на Общую часть.

Оно состояло из 8 отделений, которые регламентировали понятие преступления, категоризацию уголовных деяний, виды наказаний, действие уголовного закона в пространстве, снижение и замену наказания, обстоятельства, усиливающие и устраняющие наказуемость.

Заметно упрощена была система наказаний. Основные виды: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в исправительном доме, заключение в тюрьме, арест, денежная пеня (штраф).

Арест предусмотрен впервые в УК 1996 г. Опыт применения ареста по Уголовному уложению и Уложению о наказаниях уголовных и исправительных мог бы ныне весьма пригодиться.

3. Уголовное законодательство советского периода

Основными законодательными актами данного периода являлись:

— Декрет о суде № 1 от 17.12.1917 г., отграничивший контрреволюционные и другие наиболее опасные преступления (мародерство, хищение, злоупотребления торговцев и др.) от остальных преступлений;

— Декрет о суде № 2 от 07.03.1918 г., который отменил уголовную ответственность и тюремное заключение для несовершеннолетних (до 17 лет), а также ввел условно-досрочное освобождение.

Впервые уголовное законодательство и практика народных судов были обобщены в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР, изданных Паркомюстом РСФСР 12 декабря 1919 г.

Образование СССР в 1922 г. было ознаменовано принятием ЦИК СССР 31 октября 1924 г. Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, где определяется компетенция Союза ССР и союзных республик.

Впоследствии на их основе были приняты новые уголовные кодексы (1926–1935 гг.).

4. Уголовное право Российской Федерации

На данном этапе был принят систематизированный законодательный акт — Уголовный кодекс 1996 г., действующий до настоящего времени.

4. Понятие, признаки и структура уголовного закона

Уголовный закон является разновидностью юридических законов наряду с гражданской, трудовой, административной, жилищной разновидностями и представляет собой нормативно-правовой акт, принятый во исполнение воли народа высшим законодательным органом государственной власти, содержащий юридические нормы, устанавливающие основания и принципы уголовной ответственности, определяющие, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, какие наказания предусмотрены за их совершение и в каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности или наказания.

В связи с этим можно выделить следующие общие признаки российского уголовного закона:

— является результатом правотворческой деятельности высшего законодательного органа государственной власти (Государственной Думы РФ).

Это означает, что в качестве уголовного закона не могут рассматриваться ни обычаи, ни судебные прецеденты, ни постановления либо разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;

— основан на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права;

— является единственным источником уголовного права, обладающим высшей юридической силой на всей территории Российской Федерации после Конституции РФ. Все другие правовые акты, регулирующие вопросы уголовно-правового характера, должны издаваться на основе уголовного закона. При этом новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в действующий Уголовный кодекс;

— содержит юридические нормы уголовно-правового характера.

Уголовный закон традиционно подразделяется на Общую и Особенную части.

Общая часть включает в себя 6 разделов, 15 глав и 104 статьи и регулирует такие вопросы, как задачи и принципы Уголовного кодекса; его действие во времени и пространстве; общие вопросы, касающиеся преступления и наказания; виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. Отдельные разделы Общей части посвящены уголовной ответственности несовершеннолетних и принудительным мерам медицинского характера.

Особенная часть, в свою очередь, состоит из 6 разделов, 19 глав и 257 статей, в которых дается систематизированный по объектам уголовно-правовой охраны перечень составов преступлений и санкций за каждое из них.

Уголовный закон является формой выражения уголовно-правовых норм, совокупность которых и составляет уголовное право. В связи с этим понятия уголовного закона и уголовно-правовой нормы неотделимы друг от друга и соотносятся как форма и содержание.

Нормы уголовного закона состоят из двух элементов — диспозиции и санкции.

Под диспозицией понимается структурный элемент уголовно-правовой нормы, в котором указываются или описываются признаки конкретного преступления. Она бывает следующих видов:

— простая, т. е. преступление лишь указано, а признаки его не описаны, например ч. 1 ст. 126 — похищение человека;

— описательная — называет признаки указанного преступления, например

4. 1 ст. 105 — убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку;

— бланкетная — отсылает к другим законам или нормам других отраслей права для определения признаков преступления;

— ссылочная — для определения признаков преступления отсылает к другой норме уголовного закона.

Санкцией называется элемент уголовно-правовой нормы, в котором указаны обязательные негативные последствия, которые должно претерпеть лицо, совершившее преступление, указанное в диспозиции. Санкции бывают двух видов:

— относительно-определенные, устанавливающие вид и размер наказания в определенных пределах;

— альтернативные, предоставляющие суду возможность выбора из нескольких видов наказаний.

5. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила уголовного закона

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Это значит, что в каждом конкретном случае применения нормы уголовного закона необходимо устанавливать момент совершения преступления, а также закон, действующий на данный момент.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. При этом моментом совершения длящегося преступления считается момент совершения начального акта данного преступления, а моментом совершения продолжаемого преступления — момент пресечения преступного акта или момент окончания последнего самим виновным. В свою очередь моментом совершения преступления в соучастии признается момент выполнения исполнителем объективной стороны деяния.

Уголовный закон считается действующим, если он вступил в силу и не утратил ее. В Российской Федерации закон вступает в силу только после его официального опубликования в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации».

Федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней с момента их официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок вступления его в силу. Так, Уголовный кодекс РФ был принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., а вступил в действие только с 1 января 1997 г. в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации».

Уголовный закон утрачивает силу в результате его отмены либо замены другим законом, истечения указанного в нем срока, в связи с изменением условий или обстоятельств, в соответствии с которыми он был принят, а также в результате признания закона противоречащим Конституции РФ решением Конституционного Суда РФ.

Пределы действия уголовного закона в пространстве определяются на основе следующих специальных принципов:

— территориальный принцип, в соответствии с которым лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ независимо от того, является ли оно гражданином РФ или нет.

При этом в соответствии с Законом РФ «О Государственной границе Российской Федерации» территорией РФ признаются находящиеся в пределах государственной границы сухопутная территория, водная территория (внутренние и территориальные прибрежные морские воды шириной 12 морских миль), недра (пространство под сухопутной и водной территорией без ограничения глубины), воздушное пространство над сухопутной и водной территорией, континентальный шельф (поверхность и недра морского дна за территориальными водами до глубины 200 м и глубже, пока глубина позволяет разработку естественных богатств), а также исключительная экономическая зона (в пределах 200 морских миль, считая от линии наибольшего отлива).

К территории РФ также относятся военные и гражданские суда, приписанные к какому-либо порту России и несущие флаг Российской Федерации, независимо от места нахождения, территории посольств в других странах, а также подводные кабели, трубопроводы и иные объекты, принадлежащие РФ и находящиеся в открытом море или космосе;

— принцип гражданства означает, что граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ;

— реальный принцип состоит в том, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации;

— универсальный принцип заключается в следующем: иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации;

— принцип выдачи лиц, совершивших преступление (принцип экстрадиции). В соответствии с этим принципом граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству, а иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации. Однако следует иметь ввиду, что согласно Конституции РФ не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.

Обратная сила закона — это распространение действия принятого закона на отношения (случаи), которые возникли (произошли) до введения его в действие.

По общему правилу, установленному Конституцией РФ, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. В свою очередь, УК РФ закрепляет правило, согласно которому обратной силы не имеет уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица.

Вместе с тем обратную силу имеет уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, т. е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

6. Толкование уголовного закона

Под толкованием уголовного закона понимается деятельность государства, должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан, специалистов — практиков или ученых, направленная на установление содержания уголовно-правовых норм, на раскрытие выраженной в них воли законодателя в целях правильного, точного и единообразного понимания и применения данных норм. Толкование норм уголовного права, как и права вообще, не может создавать новых уголовно-правовых норм, а также вносить поправки и дополнения в действующие нормы.

Толкование подразделяется на виды в зависимости от определенных его признаков.

В зависимости от субъекта толкования оно бывает следующих видов:

— легальное, т. е. такое официальное толкование, которое производится органом государственной власти, уполномоченным на то законом, и обязательно для всех.

Видом данного толкования является аутентичное толкование, производимое тем органом, который принял этот закон.

Исходя из изложенного, субъектом легального толкования может быть только Государственная Дума РФ;

— судебное — имеет место при рассмотрении судом конкретного уголовного дела (казуальное толкование) и содержится в приговоре.

Такое толкование обязательно только по этому делу. Кроме того, судебное толкование может осуществляться в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, обязательных для всех судов и других правоохранительных органов России;

— научное или доктринальное — такое толкование, которое содержится в учебниках, монографиях, научных статьях по уголовному праву, подготовленных учеными-юристами, практическими работниками правоприменительных органов и не имеет обязательной силы.

В зависимости от объема толкование может быть:

— буквальным, когда толкование дается в точном соответствии с текстом, буквой закона;

— распространительным, или расширительным, придающим закону более широкий смысл по сравнению с его буквой;

— ограничительным, позволяющим применять закон к более узкому кругу случаев.

В зависимости от приемов (способов) толкования различаются следующие виды:

— грамматическое, т. е. разъяснение уголовно-правовых норм с помощью правил грамматики, синтаксиса, пунктуации, этимологии;

— систематическое — заключается в сравнении норм уголовного закона с другими нормативно-правовыми нормами, действующими на данный момент, а также их разграничении. Такое толкование позволяет выявить противоречия и коллизии в законодательстве;

— историческое — состоит в исследовании социального значения нормы уголовного закона, ее цели и причин, обусловивших ее принятие;

— логическое — уяснение содержания нормы уголовного закона в соответствии с правилами логики.

7. Понятие, признаки и категории преступления

Уголовный кодекс определяет преступление как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. При этом под деянием понимается внешний акт общественно опасного поведения человека в форме действия (активного волевого поведения) или бездействия (пассивного волевого поведения, выраженного в несовершении действия, которое лицо было обязано или могло совершить).

Из указанного определения вытекают следующие признаки преступления:

— общественная опасность является материальным признаком преступления и выражается в том, что оно причиняет существенный вред правам и свободам человека и гражданина, собственности, общественному порядку и общественной безопасности, окружающей среде, конституционному строю Российской Федерации, миру и безопасности человечества. Вместе с тем деяние, в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением (например, кража малоценной вещи, повреждение имущества, для восстановления которого не требуется существенных затрат). Общественная опасность характеризуется всеми признаками преступного деяния: объективными и субъективными. Характер общественной опасности определяет качественную характеристику деяния, в то время как степень общественной опасности — количественную характеристику преступления;

— противоправность — формальный признак преступления, который заключается в запрещении конкретного деяния соответствующей нормой Уголовного кодекса. Он означает, что применение уголовного закона по аналогии не допускается;

— виновность — признак, предполагающий определенное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и преступным последствиям, проявившееся в форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности (легкомыслия или небрежности). Уголовное законодательство России основано на принципе субъективного вменения, означающем, что невиновное причинение вреда не влечет уголовной ответственности;

— наказуемость, под которой понимается возможность назначения наказания, предусмотренного в санкции уголовно-правовой нормы, за каждое совершенное общественно опасное деяние.

Согласно УК РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Характер общественной опасности является качественной характеристикой объекта преступного посягательства и зависит прежде всего от его значимости. Так, насильственные посягательства на собственность (разбой) по характеру общественной опасности более значимы, чем ненасильственные (кража), так как в этих случаях объектом посягательства являются две группы общественных отношений, содержанием которых являются здоровье потерпевшего и его собственность, а не одна собственность, как при ненасильственных посягательствах на собственность.

Степень общественной опасности, в свою очередь, является количественной характеристикой преступного посягательства и зависит от многих факторов, таких как тяжесть наступивших в результате преступления последствий, форма вины, способы совершения деяния, стадия совершения преступления и т. п.

При учете характера и степени общественной опасности преступления, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О практике назначения судами уголовного наказания», следует исходить из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения УК преступного деяния к соответствующей категории преступлений. Степень общественной опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии).

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 204 — коммерческий подкуп; ст. 224 — небрежное хранение огнестрельного оружия; ч. 1 ст. 261 — уничтожение или повреждение лесов; ст. 182 — заведомо ложная реклама.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы. Например, преступления, предусмотренные: ст. 106 — убийство матерью новорожденного ребенка; ч. 1 ст. 171 — незаконное предпринимательство; ч. 2 ст. 264 — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. К этой категории относятся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 205 — терроризм; ч. 1 ст. 206 — захват заложников; ст. 300 — незаконное освобождение от уголовной ответственности.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. Например, преступления, предусмотренные ст. 105 — убийство; ч. 2 и 3 ст. 162 — разбой с квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками; ч. 3 ст. 210 — организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

В соответствии с указанными характеристиками отнесение преступления к той или иной категории зависит от размера и вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК, а также формы вины. Преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими преступлениями признаются как умышленные, так и неосторожные деяния, а особо тяжкими — только умышленные деяния.

Отнесение преступления к одной из названных четырех категорий имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

Так, от принадлежности преступления к той или иной категории зависят: сроки давности привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного приговора; сроки погашения судимости; возможность освобождения от уголовной ответственности; регулируется порядок и условия применения условно-досрочного освобождения и некоторых других институтов Общей части УК РФ.

8. Понятие, основания и реализация уголовной ответственности

Уголовная ответственность представляет собой один из видов юридической ответственности наряду с гражданско-правовой, административной, дисциплинарной и др.

