Задачи для судейского экзамена

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №34

1901184, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 15 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №36

1901186, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 13 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №38

1901188, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 14 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №46

1901196, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 15 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №47

1901197, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 11 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №52

1901202, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 14 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №54

1901204, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 13 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №55

1901205, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 18 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №35

1901185, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 19 с., 2021 год

Квалификационный экзамен на должность судьи (новая редакция билетов). БИЛЕТ №37

1901187, Экзаменационные вопросы, Юриспруденция, 13 с., 2021 год

Скорее всего мы уже написали работу на твою тему. Проверь!

Задачи по МДК 01.02.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДЬЕЙ УГОЛОВНЫХ,
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

для квалификационного экзамена по ПМ.01

1. В производство Железнодорожного районного суда
поступило уголовное дело в отношении Петренко И. В., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Какие действия осуществляет помощник судьи при
рассмотрении уголовного дела в первой инстанции?

Ответ.

В соответствии с п. 5.2 приказа Судебного департамента
при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении типовых
должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного суда
республики, краевого и областного судов, суда города федерального значения,
судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского) военного
суда, районного суда и гарнизонного военного суда», при рассмотрении судьей
уголовных дел (материалов) в первой инстанции помощник судьи:

изучает поступившее на рассмотрение по первой инстанции
уголовное дело (материал) (судьей может быть составлен перечень вопросов,
подлежащих выяснению помощником судьи при изучении уголовного дела (материала);

докладывает судье в установленный им срок устное
(письменное) заключение по изученному уголовному делу (материалу) с
предложением о принятии одного из решений, указанных в статье 227 УПК РФ;

выполняет необходимые организационные мероприятия,
связанные с назначением предварительного слушания или судебного заседания;

выполняет поручения судьи, связанные с рассмотрением
уголовного дела в судебном заседании;

проверяет поступившие кассационные жалобы
(представления) на соответствие требованиям статей 354-356, 375 УПК РФ,
докладывает судье заключение по проверенной жалобе (представлению);

осуществляет подготовку к направлению в кассационную
инстанцию рассмотренных судьей дел и материалов с кассационными жалобами и
представлениями.

выполняет иные поручения судьи, непосредственно
связанные с рассмотрением уголовного дела (материала) в первой инстанции.

2. Военнослужащий Иванов Р. Р. подал кассационную
жалобу в президиум окружного военного суда на обвинительный приговор,
вынесенный гарнизонным военным судом.

Укажите действия помощника судьи при рассмотрении
уголовного дела в кассационной инстанции.

 Ответ. В соответствии с п. 5.3 приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении
типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного
суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда»,
при
рассмотрении судьей уголовного дела (материала) в кассационной инстанции помощник
судьи:

изучает уголовные дела (материалы), находящиеся в
кассационном производстве судьи, и проверяет:

наличие обстоятельств, исключающих участие судей
судебного состава в производстве по уголовному делу (материалу);

сроки подачи кассационных жалоб (представлений) и
надлежащее извещение лиц, участвующих в рассмотрении дела, о принесенных
кассационных жалобах (представлениях) и о дате, времени и месте рассмотрения
дела судом кассационной инстанции. Соблюдение установленного статьей 376 УПК РФ
процессуального срока извещения (не позднее 14 суток до дня судебного
заседания);

наличие ходатайств осужденных, содержащихся под
стражей, о желании присутствовать при рассмотрении жалобы (представления) в
судебном заседании;

соответствие кассационных жалоб (представлений)
требованиям, изложенным в статье 375 УПК РФ;

соблюдение положений УПК РФ при возбуждении уголовного
дела (возбуждено ли оно в отношении всех осужденных);

соблюдение требований УПК РФ о процессуальных сроках предварительного
расследования и судебного разбирательства;

соблюдение положений УПК РФ при избрании обвиняемому
меры пресечения в виде заключения под стражу и продления срока содержания под
стражей, соблюдены ли сроки содержания подсудимого под стражей (в том числе
уведомление родственников об избрании обвиняемому подсудимому меры пресечения в
виде заключения под стражу);

данные о разъяснении органами предварительного
следствия и судом прав и обязанностей участников уголовного процесса и
обеспечение возможности их реализации последним в процессе предварительного
расследования и судебного заседания (в том числе право обвиняемого на защиту,
право потерпевшего на участие в уголовном преследовании и т.д.);

соблюдение предусмотренных УПК РФ прав участников
уголовного судопроизводства, не владеющих или недостаточно владеющих языком, на
котором ведется производство по уголовному делу;

другие обстоятельства, имеющие значение для
рассмотрения уголовного дела (материала) судом кассационной инстанции.

по результатам изучения уголовных дел (материалов)
составляет в устной (письменной) форме заключение и докладывает судье;

оказывает помощь в изготовлении проекта кассационного
определения;

докладывает председательствующему судебного состава о
сроках изготовления кассационных определений судьями судебного состава;

взаимодействует со структурными подразделениями суда
по вопросам движения уголовных дел в суде кассационной инстанции, своевременной
их сдачи в соответствующее структурное подразделение суда и возвращения в суд
первой инстанции;

выполняет иные поручения председательствующего
судебного состава и судей состава, связанных с подготовкой и рассмотрением
уголовных дел (материалов) в кассационной инстанции.

Задача3. Гражданин Мухин И. В. обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 На предварительном слушании он
заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей,
которое было удовлетворено.

Укажите действия помощника судьи в организации
судебного разбирательства с участием присяжных заседателей.

 Ответ.  В соответствии с п. 5.5 приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении
типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного
суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда» помощник судьи в
организации судебного разбирательства с участием присяжных заседателей
осуществляет следующие полномочия (если данные обязанности не возложены на другого
работника аппарата суда):

проверяет наличие обстоятельств, препятствующих
участию лица в качестве присяжного заседателя;

готовит проект постановления об обеспечении явки в
судебное заседание;

контролирует вручение кандидатам в присяжные
заседатели извещений о прибытии в суд не менее чем за 7 суток до начала
судебного заседания;

докладывает судье о явке кандидатов в присяжные
заседатели;

выполняет иные поручения председательствующего по делу
судьи, связанные с организацией судебного разбирательства с участием присяжных
заседателей.

4. Дутов К.Н, предъявил иск к Пименову В.М. о
взыскании ущерба, причиненного имуществу. Центральным районным судом г.
Воронежа исковое заявление было принято к производству.

Укажите полномочия помощника судьи при производстве
гражданского дела в первой инстанции.

Ответ. В соответствии с п. 6.2. приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении
типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного
суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда» при рассмотрении
судьей гражданского дела по первой инстанции помощник судьи:

по поручению судьи изучает поступившее на рассмотрение
по первой инстанции заявление и приложенные к нему документы с целью проверки
соответствия представленных документов требованиям законодательства, их
достоверности и полноты (судьей может быть составлен перечень вопросов, которые
должен выяснить помощник судьи при изучении поступивших материалов);

докладывает судье устное (письменное) заключение по
изученному делу с предложением о вынесении одного из определений, указанных в
статьях 133-136 ГПК РФ;

готовит проекты сопроводительных писем о направлении
принятых судьей судебных актов, лицам, участвующим в деле;

осуществляет контроль за сроками устранения
обстоятельств, препятствующих возбуждению (рассмотрению) гражданского дела и
послуживших основанием для оставления заявления без движения, приостановления
производства по делу, своевременно докладывая об этом судье;

по поручению судьи выполняет все необходимые действия
для подготовки дела к судебному разбирательству, в том числе направляет
заявления с пакетом документов заинтересованным лицам (ответчикам), а также по
поручению судьи принимает участие в разрешении вопросов, связанных с назначением
дела к рассмотрению;

контролирует получение адресатами почтовых отправлений
с судебными актами (судебными повестками), докладывает судье о возврате указанных
почтовых отправлений без вручения адресату, по поручению судьи готовит проекты
запросов в соответствующие органы для установления места нахождения лица,
участвующего в деле;

проверяет поступившие кассационные (частные) жалобы
(представления) на соответствие требованиям статей 336-340 ГПК РФ, докладывает
судье устное (письменное) заключение по проверенной жалобе (представлению) с
предложением о вынесении в необходимых случаях одного из определений, указанных
в статьях 341, 342 ГПК РФ;

осуществляет подготовку к направлению в кассационную
инстанцию рассмотренных судьей дел и материалов с кассационными (частными)
жалобами и представлениями;

проверяет поступившие заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного постановления в разумный срок, на соответствие их формы и
содержания требованиям статей 244.1-244.3 ГПК РФ, докладывает судье устное
(письменное) заключение по проверенному заявления с предложением о вынесении в
необходимых случаях одного из определений, указанных в статьях 244.5-244.6 ГПК
РФ;

выполняет иные поручения судьи, связанные с
рассмотрением гражданского дела в первой инстанции.

5. Решением Советского районного суда г. Воронежа
Соколову И. В. было отказано в удовлетворении исковых требований о возмещении
вреда здоровью, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия
Тимошенко А. А. Определением суда апелляционной инстанции решение было
оставлено без изменения. Соколов И. В. подал кассационную жалобу на апелляционное
определение. Жалоба была принята к рассмотрению

Укажите функции помощника судьи при рассмотрении гражданского
дела в кассационной инстанции.

Ответ. В соответствии с п. 6.3. приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении
типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного
суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда», При рассмотрении
судьей гражданского дела в кассационной инстанции помощник судьи выполняет
следующие функции:

проверяет надлежащее извещение лиц, участвующих в
кассационном рассмотрении дела, и докладывает об этом судье;

изучает ходатайства и обращения лиц, участвующих в
деле, адресованные суду кассационной инстанции, и вносит судье предложения о возможном
способе их разрешения;

изучает доводы кассационной жалобы (представления),
готовит нормативное обоснование (с приложением нормативных правовых актов или
извлечений из них) и докладывает судье заключение по делу;

составляет справку по результатам кассационного
рассмотрения дела (при необходимости);

готовит проект кассационного определения;

взаимодействует со структурными подразделениями суда
относительно прохождения дела в суде кассационной инстанции и своевременной его
сдачи, возвращению в суд первой инстанции;

выполняет иные поручения председательствующего
состава, судьи состава, связанные с подготовкой и рассмотрением дела в
кассационной инстанции.

6. В отношении Соколова В. А. вынесено
постановление об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.2. На
данное постановление Соколов В. А. подал жалобу в центральный районный суд.
Жалоба принята к производству.

Укажите полномочия помощника судьи при рассмотрении
жалоб на постановление по делу об административном правонарушении.

Ответ. В соответствии с п. 7.2 приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении
типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного
суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда»
при
рассмотрении судьей жалоб (протестов) на постановление по делу об
административном правонарушении и (или) решения по жалобе на это постановление
помощник судьи выполняет следующие действия:

изучает ходатайства и обращения участников
производства по делам об административных правонарушениях, адресованные
соответствующему суду, и вносит судье предложения о возможном способе их
разрешения;

изучает доводы жалобы (протеста) на постановление по
делу об административном правонарушении и (или) решения по жалобе на это
постановление и материалы дела, докладывает судье заключение по делу;

выполняет иные поручения судьи, связанные с
рассмотрением жалоб (протестов) на постановление по делу об административном
правонарушении и (или) решения по жалобе на это постановление.

7. Сазонов обратился в суд с иском к Гридневу о
взыскании долга. Исковое заявление было принято. Судья Фролов вынес определение
о подготовке дела к судебному разбирательству и указал действия, которые
следует совершить сторонам, и сроки совершения этих действий для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела.

Укажите какие действия сторон при подготовке дела к
судебному разбирательству предусматривает ГПК РФ.

Ответ. В соответствии с ч. 1 ст. 149 ГПК РФ при
подготовке дела к судебному разбирательству истец или его представитель:

1) передает ответчику копии доказательств,
обосновывающих фактические основания иска;

2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании
доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 149 ГПК РФ ответчик или его
представитель:

1) уточняет исковые требования истца и фактические
основания этих требований;

2) представляет истцу или его представителю и суду
возражения в письменной форме относительно исковых требований;

3) передает истцу или его представителю и судье
доказательства, обосновывающие возражения относительно иска;

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании
доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи суда.

8. По уголовному делу в отношении подсудимого
Васильева П. С. было назначено предварительное слушание.

Укажите порядок проведения предварительного слушания
по уголовному делу.

Ответ. Порядок проведения предварительного слушания
определен ст. 234 УПК РФ:

1. Предварительное слушание проводится судьей
единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон с соблюдением
требований глав 33, 35 и 36 настоящего Кодекса с изъятиями, установленными
настоящей главой.

2. Уведомление о вызове сторон в судебное заседание
должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения
предварительного слушания.

3. Предварительное слушание может быть проведено в
отсутствие обвиняемого по его ходатайству либо при наличии оснований для
проведения судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой
статьи 247 настоящего Кодекса, по ходатайству одной из сторон.

4. Неявка других своевременно извещенных участников
производства по уголовному делу не препятствует проведению предварительного
слушания.

5. В случае, если стороной заявлено ходатайство об
исключении доказательства, судья выясняет у другой стороны, имеются ли у нее
возражения против данного ходатайства. При отсутствии возражений судья
удовлетворяет ходатайство и выносит постановление о назначении судебного
заседания, если отсутствуют иные основания для проведения предварительного
слушания.

6. Утратил силу. — Федеральный закон от 03.06.2006 N
72-ФЗ.

7. Ходатайство стороны защиты об истребовании
дополнительных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, если данные
доказательства и предметы имеют значение для уголовного дела.

8. По ходатайству сторон в качестве свидетелей могут
быть допрошены любые лица, которым что-либо известно об обстоятельствах
производства следственных действий или изъятия и приобщения к уголовному делу
документов, за исключением лиц, обладающих свидетельским иммунитетом.

9. В процессе судебного разбирательства по
гражданскому делу об оспаривание отцовства Петрова В. В. в отношении
несовершеннолетнего ребенка Петровой М. В. протокол судебного заседания вел
секретарь судебного заседания Панкратова М. А. 

Укажите требования, предъявляемые к содержанию
протокола судебного заседания по гражданскому делу.

Ответ. Статья 229 ГПК РФ указывает, что протокол
судебного заседания или совершенного вне судебного заседания отдельного
процессуального действия должен отражать все существенные сведения о
разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального действия.

 В протоколе судебного заседания указываются (ч. 2
ст.229 ГПК РФ):

1) дата и место судебного заседания;

2) время начала и окончания судебного заседания;

3) наименование суда, рассматривающего дело, состав
суда и секретарь судебного заседания;

4) наименование дела;

5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их
представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле,
их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их
процессуальных прав и обязанностей;

7) распоряжения председательствующего и вынесенные
судом в зале судебного заседания определения;

8) заявления, ходатайства и объяснения лиц,
участвующих в деле, их представителей;

9) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих
заключений, консультации и пояснения специалистов;

10) сведения об оглашении письменных доказательств,
данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей,
просмотра видеозаписей;

11) содержание заключений прокурора и представителей
государственных органов, органов местного самоуправления;

12) содержание судебных прений;

13) сведения об оглашении и о разъяснении содержания
решения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока их обжалования;

14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле,
их прав на ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний;

14.1) сведения об использовании средств аудио-,
видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств, а
также о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного
заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в ходе судебного заседания. При проведении трансляции
судебного заседания указывается также наименование средства массовой информации
или сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
посредством которых осуществлялась трансляция;

15) дата составления протокола.