Уголовный Кодекс РФ, многократно используя данное фундаментальное понятие, не дает его определения, поэтому в теории уголовного права по поводу содержания понятия уголовной ответственности имеются разночтения. Так, существуют три точки зрения по вопросу определения содержания уголовной ответственности.

В соответствии с первой точкой зрения уголовная ответственность — это обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть наказание личного или имущественного характера.

Вторая точка зрения понимает под уголовной ответственностью предусмотренное уголовным законом государственно-принудительное воздействие, применяемое по приговору суда к лицу, совершившему преступление, — осуждение, а также назначение наказания, влекущего за собой судимость.

Согласно третьей точке зрения уголовная ответственность — это уголовноправовое отношение в целом, т. е. урегулированное уголовным законом отношение между лицом, совершившим преступление, и государством в лице уполномоченных на то органов и должностных лиц.

Все указанные точки зрения отражают только какую-либо одну из сторон уголовной ответственности. Однако уголовная ответственность — сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает в себя следующие элементы:

— обязанность лица, совершившего общественно опасное деяние, понести наказание;

— выражение в приговоре суда отрицательной оценки совершенного деяния (осуждение);

— назначение судом виновному наказания или иных мер уголовно-правового характера;

— судимость — правовое последствие осуждения и отбывания назначенного наказания.

Нередко понятие уголовной ответственности отождествляется с понятием наказания. Однако понятие уголовной ответственности шире понятия наказания, так как, помимо самого наказания, оно включает также иные меры уголовно-правового характера (принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера). Поэтому уголовная ответственность делится на два вида: с назначением наказания и без назначения наказания. Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.

В период между возникновением уголовной ответственности и ее прекращением осуществляется реализация уголовной ответственности.

Главной особенностью уголовной ответственности является то, что она устанавливается нормой права, а реализуется лишь с возникновением уголовных правоотношений. При этом реализация уголовной ответственности означает, что после ее возникновения права и обязанности субъектов уголовных правоотношений были реализованы в соответствии с предписанием закона.

Однако уголовная ответственность может быть не реализована в случаях, если преступление не было выявлено или не установлено лицо, его совершившее, на привлечении виновного к уголовной ответственности не настаивали потерпевшие по делам частного обвинения, истекли сроки давности привлечения к ответственности, приняты акты амнистии, освобождающие виновных от уголовной ответственности, есть основания освобождения от ответственности в связи с раскаянием, с примирением виновного с потерпевшим.

9. Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава. Виды составов

Под составом преступления понимается совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, установленных законом, характеризующих общественно-опасное деяние как преступление.

Значение состава преступления заключается в том, что он является:

— единственным основанием уголовной ответственности. Так, никакое деяние, даже если оно является объективно общественно опасным, не может повлечь уголовной ответственности, если оно не содержит всех признаков и элементов состава преступления;

— условием правильной квалификации преступления. Неправильная квалификация может повлечь за собой назначение необоснованно сурового или слишком мягкого наказания, неправильный выбор судом вида исправительного учреждения, вида режима отбывания наказания, а также ряд других негативных последствий как для осужденного, так и для потерпевших, общества и государства;

— основанием для определения судом вида и размера наказаний или иных мер уголовно-правового характера;

— гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина, соблюдения и укрепления законности и правопорядка. Конституция РФ закрепила в качестве одной из основ конституционного строя РФ признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, а соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства. Кроме того, Конституция гарантирует судебную защиту каждому, в том числе и лицу, обвиняемому в совершении преступления. Так, Пленум Верховного Суда РФ постановил, что в случае установления отсутствия в деянии подсудимого состава преступления следует выносить оправдательный приговор.

Каждый конкретный состав преступления — это совокупность обязательных признаков, с помощью которых законодатель в конкретной норме Особенной части УК устанавливает не только преступление, но и наказуемость деяний, т. е. указывает, какие наказания и в каких пределах могут быть назначены судом за данное преступление.

При этом признак состава преступления — это конкретная законодательная характеристика наиболее существенных свойств преступления, отличающая его от других преступлений. Так, состав кражи во многом совпадает с составом грабежа, однако отличается от него по признаку, характеризующему способ совершения преступления (при краже — тайное хищение имущества, при грабеже — открытое).

Признаки состава подразделяются на обязательные, т. е. характерные для всех составов преступлений, без наличия которых отсутствует состав (объект посягательства, общественно опасное деяние, вина лица, его вменяемость и достижение возраста уголовной ответственности), и факультативные, присущие только некоторым из составов преступлений и дополнительно характеризующие отдельные элементы состава (место, время, обстановка, способ совершения преступления, мотив, цель преступления).

Элемент состава преступления — это составная часть структуры состава, включающая группу признаков, соответствующих различным сторонам общественно опасного деяния, признаваемого законом преступлением.

Каждый состав преступления характеризуется четырьмя обязательными элементами преступления:

— объект — это те общественные отношения, на которые направлено преступление и которые охраняются уголовным законодательством от преступных посягательств;

— объективная сторона представляет собой внешнюю характеристику преступления и заключается в предусмотренном уголовным законом общественно опасном действии или бездействии, наступлении вредных последствий и наличии между ними причинной связи. Кроме того, она характеризуется местом, временем, обстановкой, способом, средствами и орудиями совершаемого преступления;

— субъективная сторона включает в себя психическое отношение лица к совершаемому деянию и наступившим последствиям в форме умысла или неосторожности, а также мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления;

— субъект преступления — лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ, и способное нести за него ответственность. Оно характеризуется возрастом и вменяемостью, в отдельных случаях — своим статусом.

Теория уголовного права различает несколько классификаций составов преступлений.

В зависимости от степени общественной опасности состав преступления может быть:

— простой (основной);

— привилегированный, т. е. состав со смягчающими обстоятельствами;

— квалифицированный, т. е. состав с отягчающими обстоятельствами.

По своей структуре, т. е. по способу описания, составы преступлений подразделяются на:

— простые, или однообъектные, которые содержат одно действие (бездействие), одно последствие;

— сложные, или многообъектные, которые содержат признаки нескольких действий или последствий. Таких составов в УК РФ большинство;

— альтернативные, которые являются разновидностью многообъектных составов, характеризующиеся несколькими действиями или последствиями, наличие хотя бы одного из которых необходимо для признания деяния преступлением.

Конец ознакомительного фрагмента.

Уголовное право (Особенная часть).

1.Понятие и основные правила квалификации преступлений. Особенная часть уголовного права:

понятие, задачи, система. Конкуренция норм Особенной части уголовного законодательства, её виды и

порядок разрешения………………………………………………………………………………………………………………………………………3

2.Убийство и его виды, убийство при отягчающих обстоятельства……………………………………………………………..3

3.Убийство, совершённое при смягчающих обстоятельствах………………………………………………………………………5

4.Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства…………………………………………………..5

5.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью………………………………………………………………………………….6

6.Умышленное причинение средней тяжести и лёгкого вреда здоровью…………………………………………………..7

7.Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией…………………………………………………………………………….8

8.Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному………………………………………………………….9

9.Оставление в опасности………………………………………………………………………………………………………………………………10

10.Похищение человека…………………………………………………………………………………………………………………………………10

11.Незаконное лишение свободы…………………………………………………………………………………………………………………11

12.Торговля людьми. Использование рабского труда………………………………………………………………………………….11

13.Клевета и оскорбление……………………………………………………………………………………………………………………………..13

14.Изнасилование………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

15.Насильственные действия сексуального характера. Принуждение к действиям сексуального

характера………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

16.Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина………………………………………………………………16

17.Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина (ст.ст.138-139 УК РФ)………………..17

18.Преступления против социальных прав и свобод человека и гражданина (ст.ст.143-146 УК РФ)………..18

19.Преступления против несовершеннолетних (ст. ст. 150-152 УК РФ)..…………………………………………………….20

20.Преступления против семьи (ст.ст.156-157 УК РФ)………………………………………………………………………………….21

21.Хищение чужого имущества: понятие, признаки, состав, виды и формы……………………………………………..22

22.Кража…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

23.Мошенничество………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

24.Присвоение и растрата……………………………………………………………………………………………………………………………..24

25.Грабёж, его отличие от кражи и разбоя…………………………………………………………………………………………………..25

26.Разбой. Его отличие от грабежа и вымогательства…………………………………………………………………………………25

27.Вымогательство. Его отличие от грабежа и разбоя…………………………………………………………………………………26

28.Хищение предметов, имеющих особую ценность………………………………………………………………………………….27

29.Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями (ст.ст.165-166 УК РФ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

30.Уничтожение и повреждение чужого имущества…………………………………………………………………………..………29

31.Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, состав, виды………………………………………29

32.Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности

(ст.ст.171-173 УК РФ)………………………………………………………………………………………………………………………………………30

33.Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретённого преступным путём (ст.ст.174-175 УК

РФ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…33

34.Незаконное получение кредита……………………………………………………………………………………………………………….34

35.Преступления, посягающие на экономическую свободу рыночных отношений (ст.ст.180, 183 УК РФ).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

36.Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платёжных документов

(ст.ст.186, 187 УК РФ)……………………………………………………………………………………………………………………………………..37

37.Контрабанда (ст.188 УК РФ)………………………………………………………………………………………………………………………39

38.Валютные преступления (ст.ст.191-194 УК РФ)………………………………………………………………………………………..40

39.Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о

банкротстве (ст.ст. 195-197 УК РФ)…………………………………………………………………………………………………………………43

40.Налоговые преступления (ст.ст. 198-199.2 УК РФ)……………………………………………………………………………………44


С этим файлом связано 3 файл(ов). Среди них: Англ.язык №1.docx, Развитие Русско-полянского района.doc, Ответы 96 баллов.pdf.
Показать все связанные файлы


Подборка по базе: журнал приема-сдачи набора инструментов.docx, Уважаемые члены экзаменационной комиссии.docx, Анкета для выявления уровня готовности к выпускным экзаменам уча, экзаменационные билеты Аудит2022 3курс.docx, ОНП билеты-1.docx, подготовка к экзаменам чистая.docx, Экзаменационные билеты для подготовки аппаратчиков химводоочистк, МОА_вопросы к экзаменам (1).docx, подготовка к экзаменам.docx, Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ


УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры уголовного права

Омской академии МВД России

полковник полиции

В.Н. Борков

«26» мая 2020 г.
БИЛЕТЫ

для приема экзамена

по дисциплине «Основы уголовного права» для обучающихся по основной программе профессионального обучения (профессиональной подготовки) граждан, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, по должности служащего «Полицейский» (в период обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
Билет № 1

1. Понятие, предмет и метод российского уголовного права.

2. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).

3. Задача: Гражданин Голландии Якобсон, привлеченный к уголовной ответственности в Новосибирске за хранение наркотиков, потребовал, чтобы его немедленно освободили. При этом задержанный ссылался на законодательство своей страны, в котором ответственность за подобные действия не установлена.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

1. Происхождение и первоначальное значение понятия «уголовное право» специалисты объясняют по-разному. Согласие достигнуто лишь в том, что оно производив от сложившихся в древнерусском праве понятий: преступления («годовщина» — убийство, «головник» — убийца) или наказания («головничество» — возмещение ущерба семье убитого, «плата за голову»).

Современное понятие «уголовное право» многозначно: это и отрасль права, и отрасль законодательства, и отрасль науки, и учебная дисциплина.

В собственном, наиболее точном своем значении уголовное право — это прежде всего отрасль права, т.е. система уголовно-правовых норм, установленных государством (законодательной властью) в целях регулирования и охраны общественных отношений от преступных посягательств.

Как отрасль законодательства уголовное право представляет собой совокупность законов, содержащих нормы уголовного права (закон, как известно, есть источник, содержащий правовые нормы, форма их выражения). Согласно ст. 1 УК уголовное законодательство РФ состоит из Уголовного кодекса; новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК.

Как отрасль юридической науки уголовное право — это одновременно исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о самых разных аспектах уголовного права, и совокупность идей, взглядов и представлений об этом, полученных в результате исследовательской деятельности и воплощенных в различных теоретических концепциях.

Как учебная дисциплина уголовное право есть совокупность знаний, приобретаемых студентами-юристами в рамках учебной программы «уголовное право».

Предмет в уголовном праве — это то, что регулируется и охраняется его нормами, все, что исследуется наукой уголовного права, все, что изучается в рамках соответствующей учебной дисциплины студентами — будущими юристами.

Уголовное право имеет «двуединый» предмет, который в соответствии с задачами, решаемыми при помощи уголовно-правовых норм, включает в себя:

— предмет уголовно-правовой охраны;

— предмет уголовно-правового регулирования.

Предмет уголовно-правовой охраны составляют позитивные общественные отношения — наиболее важные из них, связанные с обеспечением нормальных условий жизни личности, общества и государства (ч. 1 ст. 2 УК), которые регулируются нормами других отраслей права (конституционного, гражданского и т.д.). Нормы уголовного права обеспечивают охрану таких общественных отношений, устанавливая правовые последствия посягательств на них.

Уголовное право как отрасль права имеет не только свой предмет, но и собственный метод или, точнее, методы.

Методы в уголовном праве — это то, как, при помощи каких приемов, способов и средств оно решает стоящие перед ним задачи, связанные с регулированием и охраной общественных отношений (отрасль права и отрасль законодательства), их исследованием (наука) и изучением (учебная дисциплина).