 В соответствии с ч. 3 ст. 229 ГПК РФ в протоколе
судебного заседания по делу, рассмотренному мировым судьей, дополнительно
указываются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям
права подать заявление о составлении мотивированного решения суда.

10. Соболев Г. И. подал жалобу на вступившее в
законную силу постановление о привлечении к административной ответственности.
Судья Воронежского областного суда Крючков П. А. вынес определение о принятии
жалобы к рассмотрению.

Укажите полномочия помощника судьи при рассмотрении
судьей в порядке надзора жалоб постановления по делам об административных
правонарушениях.

Ответ. В соответствии с п. 7.3. приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 6 декабря 2010 г. N 272 «Об утверждении
типовых должностных регламентов помощника председателя суда (судьи) верховного
суда республики, краевого и областного судов, суда города федерального
значения, судов автономной области и автономного округа, окружного (флотского)
военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда» При рассмотрении
судьей в порядке надзора жалоб (протестов) на постановления по делам об
административных правонарушениях, решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов помощник судьи осуществляет следующие функции:

проверяет жалобы (протесты) на соответствие требованиям
статей 30.12-30.14 КоАП РФ;

готовит проект сопроводительного письма о возвращении
жалобы (протеста) в предусмотренных законом случаях;

готовит проект определения о принятии к рассмотрению в
порядке надзора жалобы (протеста) и проекты писем, извещающих участников
производства по делам об административных правонарушениях о подаче жалобы,
принесении протеста;

проверяет обоснованность доводов жалобы (протеста),
соответствующих требованиям статей 30.12-30.14 КоАП РФ, изучает материалы дела
об административном правонарушении и докладывает судье заключение по изученной
жалобе (протесту);

готовит проект постановления по изученной жалобе
(протесту);

выполняет иные поручения судьи, направленные на обеспечение
рассмотрения в порядке надзора жалоб (протестов) на постановления по делам об
административных правонарушениях, решения по результатам рассмотрения жалоб,
протестов.

11. По уголовному делу в отношении подсудимого
Зайченко А. С. было назначено предварительное слушание.

Укажите виды решений, принимаемых судьей на
предварительном слушании.

Ответ. Статья 236 УПК РФ закрепляет следующие
положения:

1. По результатам предварительного слушания судья
принимает одно из следующих решений:

1) о направлении уголовного дела по подсудности в
случае, предусмотренном частью пятой настоящей статьи;

2) о возвращении уголовного дела прокурору;

3) о приостановлении производства по уголовному делу;

4) о прекращении уголовного дела;

4.1) о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования в соответствии со статьей 25.1 настоящего Кодекса и назначении
обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
предусмотренной статьей 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации;

5) о назначении судебного заседания;

6) об отложении судебного заседания в связи с наличием
не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение
лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное
им преступление;

7) о выделении или невозможности выделения уголовного
дела в отдельное производство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и
о назначении судебного заседания;

8) о соединении или невозможности соединения уголовных
дел в одно производство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и о
назначении судебного заседания.

12. Куренков В. И. подал исковое заявление к Пашкову
В. И. об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Исковое
заявление было принято к производству. Судебное заседание было назначено на
10.00 22 сентября 2018 г.

Укажите в каком порядке лица, участвующие в деле будут
вызваны в суд?

Ответ. Статья 113 ГПК РФ определяет порядок
осуществления судебных извещений и вызовов.

1. Лица, участвующие в деле, а также свидетели,
эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд заказным
письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о
вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

2. Судебная повестка является одной из форм судебных
извещений и вызовов. Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками
о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных
действий. Вместе с извещением в форме судебной повестки или заказного письма
лицу, участвующему в деле, направляются копии процессуальных документов.
Судебными повестками осуществляется также вызов в суд свидетелей, экспертов,
специалистов и переводчиков.

2.1. Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими
участниками процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного
заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством
размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в указанный в
части третьей настоящей статьи срок, если суд располагает доказательствами
того, что указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого
судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по
рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению
дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников такой
информации и любых средств связи.

Лица, указанные в абзаце первом настоящей части, несут
риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия ими мер по
получению информации о движении дела, если суд располагает сведениями о том,
что данные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за
исключением случаев, когда меры по получению информации не могли быть приняты
ими в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

При отсутствии технической возможности у органов
местного самоуправления, иных органов и организаций они вправе заявить
ходатайство о направлении им судебных извещений и вызовов без использования
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и
вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели
достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд.

4. Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему
в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его
представителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не
проживает, извещение может быть направлено по месту его работы.

5. Судебное извещение, адресованное организации,
направляется по месту ее нахождения.

Судебное извещение, адресованное организации, может
быть направлено по месту нахождения ее представительства или филиала, если они
указаны в учредительных документах.

6. Предусмотренные настоящей статьей формы судебных
извещений и вызовов применяются и по отношению к иностранным гражданам и
иностранным юридическим лицам, если иной порядок не установлен международным
договором Российской Федерации.

7. В целях информирования участников процесса о
движении дела при наличии технической возможности информация о принятии
искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом
на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в указанный в части третьей настоящей статьи срок, а
по делам с сокращенными сроками рассмотрения — не позднее чем за три дня до
начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия.

13. Воронежским областным судом было рассмотрено
уголовное дело по первой инстанции в отношении Котова В. Ф., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Укажите действия секретаря судебного заседания,
совершаемые после рассмотрения дела судом по первой инстанции.

Ответ. В соответствии с п. 10.2 приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 N 161 «Об утверждении
Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и
областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области
и автономных округов»
после рассмотрения
дела судом по первой инстанции секретарь судебного заседания выполняет
следующие действия:

а) подшивает в дело в хронологическом порядке
документы: постановления; предшествующую судебному заседанию переписку;
вынесенные в ходе судебного заседания определения и постановления (об отводах,
ходатайствах, назначении экспертиз, об оплате процессуальных издержек и т.п.);
все приобщенные к делу в процессе судебного заседания документы в порядке их
поступления; протокол судебного заседания или совершенного вне судебного
заседания отдельного процессуального действия, проверенный и подписанный в
установленном порядке; приговор или решение (по делу первой инстанции). Все
документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был полностью видимым. При
отсутствии поля для подшивки документ необходимо наклеить без повреждения
текста на вспомогательный лист. Максимальное количество листов, подшиваемых в
один том, не должно превышать 250 листов. К делу не должны подшиваться
документы, подлежащие возврату, а также копии документов, уже имеющихся в деле,
черновики. Документы, представленные лицами, участвующими в деле, возвращаются
им по письменному заявлению заказным письмом с уведомлением или вручаются под
расписку.

При использовании средств аудиозаписи и иных
технических средств для фиксирования хода судебного заседания электронные
носители информации (диски, дискеты, флеш-карты) должны быть вшиты в дело
(приобщены к протоколу судебного заседания) в упакованном виде (конверт) с
указанием на упаковке номера дела, даты, а также подписаны уполномоченным
работником аппарата суда. Упаковка должна обеспечивать сохранность электронного
носителя от повреждений и порчи;

б) пронумеровывает листы дела арабскими цифрами в
правом верхнем углу листа, не задевая текста документа, карандашом и составляет
за своей подписью опись находящихся в нем материалов или продолжает опись,
составленную органами расследования, каждый из пунктов описи дела должен
отвечать признакам и информативности и позволять идентифицировать содержащийся
в деле документ;

в) прилагает к делу статистические карточки на
осужденных, оправданных, лиц, дела в отношении которых прекращены, а также лиц,
признанных невменяемыми, к которым применены принудительные меры медицинского
характера. Статистические карточки составляются и подписываются судьей;

г) выписывает исполнительные документы.

14. Воронежский областной суд рассматривает уголовное
дело в отношении Машкина М. О. обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст.105 УК РФ. Производство по уголовному делу было
приостановлено в соответствии с ч. 1 ст. 238 УПК РФ, поскольку подсудимый
скрылся. Судом было вынесено постановление о розыске Машкина М. О.

Укажите действия секретаря судебного заседания,
связанные с розыском подсудимого.

Ответ. В соответствии с п. 10.4 приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 N 161 «Об утверждении
Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и
областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области
и автономных округов»
при наличии
определения (постановления) о приостановлении производства по гражданскому
(уголовному) делу для розыска ответчика (подсудимого) секретарь судебного
заседания направляет копию определения (постановления) об объявлении розыска
для исполнения в соответствующие органы.

15. В производстве областного суда находится уголовное
дело в отношении Кузькина В. Р. По его делу назначено судебное заседание.
Подсудимый Кузькин В. Р. находится под стражей.

Укажите действия, совершаемые секретарем судебного
заседания по доставке подсудимого, находящегося под стражей, в судебное
заседание.

Ответ. В соответствии с п. 9.6 приказа Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 N 161 «Об утверждении
Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и
областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области
и автономных округов» по уголовным делам, назначенным к рассмотрению, если
подсудимый содержится под стражей, направляется требование начальнику места
содержания под стражей о доставке подсудимого в судебное заседание. В
требовании точно указываются фамилия, имя, отчество и год рождения подсудимого,
статья УК РФ, по которой он обвиняется, куда, в какой день и час он должен быть
доставлен. Требование подготавливается секретарем судебного заседания,
подписывается судьей, председательствующим в судебном заседании, и заверяется
гербовой печатью суда (форма N 21).

Для повторного вызова подсудимых, содержащихся под
стражей, администрации места содержания под стражей направляется письмо (форма
N 22).

Задача № 1

Федеральный суд общей юрисдикции Томской области в составе трех профессиональных судей вынес обвинительный приговор за умышленное убийство с особой жестокостью и назначил Т. наказание в виде 13 лет лишения свободы по совокупности приговоров. Прокурор и защитник считали приговор незаконным и необоснованным. Прокурор из-за мягкости назначенного наказания по совокупности приговоров, а защитник из-за суровости вынесенного обвинительного приговора за убийство.

Ответ: Согласно УК РФ Статья 105. ч.2 -убийство, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Приговор, вынесенный судебной коллегией оправдан. Но если защитник или обвинитель не согласны с приговором, то они в праве опротестовать решения судебного состава Верховного суда Томской области в порядке апелляции, если решение не вступило в силу (дается 10 суток) в судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суд общей юрисдикции УПК РФ Статья 389.2, УПК РФ Статья 389.3 или в порядке кассации, если решение вступило в силу, могут обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции УПК РФ Статья 401.2, УПК РФ Статья 401.3 .

Задача № 2

Следователь М., подготовив в ходатайство о назначении меры пресечения обвиняемому К. заключение под стражу, пришел с ним и материалами дела к начальнику Следственного отдела по городу Томску Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области Г. для согласования. Прочитав ходатайство, начальник отправил следователя читать Конституцию РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и другие нормативные акты, закрепляющие права граждан, а также дорабатывать документ и материалы.

Ответ: Действия следователя оправданы. Согласно УПК РФ Статья 108. Заключение под стражу. При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Возможно следователь неверно раскрыл мотивы и основания.

Задача № 3

Конституционный Суд РФ своим постановлением признал не соответствующим Конституции РФ отдельные положения закона РФ «О статусе судей в РФ» и предписал федеральному законодателю внести изменения в указанные положения закона.

Ответ: Согласно Статье 80 “О Конституционном Суде РФ” В случае, если решением Конституционного Суда РФ нормативный акт признан не соответствующим Конституции РФ полностью или частично либо из постановления Конституционного Суда РФ о признании нормативного акта либо отдельных его положений соответствующими Конституции РФ и в данном Конституционным Судом РФ истолковании вытекает необходимость устранения пробела или противоречий в правовом регулировании: Правительство Российской Федерации не позднее 6 месяцев после опубликования постановления КС РФ вносит в Гос. Думу проект нового ФКЗ, проект нового ФЗ или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений в закон, признанный КС РФ неконституционным в отдельной его части, или в закон в случае, если он либо отдельные его положения признаны соответствующими Конституции РФ в данном КС РФ истолковании, а также в законы, в которых содержатся такие же положения.

Задача № 4

  • Л. обвинялся в совершении умышленного убийства своего соседа Ф. В ходе расследования следователь З. перед допросом Л. спросил его, признает ли он себя виновным? Обвиняемый Л. отказался отвечать следователю на этот вопрос, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Следователь пояснил Л., что непосредственно к допросу он еще не приступал, а положения УПК РФ разрешают ему провести с обвиняемым беседу.
  • Ответ: Действия следователя правомерны, так как допрос еще не начался.

    Задача № 7

  • М. обвинялся в совершении ряда должностных преступлений. Он содержался под стражей более года. Защитник обвиняемого М. адвокат Т. неоднократно подавал ходатайства следователю и в суд с просьбой изменить меру пресечения, однако в удовлетворении ходатайств было отказано. Адвокат Т., считая, что права его подзащитного, предусмотренные УПК РФ, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод нарушены, направил жалобу в Европейский суд по правам человека.
  • Ответ: Согласно УПК РФ Статья 109 срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Действия суда и следователя неправомерны, так как должностные преступления особо тяжкими не являются.
  • Тема 3,5

    Задача № 1

    Федеральный суд общей юрисдикции Новосибирской области признал виновным И. в убийстве двух лиц и назначил ему наказание в виде смертной казни. Мать И. обратилась письменно непосредственно к Президенту РФ о помиловании ее сына.

    Ответ: Несмотря на то что РФ до сих пор не ратифицировала подписанный ею 16 апреля 1997 г. Протокол №6 Относительно отмены смертной казни к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. <1>, а также на введение с 1 января 2010 г. суда присяжных на всей территории Российской Федерации, 19 ноября 2009 г. Конституционный Суд РФ своим Определением «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года» указал, что мораторий на смертную казнь продлен до ратификации Российской Федерацией Протокола о ее отмене. Исходя из этого смертная казнь не применяется, а заменяется пожизненным или 25-летним заключением.

    Задача № 2

    Председатель Федерального суда Каргасокского района Томской области, принял решение о передаче уголовного дела о преступлении, совершенном в р.п. Каргасок, в Федеральный суд г. Стрежевого Томской области. В обосновании данного решения указывалось, что из пяти судей, работающих в суде, нет ни одного, кто бы мог рассмотреть это дело. Полномочия одного из пяти судей, работающих в суде, приостановлены, один судья находится на длительном стационарном лечении, одна судья – в отпуске по уходу за ребенком, один судья уже принимал участие в рассмотрении данного дела по первой инстанции, сам же председатель по ходатайству следователя выносил постановление о заключении обвиняемого К. под стражу при производстве предварительного расследования. К. не согласился с данным решением и обжаловал его в Федеральный суд Томский области.

    Ответ: Согласно УПК Статья 35. Изменение территориальной подсудности уголовного дела территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена: если имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу. Поэтому действия Председателя правомерны.