Методы уголовного права как отрасли права и как отрасли законодательства представляют собой совокупность приемов, способов и средств, при помощи которых осуществляется:

— правовая охрана общественных отношений (методы уголовно-правовой охраны);

— правовое регулирование общественных отношений (методы уголовно-правового регулирования).

Методы уголовного права как учебной дисциплины — это приемы, способы и средства изучения (методы изучения) предмета. К ним относятся самостоятельное изучение теоретических источников, анализ материалов правоприменительной практики, различные обучающие методики (лекции, семинары, коллоквиумы) и т.д.

Наряду с предметом методы служат критерием отграничения уголовного права от других правовых отраслей и критерием разграничения различных ипостасей уголовного права (методами науки уголовного права и учебной дисциплины являются не охранительные и регулятивные, а исследовательские и обучающие методы).

2. Действующее уголовное законодательство признает присвоение и растрату одними из форм хищения чужого имущества.

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. 

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства). 

Большинство юристов придерживаются мнения о том, что присвоение выражается в умышленном противоправном удержании лицом вверенного имущества.

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. 

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения). 

Другими словами, растрата заключается в незаконном отчуждении, потреблении или израсходовании с корыстной целью вверенного имущества. При этом объективная сторона растраты характеризуется таким способами противоправного отчуждения (израсходования) чужого имущества, как его продажа, потребление, дарение, издержание, израсходование, расходование, обмен и т.п.

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.

3. Проанализировав данную ситуацию могу пояснить следующее, гражданин Голландии Якобсон территориально находился и совершил преступное деяние на территории Российской Федерации, следовательно к нему будет применяться закон РФ, наше государство не может выдать товарища Якобсона на его Родину так как между нашими странами отсутствует международное соглашение. В РФ он будет осужден согласно ст. 228 УК РФ.

Билет № 2

1. Понятие и признаки уголовного закона.

2. Грабеж (ст. 161 УК РФ).

3. Задача: Глава районной администрации Шумалов имел скверный характер, в общении с подчиненными был крайне груб. Журналист Чистяков на странице районной газеты критически рассмотрел личные качества главы администрации. Возмущенный критикой, Шумалов с целью мести на очередном заседании заявил своим подчиненным, что журналист Чистяков страдает «шизофренией» и имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

Вопрос № 1. Понятие и признаки уголовного закона.

Уголовный закон — это нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти. Он содержит правовые нормы, устанавливающие основание и принципы уголовной ответственности а также определяет, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, и какие меры наказания будут применяться за их совершение, а также определяет основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Признаки уголовного закона:

-единственный источник уголовного права;

-состоит из правовых норм;

-имеет высшую юридическую силу;

-описывает признаки общественно опасных деяний;

-устанавливает виды и размеры наказаний.
Уголовный закон является формой выражения норм уголовного права;

Уголовный закон — федеральный закон, действующий на территории всей Российской Федерации. Субъекты Федерации не могут принимать уголовные законы;

Уголовный закон имеет высшую юридическую силу — он постоянно действует, порождая юридические последствия. Отмена или изменение уголовного закона осуществляются только Федеральным Собранием РФ. Только Конституционный Суд вправе прекратить действие тех уголовных законов, которые противоречат Конституции;

Ни один нормативный акт не может противоречить уголовному закону. При наличии противоречия действует последний. УК РФ является единственным законом, регламентирующим применение уголовной ответственности, освобождение от нее или другие положения материального уголовного права;

Уголовный закон регламентирует поведение людей в течение срока своего действия.
УК РФ основывается на:

1) Конституции РФ;

2) общепризнанных принципах международного права -основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо;

3) общепризнанных нормах международного права — правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Вопрос № 2.

Грабеж (ст. 161 УК РФ).

Грабёж — это открытое

хищение чужого имущества. Выражается в похищении имущества, совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья. Тем самым, грабёж отличается от кражи (тайного хищения чужого имущества) и разбоя (нападения, в целях хищения чужого имущества, сопряжённого с применением опасного для жизни или здоровья насилия, либо угрозой его применения).

Грабёж считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).

Грабеж совершается умышленно и не может квалифицироваться как преступление, совершенное по неосторожности.

Объект — право собственности.

Предмет преступления — движимое имущество.

Объективная сторона — деяния (открытое хищение имущества), последствия (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества) и причинно-следственной связью между деянием и последствием.Субъективная сторона — характеризуется виной в виде прямого умысла с корыстной целью.Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Вопрос № 3.

Задача: Глава районной администрации Шумалов имел скверный характер, в общении с подчиненными был крайне груб. Журналист Чистяков на странице районной газеты критически рассмотрел личные качества главы администрации. Возмущенный критикой, Шумалов с целью мести на очередном заседании заявил своим подчиненным, что журналист Чистяков страдает «шизофренией» и имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Решение:

Действия Шумалова можно квалифицировать по ч.3 ст. 128.1 УК РФ — Клевета. Предусмотрена ответственность за клевету, совершенную лицом с использованием своего служебного положения.

Объективная сторона преступления выражается в действиях по распространению заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Объектом клеветы являются репутация человека, его честь, достоинство.

В данном случае Шумалов дает отрицательную оценку Чистякову, очерняет его репутацию, ставит его в унизительное положение.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо должно осознавать, что распространяет именно ложные сведения, т.е. не соответствующие действительности.

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.

Билет № 3

1. Система уголовного законодательства. Понятие и структура уголовно-правовой нормы.

2. Разбой (ст. 162 УК РФ).

3. Задача: Колесников, желая отомстить своему бывшему начальнику, уволившему его с работы за систематическое нарушение трудовой дисциплины, решил заставить его понервничать. С этой целью, он похитил 5-летнего ребенка начальника и увез к своим родственникам в деревню, договорившись, что те присмотрят за ним несколько дней.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

  1. Система уголовного законодательства. Понятие и структура уголовно-правовой нормы.

Нормы и иные предписания уголовного законодательства кодифицированы в едином законе – Уголовном Кодексе РФ.

Действующий уголовный закон по своей структуре делится на Общую и Особенную части:

Общая часть УК устанавливает общие положения борьбы с преступностью в целом без выделения конкретных видов.

Особенная часть – определяет ответственность за отдельные преступления и указывает их признаки и составы.

Общая и Особенная части подразделяются на разделы, по признакам сфер общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой защите. Разделы, включают главы, состоящие из конкретных статей, содержащих уголовно-правовые нормы. В пределах соответствующей главы нормы группируются с учетом различных признаков (объективной стороны деяния, формы вины, характеристики субъекта посягательства и др.).

Общая часть состоит из 6 разделов:

уголовный закон,

преступление,

наказание,

освобождение от уголовной ответственности и от наказания,

уголовная ответственность несовершеннолетних,

принудительные меры медицинского характера.

Названные разделы включают 15 глав и 104 статьи.

Особенная часть УК состоит из 6 разделов, 19 глав и 249 статей. В этих разделах определяется, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, и устанавливаются наказания, подлежащие применению к лицам, совершившим перечисленные преступления. Разделы и главы систематизированы в порядке значимости.

Родовые объекты указываются в Особенной части в наименованиях соответствующих разделов:

преступления против личности;

преступления в сфере экономики;

преступления против общественной безопасности и общественного порядка;

преступления против государственной власти;

преступления против военной службы;

преступления против мира и безопасности человечества.

Общая и Особенная части взаимосвязаны. Взаимосвязь проявляется прежде всего при применении уголовного закона: невозможно применить норму, содержащуюся в Особенной части, не прибегнув к положениям Общей части. Действие установлений Общей части распространяется на все составы преступлений, содержащиеся в Особенной части.

В структуре уголовно-правовых норм выделяются следующие элементы:

Гипотеза уголовно-правовой нормы — предписание, касающееся условий, с наличием которых закон связывает признание того или иного общественно опасного деяния преступным и наказуемым.

Диспозиция — структурная часть уголовно-правовой нормы, в которой характеризуются объективные и субъективные признаки деяния, признаваемого преступлением. Совершением этого деяния нарушается установленный законом запрет.

Санкция — структурный элемент уголовно-правовой нормы, содержащий указание на вид и размер наказания (или на иную меру воздействия) за совершение деяния, признаки которого описаны в диспозиции правовой нормы.

  1. Разбой (ст. 162 УК РФ).

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Непосредственными объектами данного вида хищения являются:

Конкретная форма собственности;

Жизнь и здоровье человека (лица, подвергшегося нападению).

Объективная сторона — характеризуется нападением с применением насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего. При этом нападение может выражаться в тайном или явном характере.

Субъективная сторона — характеризуется прямым умыслом. Мотив — корыстный, цель — хищение чужого имущества.

Субъект — лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Квалифицированные составы:

Совершённый группой лиц по предварительному сговору;

Совершённый с применением оружия или предметов используемых в качестве оружия при этом под применением оружия понимается как реальное использование его, так и фактическая демонстрация его с угрозой нападения.

Особо квалифицированные составы:

Совершение организованной группой;

Совершённый в особо крупном размере;

Совершённой с причинением тяжкого вреда здоровью.

Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. В случаях, когда лицо, совершившее разбойное нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или особо крупном размере, но фактически завладело имуществом на меньшую сумму, его действия надлежит квалифицировать как оконченный разбой, совершенный в крупном размере или в целях завладения имуществом в особо крупном размере.

При признании этого преступления совершенным организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство.

Если лицо совершило разбой посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по части 1 статьи 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления.

Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника преступления, в соответствии с частью второй статьи 33 УК РФ несет уголовную ответственность как исполнитель содеянного.

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т. п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества.

  1. Задача: Колесников, желая отомстить своему бывшему начальнику, уволившему его с работы за систематическое нарушение трудовой дисциплины, решил заставить его понервничать. С этой целью, он похитил 5-летнего ребенка начальника и увез к своим родственникам в деревню, договорившись, что те присмотрят за ним несколько дней. Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

Преступник – Колесников (он же субъект преступления – вменяемое лицо достигшее 14-летнего возраста)

Здесь есть прямой умысел то есть, мотив – месть начальнику за увольнение. (Субъективная сторона). Так как произошло похищение несовершеннолетнего, имеется квалифицирующий признак.

Объектом здесь является личная свобода человека, т.е. ребенка 5 лет

Объективная сторона – похищение человека, его перемещение и удержание его против его воли. По условиям задачи преступление является оконченным, так как похищение и перемещение произошло независимо от времени удержания.

Как итог это похищение в отношении заведомо несовершеннолетнего пп «д» ч 2. ст 126 УК РФ

Билет № 4

1. Действие уголовного закона во времени.

2. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).

3. Задача: Никонова, бродяжничая по областям Дальнего Востока и Сибири, похищала детей в возрасте от 2 до 3 лет. Похищенных детей она заставляла попрошайничать на вокзалах и в аэропортах. Когда ребенок заболевал из-за отсутствия элементарного ухода, Никонова «забывала» его в комнате матери и ребенка на вокзале и похищала следующего. После того, как Никонову задержали, выяснилось, что таким образом она похитила 9 детей, почти все они признаны инвалидами 1 и 2 групп.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.
Вопрос №1 Ответ:

  1. Действие уголовного закона во времени.

Действие уголовного закона во времени:

вступление закона в силу;

утрата законом силы;

понятие времени совершения преступления;

обратная сила закона.

Преступность и наказуемость деяний определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ).

Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.

Время совершения преступления – время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ).

Уголовный закон утрачивает силу:

    • его отмены;
    • замены другим законом;
    • истечения срока, указанного в самом законе;
    • изменения условий и обстоятельств, обусловивших принятие данного закона.

Обратная сила закона – распространение действия уголовного закона на деяние, совершенное до его вступления в силу. Обычно уголовный закон обратной силы не имеет, за исключением уголовного закона, устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица, совершившего преступление (ст. 10 УК РФ).

Закон признается устраняющим преступность деяния, если он:

• полностью исключает его из числа уголовно наказуемых;

• вносит изменения в институты Общей части УК РФ (напр., введение новых обстоятельств, исключающих преступность деяний, ограничение ответственности за предварительную преступную деятельность, повышение возраста ответственности и т. д.).

Уголовный закон признается смягчающим наказание, если он:

• сокращает максимум или минимум наказания;

• исключает из альтернативной санкции более строгое или дополнительное наказание;

• расширяет перечень обстоятельств, смягчающих ответственность;

• сужает круг обстоятельств, отягчающих ее.

Закон признается иным образом улучшающим положение лица, совершившего преступление, если он:

• увеличивает число оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания;

• сокращает сроки давности привлечения к уголовной ответственности и давности исполнения обвинительного приговора;

• изменяет в более благоприятную для осужденного сторону условия условно-досрочного освобождения от наказания;

• сокращает сроки погашения судимости и т. д.

Вопрос № 2 Ответ:

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

УК РФ предусматривает различные санкции за вымогательство в зависимости от обстоятельств преступления, в частности, ст. 163 УК РФ включает в себя 3 разных пункта с разными составами и санкциями. Вымогательство как квалифицирующий признак убийства входит в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершённое из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом»).

Также следует различать вымогательство, предусмотренное ст. 163 УК РФ, от вымогательства взятки, предусмотренного ст. 290 УК РФ.

Характер общественной опасности преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство), определяется направленностью посягательства на отношения собственности и иные имущественные отношения, а также на личность (здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и законные интересы). При вымогательстве виновное лицо действует с умыслом на получение материальной выгоды для себя или иных лиц.