    Задача № 3

    В региональной газете г. Н-ска было опубликовано объявление об открытии вакантной должности мирового судьи судебного участка № 4 судебного района города Н-ска Н-ской области. С заявлением о рекомендации на указанную должность в квалификационную коллегию судей Н-ской области обратились 3 кандидата: С., К. и Д. Квалификационная коллегия судей Н-ской области по итогам рассмотрения документов дала заключение о рекомендации на вакантную должность мирового судьи гражданина К. Д. обратилась в Федеральный суд Н-ский области с жалобой на заключение Квалификационной коллегии судей об отказе в даче рекомендации для назначения на должность мирового судьи. Областной суд в удовлетворении жалобы Д. отказал.

    Ответ: Решение областного суда может быть обжаловано в порядке кассации в судебную коллегию по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

    Задача № 4

    На заседании Квалификационной коллегии судей Томской области при решении вопроса о даче заключения кандидату в судьи районного суда П. выяснилось, что он несколько лет тому назад оставил семью и ушел к другой женщине, с которой впоследствии зарегистрировал брак; двоюродный брат его отбывает наказание в исправительной колонии за хулиганство; он сам два года назад привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

    Ответ: Указанные обстоятельства не являются препятствием для выдвижения к кандидатам в судьи, так как они не указаны в Закон РФ от «О статусе судей в Российской Федерации» Статья 4. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи.

    Задача № 5

    В связи с поступающими в Квалификационную коллегию судей Томской области жалобами, созданная комиссия проверила работу судьи М. в районном суде. В результате было установлено, что М. безответственно относится к вопросам судебной деятельности, допускает волокиту при рассмотрении уголовных и гражданских дел, нарушения процессуальных законов. Кроме того, М. при пропаже в суде ценных бумаг из личных документов осужденного публично, без достаточных оснований, обвинил в совершении хищения работников суда. Злоупотребляя служебным положением, М. взял во временное пользование малогабаритный телевизор, числящийся за судом как вещественное доказательство. Оценивая изложенные факты, комиссия пришла к выводу о невозможности дальнейшего пребывания М. в должности судьи, о чем было доложено на заседании квалификационной коллегии судей.

    Ответ:

    1.Согласно статье 12.1. и 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» за совершение дисциплинарного проступка, то есть за совершение виновного действия или за виновное бездействие при исполнении служебных обязанностей (судья безответственно относился к вопросам судебной деятельности, допускал волокиту при рассмотрении уголовных дел и нарушение процессуальных законов) либо во внеслужебное время, в результате которого были нарушены положения настоящего Закона или кодекса судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи (поступили многочисленные жало бы на судью), в том числе вследствие грубого нарушения прав участников процесса, на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде: решения квалификационной коллегии судей на судью будет наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи.

    2. Согласно ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» Статье 26. Обжалование решений квалификационных коллегий судей

    Решения квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации о прекращении полномочий судей либо о прекращении их отставки могут быть обжалованы в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

    Задача № 6

    В дежурную часть отдела полиции позвонил мужчина, представившийся Г-м, и сообщил, что он только что в собственной квартире из ревности убил свою жену. Прибывшие на место происшествия работники органов внутренних дел действительно обнаружили труп женщины. Находившийся в квартире мужчина объяснил, что это он звонил в отдел полиции и что он является судьей, раскаивается и просит немедленно арестовать его.

    Ответ: Согласно УПК РФ Статья 146 -при наличии повода и основания, предусмотренных Статьей 140 УПК РФ (заявление о преступлении), орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. Судьи Федеральных судов задержанные по подозрению в совершении преступления, за исключением случаев задержания на месте преступления, должны быть освобождены немедленно после установления их личности. Полицейский вправе задержать судью, убившего жену. УПК РФ Статья 449. Задержание.

    Задача № 7

    При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в Федеральном суде общей юрисдикции Томской области в подготовительной части судебного заседания возник вопрос о недостаточности кандидатов в присяжные заседатели для определения необходимого и окончательного списка коллегии присяжных, которая должна участвовать в рассмотрении уголовного дела.

    Ответ: Согласно УПК РФ Статья 327. Подготовительная часть судебного заседания, если в судебное заседание верховного суда субьекта РФ явилось менее 14 кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное заседание районного суда, гарнизонного военного суда -менее12 кандидатов в присяжные заседатели, председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные заседатели.

    Задача № 8

    На заседании Совета Торгово-промышленной палаты Томской области обсуждался вопрос о выдвижении кандидатур в арбитражные заседатели Арбитражного суда Томской области. В списке кандидатур было пять человек. Против одной кандидатуры «самовыдвиженца» возражал президент палаты, еще двух кандидатов просил не рекомендовать представитель областной администрации. Однако Совет палаты принял решение рекомендовать всех пятерых, с устной оговоркой, чтобы Арбитражный суд сам разбирался, кого выбрать.

    Ответ: Совет Торгово-промышленной палаты Томской области поступил правомерно, так как ,согласно ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» Статья 3. Формирование и утверждение списков арбитражных заседателей Списки арбитражных заседателей формируют арбитражные суды субъектов РФ на основе ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕНИЙ о кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указанные суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объединениями предпринимателей, иными общественными и профессиональными объединениями. Арбитражный суд субъекта Российской Федерации организует проверку достоверности сведений о кандидатурах арбитражных заседателей.

    Задача № 9

  • Ш. и М. обвинялись в совершении убийства из хулиганских побуждений. По окончании предварительного следствия Ш. потребовал рассмотрения его дела судом присяжных. М. категорически возражал против этого и хотел, чтобы его дело было рассмотрено коллегией из трех профессиональных судей. Однако прокурор направил дело в районный суд, и оно было рассмотрено судьей единолично.
  • Ответ: Прокурор поступил неправомерно, так как, согласно, УПК РФ Статья 30. Состав суда по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй (квалифицированное убийство) могут рассматриваться судьей районного суда и коллегия из шести присяжных заседателей, а также коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции. Но также по УПК РФ Статья 325. Особенности проведения предварительного слушания уточняется, что уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе при отсутствии возражений со стороны остальных подсудимых. Если один или несколько подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное производство. При этом судом должно быть установлено, что выделение уголовного дела в отдельное производство не будет препятствовать всесторонности и объективности разрешения уголовного дела, выделенного в отдельное производство, и уголовного дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей.
  • Тема 4

    Задача № 1

    Председатель Федерального суда общей юрисдикции Верхнекетского района Томской области Х. с 9.00 до 10.00 часов провел совещание с работниками аппарата суда. На нем, в частности, рассматривался вопрос о неудовлетворительной работе секретаря суда М.: опаздывает на работу, грубит посетителям, не вовремя оформляет документы. Председатель суда объявил М. устный выговор и предупредил о возможном ее увольнении. Затем до 12.30 председатель изучал поступившие из прокуратуры уголовные дела и распределил их между судьями. После обеда он единолично рассмотрел два гражданских дела, а с 18.00 до 19.30 осуществлял прием граждан.

    Ответ: К правосудию можно отнести только непосредственную работу по осуществлению разрешения споров и других социальных конфликтов между субьектами общественных правоотношений посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства статья 118 Конституции РФ. В данном случае -единоличное рассмотрение двух гражданских дел.

    Задача № 3

    Прокурор Кировского района г. Томска С., изучив поступившее от органов дознания уголовное дело по обвинению Ж. в краже личного имущества и руководствуясь нормой УПК РФ, прекратил уголовное дело. Потерпевший Л. не согласился с таким решением прокурора и настаивал, что только суд может признать гражданина виновным или невиновным.