Потерпевшим от вымогательства может быть признан не только собственник или законный владелец, но и другой фактический обладатель имущества (например, лицо, осуществляющее охрану имущества либо имеющее к нему доступ в силу служебных обязанностей или личных отношений), которому причинен физический, имущественный или моральный вред.

Вопрос № 3 Ответ:

Задача: Никонова, бродяжничая по областям Дальнего Востока и Сибири, похищала детей в возрасте от 2 до 3 лет. Похищенных детей она заставляла попрошайничать на вокзалах и в аэропортах. Когда ребенок заболевал из-за отсутствия элементарного ухода, Никонова «забывала» его в комнате матери и ребенка на вокзале и похищала следующего. После того, как Никонову задержали, выяснилось, что таким образом она похитила 9 детей, почти все они признаны инвалидами 1 и 2 групп.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

Решение: Предварительная квалификация-ст. 126 Похищение человека

Никонова – 1 виновное лицо

Жертва — группа (9 человек) детей в возрасте от 2 до 3 лет

Мотив- из корыстных побуждений

Предмет- похищение детей, прямой умысел

Оконченное преступление-с момента похищения детей

Отягчающие обстоятельства- в отношении заведомо несовершеннолетнего

Билет № 5

1. Действие уголовного закона в пространстве.

2. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ).

3. Задача: Яров (14 лет), отмечая день своего рождения, уговорил своих друзей Рогова (15 лет) и Дорохова (16 лет) совершить вечером угон дорогого автомобиля. Дорохов, используя металлическую линейку, вскрыл дверь автомобиля, стоящего у дома. По очереди управляя транспортным средством, они катались до утра, после чего бросили автомобиль на окраине города.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

Под действием уголовного закона в пространстве понимается применение этого закона на определенной территории и в отношении определенных лиц, совершивших преступление.

Принцип территориальности – все лица, совершившие преступления на территории РФ, несут ответственность по Уголовному закону РФ.

Действие уголовного закона распространяется:

— на территорию РФ;

— континентальный шельф;

— исключительную экономическую зону.

Принципы действия уголовного закона в пространстве:

— принцип территориальности;

— принцип гражданства;

— универсальный принцип;

— реальный принцип.

В территорию РФ входят находящаяся в пределах государственной границы РФ суша, воды (моря, озера и реки, недра), воздушное пространство над ними, а также территориальные воды шириной. Континентальный шельф – поверхность и недра морского дна подводных районов, находящихся за пределами территориального моря РФ, на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.

Также действие российского уголовного закона распространяется: на военно-воздушные и военно-морские суда независимо от места нахождения; территории воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами России; гражданские воздушные и морские суда, приписанные к порту РФ, если они находятся в открытом море или воздушном пространстве; иностранные морские или воздушные суда, если они находятся в порту РФ.

Преступление считается совершенным на территории Российской Федерации, если:

— преступные действия начаты и окончены на ее территории;

— преступное деяние осуществлено на территории России, а преступный результат наступил за ее пределами;

— приготовление и покушение совершены за границей, а преступление окончено или преступный результат наступил на территории России;

— организаторская деятельность, подстрекательство, пособничество осуществлялись за границей, а исполнитель действовал на территории России;

Принцип гражданства – граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие преступление против охраняемых уголовным законом интересов вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по УК России, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решение суда иностранного государства.

Универсальный принцип – обязанность каждого государства применять свой уголовный закон к преступникам, посягнувшим на интересы не только данной страны, но и любого другого государства вне зависимости от того, где и кем совершено преступление, если это предусмотрено международным договором.

Если граждане Российской Федерации, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых уголовным законодательством РФ, то подлежат уголовной ответственности в соответствии с УКРФ, если в отношении данных лиц по данному преступлению не имеется решения суда того государства, в котором совершено ими преступление. Военнослужащие ВЧ Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по уголовному законодательству РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации. А также если предусмотрено международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Задача

Квалифицировать действия необходимо по ч. 2 п. а ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения по предварительному сговору). Субъектом по данному виду преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет (согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ). К уголовной ответственности нужно привлечь Рогова и Дорохова, а Ярова (отмечал свой день рождения 14 лет) нельзя, поскольку срок наступления уголовной ответственности наступит лишь на следующие сутки.

Состав формальный. Считается преступление оконченным с момента отъезда либо перемещения транспортного средства с места.

Субъективная сторона угона характеризуется только прямым умыслом. Виновный осознает, что противоправно временно использует чужую вещь, а это — имущественная выгода. То есть имеется корысть.

Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее возраста четырнадцати лет.

Объектом угона являются отношения собственности. Как и при похищениях, для угона необходимо нарушение чужого владения. 

Объективная сторона угона выражается в действии — неправомерном завладении транспортным средством.

Имеются квалифицирующие признаки: группа лиц по предварительному сговору, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия, организованная группа, также причинение особо крупного ущерба.

Билет № 6

1. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву (ст. 14 УК РФ). Отличие преступления от иных правонарушений.

2. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. ст. 167, 168 УК РФ).

3. Задача: Григорьев, находясь на отдыхе со своей знакомой Климовой, и, желая над ней подшутить, столкнул ее с берега в воду. Климова утонула, поскольку не умела плавать. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Григорьев не знал о том факте, что Климова не умеет плавать.

Дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации.

Вопрос 1.  Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву (ст. 14 УК РФ). Отличие преступления от иных правонарушений. Как известно, правонарушения и преступления, которые представляли собой нарушения индивидом установившихся в обществе нравственных, моральных и правовых норм, появились, по мнению многих исследователей права, в период появления государства. В связи с этим, Пионтковский А.А. в своей работе «Учение о преступлении по советскому уголовному праву» указывал, что понятие о преступлении является исторической категорией (9 стр. 7), и ее содержание меняется со сменой общественно-экономических формаций.

В любом государстве в различные экономические периоды его развития круг преступных деяний никогда не оставался неизменным: опасность одних явлений увеличивалась, опасность, опасность других уменьшалась, а третьи теряли или наоборот, приобретали таковой характер. Нет государств, даже в рамках одной общественно-экономической формации, где круг преступных деяний абсолютно совпадал. Это вытекает из того, что преступление как общественное явление теснейшим образом связано с социально-политическими условиями, которые существуют в данном государстве с отношением классовых сил в обществе, с теми задачами, которые стоя перед государством на данном этапе его развития.

Возникновение понятия преступного действия исторически связано с переходом общества от первобытного строя к строю, основой которого является разделение общества на классы. Конечно, и в условиях первобытнообщинного строя отдельные его члены совершали такие действия, которые противоречили сложившимся в этом обществе нормам поведения, обычаям и нравам. Однако эти действия не были преступлениями; точно также как и меры, которые они влекли за собой, не являлись наказаниями. Характеристика определенных действий как преступных связана с правовой оценкой этих действий и применением за их совершение государственного принуждения, чего не было и быть не могло в условиях первобытнообщинного строя. Категория преступного деяния появляется впервые лишь в условиях рабовладельческого общества, которое было исторически первым классовым обществом. Преступление возникло лишь с разделением общества на классы, с появлением права, закрепляющего и охраняющего интересы господствующего класса.

В рабовладельческом строе к преступлениям относились только такие действия, которые посягали на интересы класса рабовладельцев. Посягательства же на интересы угнетенного класса преступлениями не расценивались, так как положение рабов ничем не отличалось от положения вещей, находящихся в собственности рабовладельцев.

В феодальном обществе преступлениями признавались действия, которые были опасны для господствующего класса – феодалов. Малейшее посягательство на интересы помещика-феодала со стороны крепостного расценивалось как преступление. С другой стороны, посягательство со стороны крепостного, особенно тогда, когда оно производилось феодалом, либо вовсе не рассматривалось как преступление, либо характеризовалось как не тяжкое преступление. Так убийство помещиком своего крепостного формально было преступлением, но фактически не влекло наказания.

Понятие преступления в буржуазном уголовном праве также носит классовый характер. В результате английской и французской буржуазных революций был провозглашен принцип формального равенства перед уголовным законом. Однако это вовсе не означало, что уголовное право капиталистических стран Западной Европы с того времени сразу же утратило классовый характер. До этого еще было очень далеко.

С образованием в России в 1917 г. первого в мире социалистического государства стала совершено очевидной классовая направленность зарождавшегося социалистического уголовного права. И это признавалось во всех уголовно-правовых актах – от первых уголовно-правовых декретов до последнего советского уголовного кодекса – УК РСФСР 1960 г. И лишь развитие демократии и правовых начал в странах Западной Европы, США, Канады и других государств, усилия по реформированию экономики в направлении перехода к рынку в нашей стране и странах Восточной Европы не на словах, а в действительности установили классовую направленность уголовного права. И в УК РФ 1996 г. преступления против личности, а не против государства (как это было в УК 1960 г.) стоят на первом месте в ряду объектов уголовно-правовой охраны.

В отличие от феодальных и рабовладельческих законодательств, не знавших определение преступления, буржуазное уголовное законодательство такое определение выработало.

Исторически первым было формальное определение преступления в уголовном законодательстве. Согласно ему, преступление – это деяние, наказуемое по действующему уголовному закону. Такое определение впервые в истории уголовного права дал Французский УК 1791 г. Вслед за ним аналогичную дефиницию восприняли другие буржуазные кодексы. Формальное определение преступления по сравнению с феодальным правом было прогрессивным, однако нельзя не отметить его ограниченность. Последняя состоит в том, что в нем не названы основания криминализации деяний, т.е. признания их преступными. Формальное определение вследствие этого не препятствует изданию любых уголовных законом: достаточно объявить в них деяния уголовно наказуемым. Данное определение не исключает и применение аналогии, т.е. применение за деяние, не признанное в УК преступным, близкого по смыслу уголовного закона.

Материальное определение преступления указывает, каковы основания криминализации деяний, какой вред они причиняют господствующим в обществе отношениям.

Материальное определение преступления было впервые дано в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. В ст. 5 было записано: «Преступление есть нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголовным правом». Данная норма содержит указание на основополагающее свойство преступления – общественная опасность.

В дальнейшем определение преступления в законе постоянно совершенствовалось, иногда законодателем менялись признаки преступления, но неизменным оставался только признак общественной опасности.

УК РСФСР 1960 г. указал в ст. 7 более развернутое определение понятия преступления, под которым следовало понимать «предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно такое, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом».

Данное громоздкое и в то же время расплывчатое определение в новом Уголовном кодексе РФ было заменено на более четкое и лаконичное.

В ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление определялось как «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания». Из законодательной формулировки определения вытекает, что преступлением может быть только деяние, которое обладает такими признаками, как:

  1. общественная опасность (материальный признак);
  2. уголовная противоправность (запрещенность деяния уголовным законом);
  3. виновность;
  4. наказуемость.

Под деянием следует понимать поведение человека, которое, по словам М.И. Ковалева, может быть выражено в форме действия или бездействия, когда предписано действие (4 стр. 21).

Действие – это активная форма поведения человека, состоящая из телодвижения или совокупности телодвижений человека.

Н.Д. Дурманов уточняет понятие действия, образующего преступление. Он считает, что действие отличается следующими чертами:

«1) оно является сознательной деятельностью, направляемой на определенный объект;

2) оно охватывает всю совокупность конкретных актов поведения, направленных на объект;

3) оно охватывает не только телодвижения человека, но и те силы, которыми он пользуется, и те закономерности, которые он использует;

4) действие всегда предполагает его совершение в определенных условиях места, времени и обстановки».

Бездействие – пассивная форма поведения, которая заключается в не совершении определенных действий, которые человек в определенной ситуации был обязан и мог совершить. Причем обязанность действовать носит правовой характер, т.е. должна быть нормативно закреплена.

Однако не любое действие или бездействие признается деянием, которое образовывает преступление. Так, психическая сторона (субъективная) поведения человека, которая состоит из помыслов, умозаключений, убеждений и т.п., не может сама по себе являться преступлением. Также как и только внешняя сторона (объективная) поведения человека, состоящая из рефлекторных и иных действий, не контролируемых сознанием или не отражающих проявление воли, не может образовывать преступления (физическое принуждение, непреодолимая сила и т.д.).

Социальная сущность преступления

Сущность преступления, в сравнении с признаками, определяющими его как правовое явление, может быть охарактеризована следующим образом.

1. В сущности преступления представлена его основная, определяющая черта, которая сама по себе дает целостное представление о явлении. Если мы говорим, что данное правонарушение общественно опасно, то сразу же констатируем, что в наличии преступление. Иные признаки преступления (противоправность, виновность, наказуемость), даже взятые в совокупности, не дают нам основания делать подобный вывод.

2. Сущность преступления более устойчива, чем все другие его характеристики. Если обратиться к законодательному определению преступления, которое содержалось в различных уголовных кодексах, то мы увидим, что само определение преступления претерпело значительные изменения, однако неизменным осталось только указание законодателя на общественную опасность как на главное, основное в преступлении.

Вместе с тем для того, чтобы раскрыть сущность преступления необходимо проанализировать его основные признаки.

1) Общественная опасность как признак преступления. Общественная опасность указывалась в качестве признака преступления во всех УК РСФСР и сохранилась в ныне действующем УК РФ. В уголовном праве данная категория оценивается по-разному.