    Ответ: Прокурор не вправе прекратить уголовное дело, так как такой компетенцией обладает, согласно, УПК РФ Статья 239 только судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

    Прокурор должен был поступить следующим образом: Согласно УПК РФ Статье246 если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части

    Задача № 4

    По представлению прокурора Томской области Президиум Федерального суда общей юрисдикции Томской области рассмотрел в кассационном порядке дело о выселении Д. В рассмотрении дела приняли участие трое из семи членов президиума.

    Ответ: В настоящее время, со дня создания в 2018 году Кассационных Федеральных судов общей юрисдикции, Президиум Верховного суда субьекта РФ не разрешает вопросы о кассационном обжаловании дел. Но принцип коллегиальности в данном случае нарушается, так как по Статье 27 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» заседание президиума суда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов президиума суда.

    Задача № 5

    Федеральный суд общей юрисдикции Алтайского края рассматривал уголовное дело по первой инстанции по обвинению гражданина С. в изнасиловании с последующим убийством двух молодых женщин. При вынесении вердикта подсудимому присяжные заседатели признали его виновным. Старшина жюри присяжных по желанию большинства присяжных высказал мнение о применении к

  • С. исключительной меры наказания – смертной казни. Председательствующий судья разъяснил, что применение смертной казни в данном случае не будет основано на законе, поскольку подсудимый является несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ) и что вопрос о размере наказания решает судья.
  • Ответ: судья прав в обоих своих высказываниях. Во-первых, согласно УК РФ Статья 59 смертная казнь не может назначаться несовершеннолетним, это не учитывая того что 19 ноября 2009 г. Конституционный Суд РФ своим Определением «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года» указал, что мораторий на смертную казнь продлен до ратификации РФ Протокола о ее отмене. Исходя из этого смертная казнь не применяется, а заменяется пожизненным или 25-летним заключением.

    Во-вторых, присяжные-заседатели, согласно УПК РФ Статье 339 уполномочены только давать ответ на три основных поставленных вопроса:

  • 1. доказано ли, что деяние имело место
  • 2. доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
  • 3. виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
  • Судья исходя из решения о виновности или невиновности, вынесенное коллегии присяжных заседателей, устанавливает меру наказания обвиняемому, признанного виновным.

    Задача № 6

    По результатам проверки законности распределения жилья на одном из унитарных государственных предприятий прокурором в районный суд был предъявлен иск о признании документов, выданных администрациями районов города, недействительными. Судье, принявшему дело к производству, позвонил сотрудник аппарата администрации области и сообщил, что указанные в исковом заявлении квартиры были с согласия администрации области предоставлены высококвалифицированным специалистам, приглашенным для монтажа и последующей эксплуатации сложного оборудования на предприятии. В администрации считают нецелесообразным удовлетворение иска прокурора, так как такое решение, в конечном счете, противоречило бы интересам предприятия и всей области.

    Ответ: в данном случае сотрудник аппарата администрации поступил противозаконно, согласно, УК РФ Статья 294 он совершил вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Судья должен сообщить об этом компетентным органам, согласно, УПК РФ Статья 151. Подследственность это дознаватель Федеральной службы судебных приставов, который будет проводить дознание по данному делу.

    Задача № 7

  • В Федеральном суде общей юрисдикции Томского района Томской области рассматривалось уголовное дело по обвинению группы несовершеннолетних подростков в совершении ряда квартирных краж и грабежей личного имущества граждан. Родственники обвиняемых обратились к председательствующему по этому делу судье с просьбой разрешить им присутствовать во время судебного разбирательства. Судья отказал им в этой просьбе, ссылаясь на то, что дело будет рассматриваться в кабинете судьи, поскольку залы судебных заседаний заняты. В кабинете же нет возможности разместиться всем желающим. Он также объяснил, что дела о преступлениях несовершеннолетних рассматриваются в закрытом судебном заседании, сославшись на ст. 241 УПК РФ.
  • Ответ: Поступил ли судья правильно зависит от контекста, если лица, совершившие преступление, еще не достигли возраста 16 лет, то дело будет проходить в порядке закрытого судебного заседании. Если же им по 17 лет, что также позволяет считать их несовершеннолетними, в таком случае судья неправ, так как он нарушает принцип гласности правосудия, закрепленный ст.241 УПК, но с оговоркой, что дать отказ на присутствие в зале суда при слушании дела в открытом порядке он не может. Поэтому -“кто первый того и тапки”.

    Задача № 8

    В судебном заседании в Федеральном суде общей юрисдикции Кировского района г. Томска рассматривалось уголовное дело по обвинению группы студентов, обучающихся в разных вузах города, в незаконном хранении, приобретении и сбыте наркотических средств, а также склонении к употреблению наркотических веществ (ст. 228, 230 УК РФ). Один из обвиняемых Г., узбек по национальности, как на предварительном следствии, так и в суде, заявлял ходатайства о предоставлении ему возможности пользоваться услугами переводчика, поскольку он не в полной мере владеет русским языком и многие юридические термины ему не понятны. Следователь и суд отказали в удовлетворении заявленных ходатайств, мотивируя свое решение тем обстоятельством, что если бы Г. не владел в достаточной степени русским языком, он не смог бы обучаться в вузе, преподавание в котором ведется на русском языке.

    Ответ: Согласно ст.18 Закону РФ “О языках народов Российской Федерации» , ст.10 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и УПК РФ Статья 18. Язык уголовного судопроизводства. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом. Поэтому действия судьи и следователя можно считать неправомерными.

    Задача № 9

    П. и Г. в нетрезвом состоянии совершили хулиганские действия в ресторане «Север». При избрании меры наказания суд учел, что П. ранее дважды судим, на работе характеризуется отрицательно. Г. же характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, семью, у него на иждивении трое несовершеннолетних детей, ранее не судим, чистосердечно раскаялся в содеянном. Поэтому суд приговорил П. к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Г. – к одному году лишения свободы с применением наказания условно.

    Ответ: Нет в данном случае принцип равенства граждан перед законом и судом не нарушен, так как решение судьи основывается на наличии смягчающих обстоятельств в деле гражданина Г., согласно статье УК РФ Статья 61, а именно -явка с повинной, преступление небольшой тяжести им совершенно в первые, наличие малолетних детей. Основываясь на УК РФ Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств при наличии смягчающих обстоятельств в виде явки с повинной и отсутствии отягчающих обстоятельств (хотя они есть -преступление совершено в составе группы лиц) срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. Что касается гражданина П., осужденного на больший срок, то УК РФ Статья 63 указывает обстоятельства, отягчающие наказание гражданина П., а именно -рецидив преступления и совершение преступления в составе группы лиц.

    Задача № 10

    За участие в ряде бандитских нападений на государственные учреждения ранее дважды судимый Ф. был осужден Верховным Судом Республики Татарстан к 15 годам лишения свободы. В кассационной жалобе Ф. просил приговор суда отменить, поскольку на предварительном следствии было нарушено его право на защиту: следователь не удовлетворил заявленное Ф. ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

    Ответ: Исходя из Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 196 УПК РФ по каждому уголовному делу назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. К обстоятельствам, вызывающим такие сомнения, могут быть отнесены, например, наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь (у него диагностировалось врачами психическое расстройство, ему оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т.п.), о нахождении его на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии, о получении им в прошлом черепно-мозговых травм, а также странности в поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных (психопатологических) переживаниях и др.

  • В нашем случае, если следователь не выявил обстоятельства, мешающие самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, то он вправе отказать в данной экспертизе.
  • Тема 6

    Задача № 2

    При Томской торгово-промышленной палате был учрежден Третейский суд. К председателю Третейского суда обратился гражданин М. с заявлением о разделе совместного нажитого имущества с женой, с которой он развелся. Бывшая жена не возражала против обращения в Третейский суд, но не была согласна с предлагаемым вариантом раздела имущества.