Общественная опасность является оценочной категорией, т.к. законодатель решает и устанавливает какие, какие деяния опасны для общества.

Общественная опасность преступлений имеет качественно-количественное выражение в характере и степени общественной опасности.

Характер общественной опасности отражает качественное своеобразие преступления. Он зависит:

а) от санкции объектов преступного посягательства;

б) от содержания причиняемого им вреда (материальный, физический, психический и т.д.);

в) от особенностей способа посягательств (насильственный, ненасильственный);

г) форм вины (умысел или неосторожность);

д) содержание мотивов и целей преступления (корыстные, хулиганские).

Степень общественной опасности – это количественное выражение сравнительной опасности деяний одного и того же характера. Она определяется:

а) величиной ущерба (крупный материальный ущерб, причинение вреда здоровью средней тяжести);

б) степенью вины (заранее обдуманный умысел, грубая небрежность);

в) уровнем низменности мотивов и целей преступления;

г) сравнительной опасности преступлений в зависимости от специфики места, времени совершения преступления (военное время).

Так, например, если сравнивать по характеру общественной опасности умышленное убийство и причинение смерти по неосторожности, то первое преступление будет более общественно опасным в силу того, что оно является умышленным. По степени общественной опасности мы сравниваем деяния одного и того же характера. Например, кражу и грабеж. Второе преступление будет более опасным, так как способ хищения в данном случае – открытый, в отличие от тайного способа хищения при краже.

В ч. 2 ст. 14 УК РФ закреплено положение, в соответствии с которым «не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо преступления, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, т.е. не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству». Смысл этого положения заключается в том, что одного формального сходства с преступлением еще недостаточно. Вопрос о признании того или иного деяния малозначительным – это вопрос факта. Он находится в компетенции суда, прокурора, следователя, органа дознания. Если деяние будет признано малозначительным, то уголовное дело не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению.

Из-за отсутствия общественной опасности малозначительное деяние не содержит состава преступления, но может содержать состав иного правонарушения.

2). Противоправность как признак преступления.

Уголовная противоправность – формальный признак преступления – одна часть законодательного выражения принципа «нет преступления без указания на то в законе».

Т.е. противоправность – это запрещенность деяния законом; уголовная противоправность – запрещенность деяния уголовным законом.

Данный признак преступления отсутствовал в определении преступления в УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. Причиной этому послужила необходимость иметь в УК норму об аналогии. Лишь Основами уголовного законодательства 1958г. была исключена аналогия и введен признак уголовной противоправности в общее определение преступления. Общественная опасность и уголовная противоправность – взаимосвязанные и взаимообусловленные понятия. Не может считаться преступлением общественно опасное деяние, не предусмотренное уголовным законом, также не может считаться преступлением деяние, хотя формально попадающее под признаки статьи уголовного закона, но в силу ряда обстоятельств, лишенное общественно опасного характера.

3). Виновность как признак преступления.

Общественно опасное деяние может быть признано уголовно противоправным лишь тогда, когда оно совершено виновно, т.е. при наличии соответствующего психического отношения лица к деянию и наступившим последствиям в форме умысла или неосторожности.

Ни одно деяние, какие бы опасные последствия оно не причинило, не может рассматриваться как преступление, если оно совершено невиновно.

В русском языке понятие «виновность» и «вина» в трех юридически различных смыслах. Во-первых, в процессуальном смысле как вменение преступления и вывод о виновности лица в совершенном преступлении. Во-вторых в смысле субъективной стороны преступления, где вина представляет собой родовое понятие умысла и неосторожности. В-третьих, как само преступление, т.е. участие лица в его совершении. В понятии преступления «виновное действие или бездействие означает исключительно умышленное либо неосторожное совершение общественно опасного действия или бездействия.

В УК РФ 1997 г. в определение преступления такой его признак как виновность включен впервые.

4). Наказуемость как признак преступления.

В определении преступления традиционно одним из признаков является такой как наказуемость. Предусмотренность общественно опасного деяния уголовным законом не означает лишь декларирование запрещенности деяния, но предопределяет обязательное установление за его совершение соответствующего наказания. Однако это вовсе не означает, что предусмотренное в уголовном законе наказание обязательно и во всех случаях должно применяться за совершение общественно опасного деяния. Целый ряд статей УК РФ (например, ст. 75-85) позволяют освободить лицо, виновное в совершении преступления, от уголовной ответственности и наказания. Однако это не меняет тезиса о наказуемости как обязательном признаке преступления.

Отличие преступлений от иных правонарушений

В зависимости от того, какой отраслью права регулируется то или иное отношение, которому причиняется вред, правонарушение может быть уголовным (преступление), административным (проступок), гражданским, дисциплинарным. Преступлению, конечно же присущи свои черты, но оно обладает и признаками, присущими любому правонарушению. Эти общие черты характеризуют общественную опасность и противоправность проступка и преступления.

Но общественная опасность проступка и преступления не одинакова. Общее между ними то, что речь идет о деяниях, причиняющих вред общественных отношениям. Но различие между ними в том, что преступления и проступок в различной степени опасны для общества так, как причиняют, безусловно, различный вред. Различна и степень опасности лиц, совершающих преступления и проступки.

Итак, степень общественной опасности служит основным критерием разграничения преступлений и иных правонарушений.

Как уже отмечалось, степень общественной опасности зависит от величины ущерба, специфики места, времени совершения преступления и т.д.

Последствия преступлений являются в большинстве случаев тяжкими и даже необратимыми, например, крупный материальный ущерб, лишение жизни. Последствия правонарушений менее значительных и в большинстве случаев устранимы (например, мелкий материальный ущерб, мелкое хулиганство и т.д.)

Способы совершения деяния также могут служить конкретными признаками разграничения преступлений и иных правонарушений. Так, в зависимости от способа совершения деяния различается контрабанда, предусмотренная ст. 188 УК РФ и контрабанда, предусмотренная ст. 187 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В различных отраслях права правонарушение может принимать форму преступления, административного проступка, дисциплинарного проступка, гражданско-правового деликта. На законодательном уровне проблема разграничения нарушений различного рода была обозначена еще в УК Франции в 1791 году. В отечественном уголовном законодательстве такое разграничение впервые было произведено в Уголовном уложении 1903 года.

Отграничение преступления от других правонарушений производится по следующим критериям:

* по характеру противоправности (запрещенности соответствующими законами и др. нормативными актами). Ответственность за преступления может регламентироваться только уголовным законом, тогда как описание административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов может содержаться не только в соответствующих кодексах, но и в других нормативных правовых актах;

* по признаку общественной опасности деяния. Традиционно считается, что данный признак присущ исключительно преступлениям. Во всех остальных случаях речь следует вести об общественной вредности поведения виновного;

* оценка преступного деяния осуществляется только судом федерального значения. Ни один другой орган либо должностное лицо в отличие, например, от административного законодательства не имеет права рассматривать вопрос о назначении наказания за совершенное лицом преступление;

* преступное деяние влечет за собой наказание – традиционно наиболее репрессивную меру воздействия на лицо, признанное виновным в совершении преступления, за которым следуют соответствующие правовые последствия в виде судимости.

Вопрос 2. Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. ст. 167, 168 УК РФ).

Одним из общественно опасных деяний, от которых страдает имущество потерпевших, является уничтожение и повреждение чужого имущества.

Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества (если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) предусмотрена ст. 167 УК РФ.

Располагая ст. 167 УК РФ в главе 21 «Преступления против собственности», законодатель четко обозначил, что ставит под охрану право собственности конкретного лица, при этом причинение значительного ущерба является обязательным признаком объективной стороны составов преступлений, предусмотренных данной статьей.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, является чужое имущество, находящееся в любом месте.

Ответы к ГОСам по уголовному праву

Перечень вопросов к ГОСам по уголовному праву

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве.
2. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений
3. Понятие состава преступления, его признаки и элементы.
4. Объект и предмет преступления, классификация объектов преступления.
5. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
6. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
7. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Ошибка в уголовном праве, её уголовно-правовое значение.
8. Стадии совершения умышленного преступления. Оконченное и неоконченное преступление.
9. Понятие и формы соучастия в преступлении.
10. Понятие и виды соучастников преступления и их ответственность.
11. Понятие и виды совокупности преступлений
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
13. Понятие и цели уголовного наказания.
14. Содержание уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
15. Содержание уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества.
16. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
17. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
18. Условное осуждение.
19. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
20. Понятие и виды освобождения от наказания.
21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
22. Понятие убийства. Основной и квалифицированные составы.
23. Признаки основного состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
24. Объективные и субъективные признаки основного состава изнасилования.
25. Понятие и формы хищения.
26. Вымогательство. Понятие и виды. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа.
27. Захват заложника. Отграничение захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы.
28. Бандитизм, организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовая характеристика.
29. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их незаконные производство, сбыт или пересылка.
30. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Ответы на вопросы к ГОСам по уголовному праву для всех ВУЗов

1. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве.

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения преступления. Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не изменен другим законом.
Уголовный закон прекращает действие в результате:
— его отмены;
— замены другим законом;
— истечения срока, указанного в самом законе;
— изменения условий и обстоятельств, обусловивших принятие данного закона;
— признания Конституционным судом РФ неконституционным.
Однако, если новый закон влечет усиление ответственности, то по всем правоотношениям, возникшим до его издания, применяется старый, отмененный закон.
Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
УК РФ гласит: «Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления по следствий» (ч. 2 ст. 9 УК). Юридическим основанием такого решения является то, что субъективное отношение виновного к своим поступкам связано с законом, существовавшим во время совершения действия (бездействия).
Признание временем совершения преступления времени совершения действий исключает привлечение к ответственности лица, совершившего действия в период, когда они не признавались преступными, если последствия наступили после вступления в силу нового закона, криминализировавшего это деяние. Соответственно исключается квалификация действий виновного по новому закону, предусмотревшему более строгое наказание, если действия были совершены до принятия нового закона.
При решении вопросов, связанных с действием уголовного закона в пространстве, следует иметь в виду, что местом совершения преступления по общему правилу признается место совершения общественно опасного действия независимо от места наступления последствий.
Это означает, что территория России будет местом совершения преступления, если хотя бы один из системы волевых физических актов, образующих действие как признак объективной стороны преступления, совершен на территории России, определяемой в соответствии с ч. ч. 1 — 3 ст. 11 УК. В дополнение к этому общему правилу в случае, если последствия наступили на территории России, а само по себе общественно опасное действие совершено в ином месте, территория России тем не менее признается местом совершения преступления.
В преступлении с двумя обязательными действиями территория России будет местом совершения преступления, если хотя бы одно из составляющих преступление действий совершено на территории России. Местом совершения длящегося и продолжаемого преступления будет территория России, если в ходе совершения длящегося или продолжаемого преступления лицо окажется на территории России и совершаемое им деяние предусматривается действующим уголовным законодательством России. Местом совершения преступления в соучастии будет признаваться территория России, если исполнитель совершил деяние или соучастники совершили свои действия на территории России.
В случае признания местом совершения преступления территории Российской Федерации применению подлежит основной принцип действия уголовного закона в пространстве — территориальный принцип, сформулированный в ч. 1 ст. 11 УК. В соответствии с данным принципом уголовная юрисдикция Российской Федерации на ее территории безусловна, т.е. к уголовной ответственности по российскому уголовному закону привлекается любое лицо независимо от его гражданства, совершившее преступление, предусмотренное российским уголовным законом, на территории России.
Территория РФ устанавливается ее государственной границей. Уголовная юрисдикция осуществляется также в отношении лиц, совершивших преступления на континентальном шельфе и в 200-мильной исключительной экономической зоне.
Обратная сила уголовного закона. Этот принцип означает, что закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в том числе и на отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

2. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений

В ст. 14 УК РФ преступление определено как «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Признаки преступления:
— деяние (действие или бездействие);
— общественная опасность;
— противоправность;
— виновность;
— наказуемость.
Под преступлением понимается только деяние, т. е. поведение человека, выраженное в определенной объективной форме. Ни мысли, ни намерения, ни цели человека, которые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в поступке, не могут признаваться преступлением. Деяние приобретает уголовно-правовое значение, т.е. становится преступлением, только при условии, что оно обладает всеми четырьмя указанными в законе признаками.
Общественная опасность — материальный признак преступления, означающий способность деяния причинять существенный вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона. Общественная опасность имеет качественную и количественную характеристику.
Качественная характеристика общественной опасности в литературе именуется характером общественной опасности. Она означает типовую характеристику социальной вредности определенных видов преступлений (грабежа, изнасилования, уклонения от уплаты налогов и т. д.) и зависит от объекта посягательства, формы вины и категории совершенного преступления.
Количественный показатель общественной опасности именуется в литературе ее степенью. Она определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда и тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого в совершении преступления, в соучастии).
В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

3. Понятие состава преступления, его признаки и элементы.
Состав преступления — это совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.
Признак состава преступления — указанное в законе обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида.
Состав любого преступления образуют четыре группы признаков, выделяемых по его элементам. Под элементом состава преступления понимается структурная часть состава, состоящая из группы признаков, соответствующих различным сторонам преступления. Всего выделяются четыре элемента состава преступления:
— объект преступления;
— объективная сторона преступления;
— субъективная сторона преступления;
— субъект преступления.
Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступления, называются объективными признаками состава преступления; признаки, присущие субъективной стороне и субъекту преступления, именуются субъективными признаками состава.
В зависимости от значения юридических признаков в составе преступления они подразделяются на обязательные и факультативные.
Обязательными признаются признаки, входящие в составы всех преступлений. К ним относятся:
— общественные отношения;
— общественно опасное деяние (действие или бездействие);
— вина в форме умысла или неосторожности;
— вменяемость лица и достижение им возраста, с которого по закону наступает уголовная ответственность за данное преступление.
Факультативными являются признаки, присущие не всем составам преступления, а только некоторым из них. С их помощью законодатель при конструировании уголовно-правовых норм отражает дополнительные черты, в которых выражается специфика конкретного преступления. В их число входят:
— предмет преступления, потерпевший от преступления;
— преступные последствия;
— причинная связь между деянием и последствиями;
— обстоятельства времени и места;
— способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления;
— мотив и цель преступления;
— специальные признаки субъекта преступления (специальный субъект).
В уголовном праве составы преступлений классифицируются по трем основаниям:
— по степени общественной опасности преступления;
— по структуре состава преступления;
— по конструкции объективной стороны.
По степени общественной опасности выделяются:
— основной состав преступления;
— состав со смягчающими обстоятельствами;
— состав с отягчающими обстоятельствами.
По структуре, т.е. способу описания, составы подразделяются на:
— простые;
— сложные.
По конструкции, т.е. по способу законодательного описания объективной стороны преступления, составы подразделяются на:
— материальные;
— формальные;
— конкретной опасности.