    Ответ: Согласно ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» Статье 17. Компетенция третейского суда ч.1 Третейский суд при Томской торгово-промышленной палате может разбирать данное дело, так как Третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор.

    Если рассматривать Семейный Кодекс РФ Статья 38. Раздел общего имущества супругов -Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. А в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке, но так как спора изначально не было. Это значит Третейский суд в виде 3-ей стороны вправе рассмотреть данное дело.

    Несогласная с решение Третейского суда гражданка вправе подать заявление об отмене решения третейского суда в районный суд, на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий 3 месяцев со дня получения оспариваемого решения, согласно ГПК РФ Статья 418. Оспаривание решения третейского суда.

    Задача № 3

  • С просьбой о регистрации ООО «Россия» в орган Федеральной налоговой службы на территории Бакчарского района обратился гражданин И. В регистрации документов ему было отказано и предложено изменить название фирмы. И. не согласился и обратился в Федеральный суд общей юрисдикции Бакчарского района Томской области с жалобой на это решение. Жалобу в районном суде не приняли и предложили ему обратиться в Арбитражный суд Томской области.
  • Ответ: Районный суд поступил верно так как в ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Статье 36. Полномочия арбитражного суда субъекта РФ сказано, что Арбитражный суд субъекта РФ рассматривает в первой инстанции все дела, подсудные арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к компетенции ВС РФ, арбитражных судов округов и специализированных арбитражных судов. Исходя из АПК РФ Статьи 27. Споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов Арбитражные суды рассматривают дела по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

    Задача № 4

  • Ф. был осужден Федеральным судом общей юрисдикции Железнодорожного района г. Новосибирска по ч. 3 ст. 111 УК РФ к 11 годам лишения свободы. Федеральный суд общей юрисдикции Новосибирской области, рассмотрев дело в апелляционном порядке по жалобе Ф., оставил приговор в силе. Не согласившись с решением областного суда по его делу, Ф. направил кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. Из Верховного Суда РФ жалобу вернули по тому основанию, что подобные дела Верховный Суд РФ в кассационном производстве не рассматривает.
  • Ответ: В Верховном суде РФ поступили правомерно, так как, согласно, УПК РФ Статья 401.3. Порядок подачи кассационных жалобы, представления кассационные жалоба, представление подаются на приговор, определение и постановление Верховного суда субьекта РФ -в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего кассационного суда общей юрисдикции.
  • Что бы ВС РФ рассмотрел приговор или иное итоговое судебное решение Верховного суда субьекта РФ в кассационной инстанции, необходимо что бы дело было рассмотрено в Кассационном суде общей юрисдикции УПК РФ Статья 401.3 ч.2

    Задача № 5

    Федеральный суд общей юрисдикции Кемеровской области осудил Н. за умышленное убийство из корыстных побуждений и назначил наказание 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Ответ:

  • 1) Согласно УПК РФ Статья 389.3. ч.3 апелляционные жалоба, представление подаются на приговор или иное решение верховного суда субьекта РФ -в судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей юрисдикции
  • 2) Согласно УПК РФ Статье 401.3. ч.2 обжалование решения Верховного суда субьекта РФ, рассматривавшего дело по первой инстанции, в порядке кассации производит -судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ
  • 3) Согласно УПК РФ Статья 412.2 надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд РФ.
  • Задача № 7

    Старшина И., находясь на действительной военной службе, похищал военное обмундирование, часть которого ему помог реализовать рабочий гарнизонного универмага С. К моменту рассмотрения дела в судебных органах И. был уволен из Вооруженных сил РФ, а С. призван на действительную военную службу в Вооруженные силы РФ.

  • Ответ: В данном случае судья будет разбирать дело единолично, так как согласно УПК РФ Статье 30. Состав суда УК РФ Статья 158. Кража не предусмотрена для рассмотрения уголовного дела как в суде присяжных, так профессиональной коллегией из 3-х судей.
  • Задача № 8

  • Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятии осужден Н. за убийство с особой жестокостью к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
  • Ответ: Согласно УПК РФ Статье 401.3. обжалование решения Верховного суда субьекта РФ, рассматривавшего дело по первой инстанции, в порядке кассации производит -Судебная коллегия Кассационного суда общей юрисдикции. Рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам, согласно, ГПК РФ Статья 393 будет рассматриваться судом, принявшим постановление -то есть Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятии.
  • Тема 6,8,10

    Задача № 1

    Мировой судья одного из участков Советского района г. Томска Д. подала документы для назначения ее на повторный срок мировым судьей. Законодательная Дума Томской области не дала согласия для утверждения ее на новый срок.

  • Ответ: Законодательная Дума Томской области вправе отказать мировому судье в назначении на новый срок, согласно положениям Закона Томской области «О мировых судьях в Томской области» и ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» Статьи 6. Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей.
  • Задача № 2

    Гражданка Н. обратилась к мировому судье 2-го участка Ленинского района г. Томска К. с заявлением привлечь к уголовной ответственности ее соседа по даче П. за оскорбление ее и нанесение ей побоев хозяйственной сумкой. Мировой судья К. отказалась принимать заявление у Н., порекомендовав ей обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела.

    Ответ: Данное дело УК РФ Статья 116. Побои -подсудно мировому суду по УПК РФ Статье 31, но перед рассмотрением дела в суде его должны возбудить и согласно УПК РФ Статья 150 ч.3 провести дознание, где органом дознание по УПК РФ Статье 151 будет дознаватель ОВД.

    Задача № 3

  • Прокурор, изучив уголовное дело по обвинению С. в убийстве из хулиганских побуждений, утвердил обвинительное заключение и направил дело для рассмотрения в районный суд
  • Ответ: Прокурор поступил неверно, так как дело по УК РФ Статья 105. Убийство подсудно, согласно, УПК РФ Статья 31 ч.3 Верховному суду субьекта РФ.

    Задача № 4

  • В ходе надзорной проверки на крупном предприятии областного подчинения прокурор отдела по надзору за исполнением законов областной прокуратуры установил, что в результате халатного отношения к своим обязанностям со стороны ряда материально ответственных лиц, предприятию причинен значительный материальный ущерб. Никаких мер к возмещению виновными лицами причиненного ущерба со стороны администрации не предпринималось. По результатам проверки прокурор области обратился в областной суд с иском в интересах предприятия. Администрация против иска возражала, поскольку предприятие преобразовано в акционерное общество.
  • Ответ: Прокурор не прав. Поскольку бывшее предприятие областного подчинения преобразовано в акционерное общество, то администрация данного предприятия он о не несет ответственности перед государством за халатность в руководстве. Но если рассматривать УК РФ Статья 293. Халатность, как состав преступления, то подсудность данного дела относится к компетенции Мирового судьи, согласно, УПК РФ Статья 31. (яся говорила что то про эту задачу, я забыл)

    Задача № 5

  • В Федеральный суд общей юрисдикции Советского района г. Томска поступили материалы о мелком хулиганстве, совершенном К. (нецензурная брань в общественном транспорте). Судья Р. единолично рассмотрел эти материалы и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.
  • Ответ: Судья был в праве рассматривать данное дело единолично, согласно, КоАП РФ Статья 23.1. Судьи.
  • Задача № 6

  • К председателю районного суда обратилась Д. с просьбой принять ее на работу в должности судебного пристава-исполнителя. Председатель суда объяснил Д., что не может удовлетворить ее просьбу, поскольку ей еще не исполнилось 18 лет, и предложил ей работу в качестве секретаря судебного заседания.
  • Ответ: Предложение председателя районного суда не является обоснованным, так как должность секретаря судебного заседания предполагает работу в аппарате суда, где каждый работник является федеральным государственным служащим гражданской службы -ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» Статья 38. Аппарат суда общей юрисдикции. А на гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет -ФКЗ»О государственной гражданской службе Российской Федерации» Статья 21. Право поступления на гражданскую службу.