4. Объект и предмет преступления, классификация объектов преступления.
Объект преступления — это те общественные отношения, на которые направлено посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате совершения преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств.
Понятие объекта преступления тесно связано с сущностью и понятием преступного деяния, его признаками и, прежде всего, основным материальным (социальным) признаком преступления — общественной опасностью.
Российское уголовное право различает виды объектов преступления, условно говоря, «по вертикали» и «по горизонтали».
Первая классификация традиционно выделяет общий, родовой (его иногда называют специальным) и непосредственный объекты преступления. Они соотносятся между собой подобно философским категориям «общее», «особенное» и «единичное» («отдельное»).
Виды объектов преступления «по вертикали»
Общий объект — это объект всех и каждого преступлений. Это совокупность всех социально значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных посягательств. Общий объект преступления, как отмечалось, в обобщенном виде представлен в ст. 2 УК РФ — права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества.
Родовой объект преступления — это объект группы однородных преступлений, часть общего объекта. К родовым объектам преступлений относятся, например, личность, собственность, общественная безопасность, порядок управления, интересы правосудия, интересы и порядок военной службы и др. Родовой объект преступления имеет значение и для квалификации преступлений — он позволяет определить, какой именно группе, сфере однородных интересов причинен или может быть причинен ущерб в результате совершения преступного деяния (так, например, совершением взрыва может сопровождаться и диверсия, и терроризм, и убийство общеопасным способом, и даже разбойное нападение. Необходимо определить, на что по существу, на какую сферу социальных интересов направлено посягательство).
Видовой объект можно обозначить как подгруппу близких, сходных социальных благ, входящую в более широкую группу однородных, однопорядковых ценностей. Видовой объект — это объект вида (подгруппы) очень близких по характеру преступлений.
Непосредственный объект преступления — это объект отдельного конкретного преступления, часть родового объекта. Непосредственный объект является обязательным признаком каждого состава преступления. Это какое-либо конкретное благо, на которое непосредственно направлено посягательство.
Виды объектов преступления «по горизонтали»
Существуют также разновидности объектов преступления «по горизонтали». Это относится главным образом к непосредственному объекту. Бывают преступления, которые посягают одновременно на два непосредственных объекта — так называемые двуобъектные преступления (например, при разбое посягательство осуществляется одновременно и на собственность, и на личность). В таких случаях обычно различают:
— основной, или главный, объект преступления;
— дополнительный объект преступления (обязательный или факультативный).
Под предметом преступления понимаются вещи материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые преступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Предмет преступления является факультативным признаком, характеризующим объект посягательства.

5. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
Объективная сторона преступления — это внешний акт общественно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом объект; совокупность конкретных внешних признаков, характеризующих содержание и условия совершения общественно опасного деяния.
Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу индивидуализирующих его признаков. Часть этих признаков характеризует объективную сторону преступления.
К объективной стороне преступления относятся:
— действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект;
— общественно опасные последствия;
— причинная связь действия или бездействия с общественно опасными последствиями;
— способ совершения преступления;
— место совершения преступления;
— время совершения преступления;
— обстановка совершения преступления;
— средства и орудия совершения преступления.
Любые поступки человека имеют внешние (объективные) и внутренние (субъективные) признаки. Внешние — обеспечивают проявление человеческого поведения в объективной действительности; внутренние — психические процессы (потребности, интересы, мотивы и пр.), которые протекают в сознании человека и детерминируют его поведение. В жизни они образуют психофизическое единство.
Расчленение поведения человека на объективные и субъективные признаки возможно лишь условно с целью более глубокого их познания, а также определения роли и значения каждого признака при совершении общественно опасного деяния и его уголовно-правовой квалификации.

6. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и способное нести уголовную ответственность, обладающее признаками, установленными в законе.
Признаки субъекта преступления:
— физическое лицо – субъектом преступления может быть только человек. Уголовный кодекс РФ не признает в качестве субъекта преступления юридических лиц. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
— вменяемое, т. е. способное осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
— достигшее возраста, установленного УК РФ, – уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Специальным субъектом преступления называется физическое лицо, обладающее наряду с общими признаками субъекта (достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость) также дополнительными признаками, обязательными для данного состава преступления. Дополнительные признаки субъекта конкретного преступления либо прямо названы (или описаны) в диспозиции соответствующей нормы, либо устанавливаются путем толкования. Иногда признаки специального субъекта указаны в особой норме.

7. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Ошибка в уголовном праве, её уголовно-правовое значение.
Субъективная сторона преступления — это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Она образует психологическое содержание преступления, поэтому является его внутренней (по отношению к объективной) стороной.
Субъективная сторона преступления характеризует процессы, протекающие в психике виновного, и непосредственному восприятию органами чувств человека не поддается. Она познается только посредством анализа и оценки поведения правонарушителя и обстоятельств совершения преступления.
Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив и цель.
Мотив преступления — это побуждение, которым руководствовался виновный, совершая общественно опасное деяние, а цель — это конечный результат, к достижению которого он стремился. Эти признаки субъективной стороны преступления являются факультативными.
При совершении преступления лицо может ошибаться в тех или иных обстоятельствах совершаемого им деяния. Ошибка может влиять на содержание вины, а значит, и на пределы уголовной ответственности.
В уголовно-правовой литературе имеются различные определения понятия «ошибка». Их общим недостатком является то, что в этих дефинициях акцент делается на каком-то одном из аспектов, присущих ошибке.
В самом обобщенном виде ошибка — это заблуждение лица относительно объективных свойств общественно опасного деяния, которые характеризуют его как преступление.
Отсюда, ошибка — это заблуждение лица относительно характера и степени общественной опасности совершаемого деяния и его уголовной противоправности.
Первый вид ошибки чаще всего именуют фактической ошибкой, а второй — юридической.
В свою очередь ошибку в отношении характера и степени общественной опасности (фактическую) и ошибку в отношении противоправности (юридическую) можно подразделить на подвиды.
В рамках фактической ошибки можно выделить: ошибку в объекте, предмете, личности потерпевшего, способе совершения преступления, средствах преступления, характере последствий, причинной связи, в квалифицирующих (особо квалифицирующих) обстоятельствах.

8. Стадии совершения умышленного преступления. Оконченное и неоконченное преступление.
Под стадиями совершения преступления признаются определенные этапы развития преступной деятельности, отличающиеся между собой по характеру совершения общественно опасного деяния, отражающего различную степень реализации виновным преступного намерения. В основу их выделения кладутся объективные критерии:
— момент прекращения преступной деятельности;
— характер совершенных деяний.
Уголовное законодательство различает три стадии совершения преступления:
— приготовление к совершению преступления;
— покушение на преступление;
— оконченное преступление.
Приготовление к совершению преступления и покушение на преступление уголовным законодательством признаются неоконченным преступлением (ч. 2 ст. 29 УК РФ). В литературе они получили название предварительной преступной деятельности.

9. Понятие и формы соучастия в преступлении.
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ).
Признаки соучастия в преступлении:
1) объективные:
— количественный;
— качественный;
2) субъективные:
умышленность соучастия;
умышленность преступления.
В зависимости от степени сплоченности соучастников — четыре формы соучастия:
— группа лиц без предварительного сговора;
— группа лиц по предварительному сговору;
— организованная группа;
— преступное сообщество (преступная организация).
Деление соучастия на виды и формы не является взаимоисключающим, и ряд случаев совместного совершения преступления может быть отнесен и к одному из видов соучастия, и к одной из его форм.
В основу выделения форм соучастия может быть положен критерий сплоченности соучастников, который позволяет выделить такие формы соучастия, как:
— группа лиц (без предварительного сговора),
— группа лиц по предварительному сговору,
— организованная группа,
— преступное сообщество (преступная организация) (ч. 1-4 ст. 35 УК РФ).
Совершение преступления группой лиц, группой по предварительному сговору, организованной группой является квалифицирующим признаком многих преступлений.

10. Понятие и виды соучастников преступления и их ответственность.
Роли, выполняемые лицами в совместно совершаемом преступлении, могут различаться, и в зависимости от характера действий соучастников выделяются следующие виды соучастников преступления (ч. 1 ст. 33 УК РФ):
— исполнитель;
— организатор;
— подстрекатель;
— пособник.
В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо,
— непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями);
— совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных уголовным законом.
Из определения организатора преступления, данного в ч. 3 ст. 33 УК РФ, можно выделить четыре разновидности организаторской деятельности:
— организация совершения преступления;
— руководство исполнением преступления;
— создание организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);
— руководство организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
Подстрекателем (ч. 4 ст. 33 УК РФ) является лицо, склонив­шее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Подстрекатель воздействует на исполнителя преступления или других соучастников, возбуждая в них решимость, желание совершить преступление.
В зависимости от характера деятельности пособника (ч. 5 ст. 33 УК РФ) пособничество делится на два вида:
— интеллектуальное;
— физическое.
Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления (ч. 1 ст. 34 УК РФ).
Квалификация действий соучастников зависит от выполняемой ими функциональной роли в преступлении, вида и формы соучастия.
Эксцесс исполнителя — совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления ответственности не подлежат.
Виды эксцесса исполнителя:
— качественный;
— количественный.
Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
Соисполнители отвечают по статье Особенной части УК РФ за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 УК РФ, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УКРФ, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.

11. Понятие и виды совокупности преступлений
Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо, их совершившее, не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ).
Признаки совокупности преступлений:
— Лицом совершено не менее двух самостоятельных преступлений. Преступления, входящие в совокупность, могут совершаться как с одной, так и с разными формами вины (умышлено или неосторожно).
— Ни за одно из этих преступлений лицо еще не было осуждено.
Теория уголовного права выделяет два вида совокупности преступлений — реальную и идеальную.
Реальная совокупность — это совершение лицом двух общественно опасных деяний, каждое из которых содержит признаки самостоятельного преступления. Этот вид совокупности может включать разнородные (например, хулиганство и кража), однородные (например, грабеж и вымогательство) и даже тождественные (например, три последовательно совершенные кражи) преступления.
Идеальная совокупность — это совершение одного общественно опасного деяния, которое содержит одновременно признаки преступлений, предусмотренных двумя или более уголовно-правовыми нормами (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Например, умышленное причинение потерпевшему смерти в процессе разбойного нападения образует совокупность убийства из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбоя, совершенного с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ). Таким образом, одно общественно опасное деяние образует два самостоятельных преступления. В идеальную совокупность могут входить только разнородные преступления.

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Обязательным признаком преступления является его общественная опасность, т.е. способность причинить вред охраняемым уголовным законом ценностям. Но уголовному праву известны ситуации, когда совершенное деяние фактически причиняет вред, однако делается это во имя защиты личности, общества или государства от неправомерных действий или от опасного воздействия на указанные ценности механизмов, животных или сил природы. Причинение вреда в подобных ситуациях не признается общественно опасным, а, следовательно, преступным. Напротив, такое поведение расценивается государством как похвальное и даже поощряется. Речь идет об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Новый уголовный кодекс значительно расширил перечень таких обстоятельств. К ним относятся:
— необходимая оборона;
— задержание лица, совершившего преступление:
— крайняя необходимость;
— физическое или психическое принуждение;
— исполнение приказа или распоряжения;
— действие, связанное с риском;
— исполнение специального задания по предупреждению или раскрытию организованной группы или преступной организации.

13. Понятие и цели уголовного наказания.
Закон определяет наказание как меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда и применяемую к лицу, признанному виновным в совершении преступления. Наказание заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ).
Признаки уголовного наказания:
— публичность;
— личностный характер;
— единственная процессуальная форма назначения наказания — только обвинительный приговор суда;
— карательная сущность;
— влечет за собой судимость (специфическое правовое состояние).
Цели уголовного наказания:
— восстановление социальной справедливости;
— исправление осужденного;
— предупреждение совершения новых преступлений.

14. Содержание уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Направление современной уголовно-правовой политики в части расширения перечня наказаний, альтернативных лишению свободы, предопределяется необходимостью модернизации порядка исполнения наказаний без изоляции осуждённых от общества.
В действующем УК РФ (ст. 44) дан исчерпывающий перечень наказаний, объединённых в единую логически выстроенную систему.
К наказаниям, исполнение которых не предполагает изоляцию осуждённого от общества, отнесено:
1) штраф (ст. 46 УК РФ) — денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ;
2) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ) — которое состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью;
3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ) — наказание назначается при осуждении за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления с учетом личностных характеристик виновного;
4) обязательные работы (ст. 49 УК РФ) — выполнение осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ;
5) исправительные работы (ст. 50 УК РФ) — назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его;
6) ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ) — назначаемые осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту за совершение преступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту вместо исправительных работ;
7) ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) — содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора;
8) принудительные работы (ст.53.1 УК РФ) применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

15. Содержание уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества.
Арест (ст. 54 УК) — мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, и заключающаяся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества. Это наказание может быть назначено осужденному на срок от одного до шести месяцев. Применение данного наказания на период менее одного месяца предусмотрено при замене им обязательных или исправительных работ.
Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК) — мера наказания, назначаемая судом военнослужащему, проходящему военную службу по призыву или по контракту в должности рядового или сержантского состава, виновному в совершении преступления против военной службы.
Этим видом наказания может быть заменено лишение свободы сроком не более двух лет на тот же срок, если характер совершенного преступления и личность осужденного военнослужащего позволяют заменить более суровое наказание менее суровым. При этом содержание в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы определяется из расчета один день лишения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части.
Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК) — к сожалению, наиболее распространенный и часто применяемый в судебной практике вид уголовного наказания.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение или помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Для лиц, осужденных к лишению свободы, не достигших к моменту вынесения судом приговора (не смешивать с моментом совершения преступления) 18-летнего возраста, местами отбывания наказания являются воспитательные колонии.
Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК) применяется за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь; общественную безопасность, здоровье населения и общественную нравственность, основы конституционного строя и безопасности государства, половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.
Смертная казнь (ст. 59 УК) является исключительной мерой наказания (поскольку не направлена на достижение всех целей наказания) и может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.

16. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
Общие начала назначения наказания — установленные уголовным законом (ст. 60 УК РФ) исходные правила назначения наказания, которых должен придерживаться суд при назначении наказания за всякое совершенное преступление.
Выделяют три общих начала назначения наказания:
— законность;
— справедливость;
— индивидуализированность.
Законность как общее начало назначения наказания означает, что наказание назначается в соответствии с правилами, установленными УК РФ, и конкретизируется в следующих двух требованиях:
— Наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей ст. Особенной части УК РФ.
— Наказание назначается с учетом положений Общей части УК РФ.
Справедливость назначаемого наказания предполагает учет при назначении наказания:
— характера и степени общественной опасности преступления;
— относящихся к совершенному деянию обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Индивидуализация наказания означает, что при назначении наказания следует учитывать:
— личность виновного;
— влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи;
— относящиеся к личности виновного смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
Под обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, следует понимать типичные относящиеся к преступлению и (или) личности виновного обстоятельства, существенно снижающие или увеличивающие степень общественной опасности деяния и (или) общественную опасность личности виновного.
Обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотрены ч. 1 ст. 61 УК РФ, а отягчающие наказание — ч. 1 ст. 63 УК РФ.
Условно все смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства могут быть поделены на две большие группы:
— относящиеся к совершенному преступлению;
— относящиеся к личности виновного (п. «б»-»г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ; все иные, соответственно, относятся к совершенному преступлению).
Характерные черты обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание:
— перечень смягчающих наказание обстоятельств является открытым, а перечень отягчающих наказание обстоятельств — закрытым;
— запрещен так называемый «двойной учет» смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств;
— установив наличие тех или иных смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, суд обязан их указать в приговоре;
— в уголовном законе применительно к большинству смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств отсутствуют специальные, формальные правила их учета.

17. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Констатировав в обвинительном приговоре несколько преступлений, образующих совокупность (ст. 17 УК РФ), суд обязан назначить виновному окончательное наказание, использовав правила назначения наказания по совокупности преступлений.
Вначале суд назначает наказание за каждое входящее в совокупность преступление по отдельности (ч. 1 ст. 69 УК РФ). При этом суд использует общие начала назначения наказания и специальные правила назначения наказания за одно преступление, которые были освещены ранее.
Затем суд должен определить, к какой категории (ст. 15 УК РФ) относится каждое в отдельности из преступлений, входящих в совокупность.
В ст. 69 УК РФ содержится три способа (варианта) назначения окончательного наказания по совокупности преступлений:
— поглощение менее строгого наказания более строгим;
— частичное сложение наказания;
— полное сложение наказания.
Суд в зависимости от категорий преступлений, входящих в совокупность, вправе выбрать либо один из двух вариантов, либо один из всех трех. Если все преступления, входящие в совокупность, являются преступлениями небольшой и (или) средней тяжести, то суд вправе выбрать вариант назначения окончательного наказания из всех трех вариантов (ч. 2 ст. 69 УК РФ). Если же хотя бы одно из преступлений, входящих в совокупность, относится к категории тяжких или особо тяжких, то суд вправе выбрать вариант назначения окончательного наказания всего лишь из двух вари­антов: он вправе использовать либо частичное сложение наказания, либо полное сложение наказания (ч. 3 ст. 69 УК РФ).
Правила назначения наказания по совокупности приговоров применяются в случаях, когда осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление.
При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда.
Окончательное наказание по совокупности приговоров:
– в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, – не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ;
– в виде лишения свободы – не может превышать тридцати лет.
Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда.
Назначение наказания при рецидиве преступлений помимо общих начал назначения наказания подчиняется специфическим правилам, закрепленным в ст. 68 УК РФ.
Особо опасный рецидив по действующему законодательству не признается квалифицирующим признаком состава преступления, однако все виды рецидива должны быть учтены при назначении наказания. В частности, согласно предписанию ч. 1 ст. 68 УК РФ при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений учитывается число, характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. Следует также учитывать, что в пределах одного вида рецидива (например, опасного) существуют сочетания различных по характеру и степени опасности преступлений, различно их число, индивидуальна характеристика личности рецидивиста. При оценке вновь совершенного преступления следует учесть, является ли оно более или же менее опасным в сравнении с предшествующим: в первом случае наказание должно быть значительнее. Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, могут зависеть в большей степени от недостатков в работе с осужденным либо от его собственного поведения. Во втором случае наказание должно быть значительнее.
Закон, преследуя превентивные цели, устанавливает повышенные рамки наказания при каждом виде рецидива. Чем опаснее рецидив, тем выше минимальный срок назначаемого лицу наказания. Так, при рецидиве преступлений срок наказания не может быть ниже половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, при опасном рецидиве преступлений — не менее двух третей, а при особо опасном рецидиве преступлений — не менее трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания (ч. 2 ст. 68 УК РФ). Если лицо осуждается за несколько преступлений одновременно, то окончательное наказание назначается по совокупности преступлений, однако оно не может быть меньше тех пределов, которые указаны для каждого вида рецидива в ч. 2 ст. 68 УК РФ.

18. Условное осуждение.
Условное осуждение регламентируется ст. 73 УК РФ.
Если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания (исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до 8 лет), он постановляет считать назначенное наказание условным.
Условное осуждение не назначается:
осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
При назначении условного осуждения суд учитывает:
— характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
— личность виновного,
— смягчающие и отягчающие обстоятельства.
При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок (величина – в ч. 3 ст. ст. 73 УК РФ), в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.
При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний.
Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей:
— не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
— не посещать определенные места;
— пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания;
— трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном учреждении.
Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.
Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, суд может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

19. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
При наличии оснований и условий, предусмотренных уголовным законом, лицо может быть: а) освобождено от уголовной ответственности; б) освобождено от уголовного наказания; в) досрочно освобождено от дальнейшего отбывания назначенного судом наказания.
Освобождение от уголовной ответственности по своему юридическому содержанию означает освобождение виновного от всех правовых последствий совершенного им преступления: от порицания, которое от имени государства объявляется обвинительным приговором суда и означает официальное признание гражданина преступником, от наказания и от судимости. Такое освобождение в обязательном порядке предполагает отмену всех мер уголовно-процессуального принуждения — меры пресечения, ареста на имущество. Освобожденному от уголовной ответственности должны быть возвращены изъятые вещи, предметы, документы. Вместе с тем освобождение от уголовной ответственности не означает признания лица невиновным и не освобождает его от гражданско-правовой, например имущественной, ответственности за совершенное деяние, а также от мер административного, дисциплинарного и общественного взыскания.
УК допускает освобождение от уголовной ответственности в следующих случаях:
— в связи с деятельным раскаянием виновного (ст. 75);
— в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76);
— в связи с истечением сроков давности (ст. 78);
— в связи с актом амнистии (ст. 84);
— в связи с применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90)

20. Понятие и виды освобождения от наказания.
Освобождение от наказания является самостоятельным институтом уголовного права, сущность которого заключается в освобождении лица, совершившего преступление, от: назначения наказания за совершенное преступление (ст. 801, ч. 1 ст. 92 УК); реального отбывания наказания, назначенного приговором суда (ст. 73, 81 УК); дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к этому времени наказания, назначенного судом (ст. 79 УК).
Основанием освобождения от наказания выступает утрата или существенное уменьшение общественной опасности деяния или лица, совершившего преступление, которое означает нецелесообразность или невозможность исполнения или назначения наказания. Суду очевидно, что цели наказания либо уже достигнуты, либо для их достижения не требуется дальнейшего отбывания наказания, либо их достичь вообще нельзя.
УК выделяет следующие виды освобождения от наказания:
— условное осуждение (ст. 73, 74);
— условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79);
— замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80);
— освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80¹);
— освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81);
— отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82);
— освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора (ст. 83);
— освобождение от наказания на основании актов амнистии или помилования (ст. 84, 85);
— освобождение от наказания в силу изменения уголовного закона (ч. 2 ст. 10);
— освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия либо с помещением в специальное или лечебно-воспитательное учреждение (ст. 92).

21. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Учитывая возрастную специфику лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, социально-психологические особенности, восприятие ими требований уголовного закона, в УК РФ выделен самостоятельный раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних», который объединяет нормы, регламентирующие особые правила применения к ним мер уголовно-правового воздействия. Закрепление в уголовном праве специальных норм об ответственности несовершеннолетних вытекает из принципов справедливости и гуманизма.
В соответствии со ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». По достижении восемнадцатилетнего возраста лицо утрачивает правовой статус несовершеннолетнего. Однако надо иметь в виду, что согласно ст. 96 УК РФ в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности виновного суд может применить уголовно-правовые нормы, устанавливающие особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, и к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. В отношении их нельзя применять лишь помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, а также в воспитательную колонию.
В Общей части Уголовного кодекса ряд положений либо специально регламентируют уголовную ответственность несовершеннолетних, либо распространяются также и на них. Следовательно, при разрешении вопросов уголовной ответственности лиц, не достигших 18-летнего возраста, необходимо руководствоваться не только положениями раздела V, но и другими нормами Уголовного кодекса.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних проявляются и при ее реализации. Несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием (ч. 2 ст. 87 УК РФ).
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
Перечень наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, по сравнению с лицами, достигшими 18-летнего возраста, существенно ограничен. Согласно ст. 88 УК РФ, видами наказаний, назначаемых данной категории лиц, являются:
— штраф;
— лишение права заниматься определенной деятельностью;
— обязательные работы;
— исправительные работы;
— ограничение свободы;
— лишение свободы на определенный срок.

22. Понятие убийства. Основной и квалифицированные составы.
Под убийством понимается умышленное причинение смерти другому человеку.
Непосредственным объектом убийства является жизнь человека, поэтому важно определить момент начала жизни и момент ее окончания.
Начальным моментом жизни считается момент, когда констатируется полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма беременной, т. е. когда плод отделился от организма роженицы, за исключением пуповины, которая не перерезана, и у плода имеется дыхание или сердцебиение, пульсация пуповины либо произвольное движение мускулатуры.
Момент смерти связан с констатацией необратимой гибели всего головного мозга.
Объективная сторона убийства:
— деяние, которое может быть как в форме действия, так и бездействия, направленное на причинение смерти другому лицу;
— в результате этого деяния должны наступить общественно опасные последствия в виде смерти другого человека;
— между деянием и последствиями должна быть необходимая причинная связь.
Состав материальный – убийство признается оконченным с момента наступления смерти потерпевшего. Не имеет значения, когда наступила смерть: немедленно или спустя какое-то время. Действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не привели к этому результату, квалифицируются как покушение на убийство.
Субъективная сторона убийства характеризуется виной в форме прямого или косвенного умысла. Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом.
Виды убийства:
1) простое – убийство без квалифицирующих или привилегирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ);
2) квалифицированное – убийство с отягчающими обстоятельствами, т. е. убийство:
двух или более лиц;
лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
совершенное с особой жестокостью;
совершенное общеопасным способом;
совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;
из хулиганских побуждений;
с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
в целях использования органов или тканей потерпевшего;
3) привилегированное – убийство со смягчающими обстоятельствами (ст. 106, 107, 108 УК РФ).

23. Признаки основного состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Объект преступления:
— родовой – общественные отношения в сфере защиты личности;
— видовой — общественные отношения в сфере защиты жизни и здоровья человека;
— непосредственный — общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком естественного права на здоровье и гарантирующие безопасность этого блага.
Потерпевший – любое физическое лицо.
Объективная сторона характеризуется противоправными действиями, повлекшими любое из общественно опасных последст­вий, перечисленных в ч. 1 ст. 111 УК РФ:
1) опасный для жизни вред (вызывающий угрожающее жизни состояние, которое может закончиться смертью; им могут быть как телесные повреждения, так и заболевания и патологические состояния);
2) неопасные для жизни виды вреда, относящиеся к тяжкому вреду по последствиям:
— потеря зрения, речи, слуха, утрата какого-либо органа или утрата органом его функций;
— прерывание беременности;
— психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией;
— неизгладимое обезображивание лица;
— вред, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 1/3 или заведомо для виновного полную утрату потерпевшим профессиональной трудоспособности.
Состав преступления — материальный.
Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК, характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. Вместе с тем умышленное причинение вреда, оцениваемого как тяжкое по признаку опасности его для жизни, следует отграничивать от покушения на убийство именно по субъективной стороне. Покушение совершается только с прямым умыслом: виновный, осознавая общественную опасность произведенного им выстрела, удара ножом, дачи яда и т.д., предвидит возможность или неизбежность наступления смерти потерпевшего и желает причинения этого вреда. В отличие от этого указанный вид тяжкого вреда предполагает косвенный умысел относительно факта смерти, ввиду того что она не наступила, содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 111.

24. Объективные и субъективные признаки основного состава изнасилования.
Непосредственный объект половая свобода женщины и половая неприкосновенность несовершеннолетней.
Дополнительным объектом является нормальное физическое и нравственное развитие малолетних и несовершеннолетних.
Факультативным объектом – жизнь и здоровье человека.
Объективная сторона изнасилования имеет сложный характер, она складывается из:
а) полового сношения;
б) физического насилия или угрозы (запугивание потерпевшей) его применения либо использования беспомощного состояния потерпевшей.
Под изнасилованием следует понимать совершение естественного гетеросексуального акта (полового акта, совокупления), характеризующегося наличием возможности зачатия (беременности) как части детородной функции.
Состав формальый. Изнасилование следует считать оконченным преступлением с момента начала полового акта, независимо от его последствий.
Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что вопреки воле женщины совершает с ней половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием ее беспомощного состояния, и желает этого. Как правило, мотив рассматриваемого преступления — сексуальный, удовлетворение половой потребности, однако могут быть и иные мотивы: месть, стремление опозорить потерпевшую, принудить ее выйти замуж, по найму и т.д.
Субъект преступления специальный: лицо мужского пола, достигшее 14-летнего возраста. В качестве соисполнителя может выступать и женщина, совершившая насилие или высказавшая угрозы применения насилия к потерпевшей или иным лицам либо приведшая ее в бессознательное состояние с целью совершения полового сношения мужчиной.

25. Понятие и формы хищения.
Хищение — это совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Важно отметить три составляющих имущества, на которое совершено посягательство. Это материальный аспект, означающий, что посягательство происходит на вещь материального мира, экономический, то что оно имеет свою цену и юридический, который касается собственности, установленной в отношении конкретного имущества.
Признаки: 1. Предмет хищения — имущество, которое обладает признаками вещи и имеет товарную стоимость. 2. Хищение имеет сложный характер. 3. Противоправность хищения. 4. Безвозмездность хищения. 5. Причинение ущерба собственнику.
Формы хищения
Кража — тайное хищение имущества.
Грабёж — открытое хищение имущества без применения насилия или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Разбой — нападение в целях хищения имущества с применением опасного для жизни или здоровья насилия либо с угрозой применения такого насилия.
Мошенничество — хищение имущества путём обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием.
Присвоение или растрата — неправомерное обращение в свою собственность имущества или денег, вверенных преступнику для какой-либо цели.
Особое место в УК занимает вымогательство (ст. 163), не относящееся к хищениям, но обладающее рядом одинаковых с ними признаков.
Необходимыми признаками хищения с объективной стороны являются безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц. При этом обязательно причиняется реальный материальный ущерб собственнику или законному владельцу имущества. Причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды не может признаваться хищением. При хищении уменьшение имущественной массы или достояния потерпевшего приводит к увеличению имущества виновного или других лиц. Поэтому причинение реального ущерба собственнику путем уничтожения его имущества также не может считаться хищением, даже если виновный для того, чтобы уничтожить имущество, предварительно его изъял.
С субъективной стороны для хищения необходимо наличие корыстной цели. Если виновный противоправно изъял чужое имущество в обеспечение долга, который собственник имущества не возвращал данному лицу, хищения не будет, так как при наличии объективных признаков отсутствует корыстная цель. Такое деяние может рассматриваться как самоуправство (ст. 330 УК).

26. Вымогательство. Понятие и виды. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа.
Вымогательство – преступление, посягающее на чужую собственность.
Предметом преступления может быть имущество, право на имущество или действия имущественного характера.
Объективная сторона характеризуется вымогательством, которое заключается в требовании:
— передачи чужого имущества;
— права на имущество;
— совершения других действий имущественного характера.
Требование обязательно предъявляется под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Вымогательство является оконченным с момента предъявления требования о передаче имущества под угрозой причинения вреда потерпевшему или его близким.
Как вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, следует квалифицировать требование передачи имущества, сопровождающееся угрозой разглашения сведений о совершенном потерпевшим или его близкими правонарушении, а равно иных сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой разглашения которых совершается вымогательство.
Вымогательство может быть совершено:
— с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, – побои, причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не создавало опасности для жизни и здоровья;
— с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, – причинение потерпевшему менее тяжкого телесного повреждения либо легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, а также иное насилие, которое хотя и не причинило указанного вреда, но в момент применения создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего.
Обязательными элементами субъективной стороны преступления являются вина в форме прямого умысла и корыстная цель.
Субъект преступления – общий.
Разграничение
Вымогательство — чужое имущество, право на чужое имущество
Грабеж и разбой – только чужое имущество

27. Захват заложника. Отграничение захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Основной объект – общественная безопасность, дополнительный непосредственный объект – жизнь и здоровье, свобода человека.
Объективная сторона преступления включает:
захват лица в качестве заложника;
удержание лица в качестве заложника.
Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое- либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника.
Захват заложника – противоправное насильственное ограничение физической свободы хотя бы одного человека.
Удержание заложника – противоправное насильственное воспрепятствование возвращение заложнику свободы (н-р, содержание его в помещении, которое он не может самостоятельно покинуть).
Захват или удержание заложника сопровождается психологическим насилием (угроза убийством, причинения вреда любой степени тяжести, уничтожением или повреждением имущества и т.п.), а также физического насилия, не опасного для жизни и здоровья (нанесение побоев, ударов, связывание и т.п.).
Виновным выдвигаются требования освобождения заложника: обеспечить выезд из страны, передать определенную сумму денег, требования политического, религиозного, имущественного и т.д. характера.

Захват заложника – длящееся преступление.
Субъективная сторона: прямой умысел + специальная цель понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения как условия освобождения заложника.
Субъект — общий с 14 лет.
Состав — формальный, преступление считается оконченным с момента фактического лишения свободы человека, взятого или удерживаемого в качествен заложника, вне зависимости от продолжительности.
Квалифицированные составы. Ч. 2 ст. 206 УК содержит следующие квалифицирующие составы:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений или по найму.
Норма о захвате заведомо несовершеннолетнего заложника (п. «г» ч. 2 ст. 206 УК), женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК), может быть применена в тех случаях, когда виновному достоверно известно в первом случае о несовершеннолетии, во втором — о состоянии беременности заложницы.
Признаки захвата двух или более заложников (п. «е» ч. 2 ст. 206 УК), совершения этого преступления из корыстных побуждений или по найму (п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК) понимаются так же, как и применительно к составу убийства (п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК).
Особо квалифицированными видами захвата заложника являются деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 206 УК, если они совершены: организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Эти признаки аналогичны соответствующим признакам терроризма — ч. 3 ст. 205 УК.
Примечание к ст. 206 УК предусматривает (наряду с условиями, предусмотренными ч. 1 ст. 75 УК) условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно или по требованию властей освободившего заложника, если в его действиях нет иного состава преступления. Поэтому действия, образующие такие составы преступления, как незаконное ношение оружия, причинение вреда здоровью, умышленное повреждение имущества, могут влечь уголовную ответственность на общих основаниях
Отличия от похищения человека и незаконного лишения свободы:
По объекту – в похищении и лишении – это свобода личности, в захвате – общественная безопасность;
По целям – в похищении и лишении цели не имеют значения;
При лишении свободы с объективной стороны лицо не похищается (не изымается из своей среды), а остается на месте, но ограничивается в передвижении + ответственность с 16 лет.
При захвате заложника виновных лиц интересует не столько личность захваченных, сколько возможность использования их в качестве средства давления на адресата. Виновные лица здесь не имеют личных взаимоотношений с заложниками, которые бы обусловливали их соответствующие действия. При незаконном же лишении свободы или похищении человека виновные лица по тем или иным причинам заинтересованы в конкретной личности потерпевшего (как это бывает, например, при взыскании долга, устранении конкурента и т.п.).

28. Бандитизм, организация преступного сообщества (преступной организации): уголовно-правовая характеристика.
Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок, безопасность здоровья населения, экологическую безопасность, безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также безопасность компьютерных информационных процессов. Их видовым объектом являются общественные отношения, обеспечивающие общественную безопасность жизнедеятельности населения, нормальную деятельность организаций, учреждений и предприятий, общественный порядок, интересы личности, общества и государства
Непосредственный объект рассматриваемой группы преступлений представляет собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни всего общества, личности и государства.
Признаками банды (ст. 209 УК) выступают: 1) наличие двух и более лиц; 2) устойчивость; 3) вооруженность; 4) цель — совершение нападений на граждан или организации.
Банда традиционно рассматривается как одна из форм организованной группы. Банда признается вооруженной (см. анализ ст. 208 УК) при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды. Владение бандой оружием на законном либо незаконном основании на квалификацию бандитизма не влияет. Если оружие приобретено незаконно, то уголовная ответственность помимо ст. 209 УК будет дополнительно наступать по ст. ст. 222, 223 или 226 УК.
Объективная сторона бандитизма выражается в: 1) создании устойчивой вооруженной группы (банды); 2) руководстве такой группой (бандой) (ч. 1 ст. 209); 3) участии в банде; 4) участии в совершаемых бандой нападениях (ч. 2 ст. 209).
Содержание первых трех форм тождественно содержанию аналогичных признаков организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК).
Под созданием банды понимается совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финансировании, приобретении оружия и т.п.
Финансирование — предоставление, сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием, что они переданы для банды.
Характер действий, направленный на организацию банды весьма близок с руководством ею, т.к. все они направлены на определение структуры такой группы, распределение функций между ее членами, создание и разработку плана предполагаемых нападений (нападения). Пленум Верховного Суда РФ определил руководство бандой как принятие решений, связанных как с планированием и организацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений.
В большинстве случаев, лицо, которое создало банду, и является ее руководителем. Но, тем не менее, имели место случаи, в которых руководство бандой брало на себя иное лицо.
Самая распространенная на практике форма бандитизма – это участие в банде. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, «участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и т.п.
Преступное сообщество может представлять собой не только объединение отдельных организованных групп, но и организаторов, руководителей и иных представителей организованных групп. Бандитское же образование, в свою очередь, всегда состоит из руководителя (-ей) и рядовых его членов.

29. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также их незаконные производство, сбыт или пересылка.
Непосредственный объект преступления — здоровье населения.
Предмет преступления:
— наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ;
— психотропные вещества — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ;
— аналоги наркотических средств и психотропных веществ — запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ)
Объективная сторона заключается в незаконном:
— приобретении — их получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаимозачета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки;
— хранении — действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления;
— перевозке — умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
— изготовлении — совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
— переработке — умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели сбыта. Субъект преступления — общий.

30. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – это общественно опасные деяния (действия или бездействие), α совершаются представителями власти, должностными лицами и иными государственными служащими, не являющимися должностными лицами, благодаря занимаемому ими служебному положению и вопреки интересам службы и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов государственной власти, интересам государственной службы или службы в органах местного самоуправления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда
Эти преступления отличаются от иных преступных посягательств специальными признаками:
– они совершаются специальными субъектами, исключение составляет ст 291 УК РФ (дача взятки), где субъект общий;
– совершение общественно опасных деяний возможно лишь благодаря занимаемому служебному положению или с использованием своих служебных полномочий;
– они посягают на нормальную деятельность органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления либо содержат реальную угрозу такого нарушения
Виды этих преступлений:
– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
– отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст 287 УК РФ);
– присвоение полномочий должностного лица (ст 288 УК РФ);
– незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);
– получение взятки (ст. 290 УК РФ);
– дача взятки (ст 291 УК РФ);
– служебный подлог (ст 292 УК РФ);
– халатность (ст. 293 УК РФ).
Субъектом большинства преступлений этой группы может быть только должностное лицо Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Уголовное право билеты к экзамену особенная часть
  • Угату вступительные экзамены 2021
  • Уголовное право 11 класс егэ презентация
  • Угарные сочинения школьников
  • Уголовное наказание план егэ