    Задача № 7

  • «К. обратилась к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по зарплате. На основании представленных работником документов, мировой судья вынес судебный приказ.
  • Ответ: При поступлении от должника возражений в установленный срок относительно исполнения судебного приказа мировой судья должен вынести определение об отмене судебного приказа ГПК РФ Статья 129. Если должник, в соответствии с ГПК РФ Статьей 128, в порядке 10 дней не подал возражения относительно исполнения судебного приказа, тогда допускается кассационное обжалование судебного приказа. Рассмотрение кассационной жалобы происходит в упрощенном порядке в Кассационном суде общей юрисдикции, согласно, ГПК Статья 379.5. (Судебный приказ не может быть обжалован в апелляционном порядке.
  • Задача № 8

    Следователь Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области П. представил 40 судье Федерального суда общей юрисдикции Каргасокского района Томской области В. постановление о возбуждении ходатайства об избрании в отношении М. меры пресечения в виде заключения под стражу и постановление с ходатайством о даче разрешения на проведения обыска в квартире М. и его родителей. Судья В. вынесла постановление об удовлетворении ходатайства о производстве обыска в квартире М. и его родителей, а в ходатайстве о заключении под стражу М. отказала, так как не было оснований для избрания этой меры пресечения.

    Ответ: Следователь поступает законно, в соответствии с УПК РФ Статья 108 ч.3 , он может с согласия руководителя следственного органа возбуждать перед судом соответствующее ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу и по УПК РФ Статье 182 обыск производится на основании постановления следователя.

    Суд поступает также законно, по УПК РФ Статье 29 только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о производстве обыска и (или) выемки в жилище. А также постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда ,согласно, УПК РФ Статья 108.

    Задача № 9

    Осужденный Б., отбывавший наказание за совершение тяжкого преступления в исправительной колонии строгого режима, обратился в районный суд с просьбой об его условно-досрочном освобождении. Он обосновывал свою просьбу тем, что за 8 лет (из 10 назначенных по приговору суда) пребывания в колонии не допустил ни одного нарушения режима содержания, имеет более 30 поощрений, участвует в работе самодеятельных организаций осужденных.

    Ответ: Вопросы об условно-досрочном освобождении согласно УПК Статье 396 разрешаются судом по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание, с учетом того что осужденный отбыл не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление. То есть данный вопрос может рассматриваться районным судом.

    Задача № 10

    Обвиняемый в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах П. ходатайствовал о рассмотрение его дела в Федеральном суде общей юрисдикции Томской области судом в составе трех профессиональных судей. Председатель областного суда поручил председателю Судебной коллегии по уголовным делам областного суда определить персональный состав судей, рассматривать это дело по первой инстанции.

    Ответ: Согласно ФКЗ»О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» Статье 29

    Председатель Верховного суда субьекта РФ распределяет обязанности между своими заместителями, судьями.

    Тема 7,8

    Задача № 1

    Закрытое акционерное общество «Кока-кола Инчкейп Волгоград» обратилось в Арбитражный суд Томской области с иском о взыскании с закрытого акционерного общества «Сибкола» задолженности за поставленный товар согласно заключенному контракту. Судья, рассматривавший дело единолично, удовлетворил исковые требования истца. Ответчик, будучи не согласен с решением Арбитражного суда Томской области, решил обратиться с жалобой в арбитражный суд округа.

    Ответ: Решение ответчика не соответствует закону, согласно, АПК РФ Статья 257 апелляционная жалоба в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд в совокупности с ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Статьей 33, в которой указано что Арбитражный апелляционный суд проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции. Рассмотрения дела в кассационной инстанции (Арбитражном суде округа) будет проводится в соответствии со АПК РФ Статьей 273 -вступившие в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции разбираются в Арбитражном суде округа, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции.

    Задача № 2

    По результатам проведенной проверки в налоговой инспекции Ленинского района г. Томска был составлен акт о привлечении к финансовой ответственности общество с ограниченной ответственностью магазин «Дюйм» за нарушение правил использования 44 кассовых аппаратов. Директор магазина, не согласный с актом, после обращения в налоговую инспекцию Томской области, обратился с иском в Арбитражный суд Томской области о признании недействительным акта налоговой инспекции. Решением суда первой инстанции и решением суда в апелляционной инстанции в иске было отказано. Спустя два месяца директор магазина обратился к Председателю Арбитражного суда Западно-Сибирского округа с заявлением о принесении протеста в порядке надзора.

    Ответ: Согласно УПК РФ Статья 412.2 надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд РФ. Это находится вне компетенции Арбитражного суда округа, поэтому Председатель должен отказать.

    Задача № 4

    Пленум Верховного Суда РФ в ходе своей деятельности принял ряд постановлений, в том числе «О судебном решении» от 45 19.12.2003 N 23 и «О подсудности дел, вытекающих из морских требований» от 20.11.2003 N 18.

    Ответ: Думаю, что постановления Пленума Верховного Суда РФ могут утратить силу, если будет изменен или признан недействительным закон, который лег в основу толкования.

    Тема 9, 10

    Задача № 2

    На заседание Конституционного Суда РФ, на котором разрешалось дело о соответствии Конституции РФ закона РФ, присутствовали 12 судей. Председатель Конституционного Суда РФ, руководивший заседанием, закрыл заседание судебного разбирательства, назначив новый срок заседания, в связи с тем, что отсутствует кворум и в таком составе суд не правомочен принимать какие либо решения.

    Ответ: На данный момент число действующих судей равно 13, согласно ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Статье. 30 Конституционный Суд Российской Федерации правомочен принимать решения в заседаниях при наличии не менее двух третей от числа действующих судей, что равно 8.5. Решение Председателя неправомерно, так как на заседании присутствует 12 судей, что составляет кворум.

    Задача № 3

    Судья районного суда, рассматривавший уголовное дело, пришел к выводу, что положение статьи УПК РФ, подлежащее применению в указанном деле, не соответствует Конституции РФ, и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности положений данного закона.

    Ответ: Согласно ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Статье 101 Суд при рассмотрении дела в любой инстанции, придя к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции РФ обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности соответствующего нормативного акта.

    Задача № 4

    Студентка Гуманитарного университета Екатеринбурга Ф. не согласилась с решением, принятым главой города Екатеринбурга, о лишении студентов платных учебных заведений льготного проезда в общественном транспорте (право приобретения проездных билетов по более низкой цене, чем все остальные пассажиры). Считая, что орган местного самоуправления нарушает принцип равенства прав граждан, гарантированный ст. 2 Устава Свердловской области и ст. 19 Конституции РФ, Ф. обратилась в Уставной суд Свердловской области.

    Ответ: Данное дело не подведомственно Уставному суду субьекта РФ, так как идет речь о соответствии Устава субьекта, то есть НПА, принятый законодательным органом субьекта РФ, Конституции РФ. Что соответствует компетенции Конституционного суда РФ согласно ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» Статье 3 ч.3.

    Тема 11

    Задача № 2

    На коллегии прокуратуры края был выслушан отчет помощника прокурора края по кадрам. При принятии соответствующего решения мнения членов коллегии разделились, причем прокурор области остался в меньшинстве. Несмотря на это, прокурор области издал приказ по рассмотренному на коллегии вопросу, соответствующий его мнению.

    Ответ: Прокурор поступил правомерно, так как по ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 20. Коллегии в органах прокуратуры. Коллегии в органах прокуратуры являются

    совещательными органами. На основании решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы.

    Задача № 3

    Прокурор области по указанию Генерального прокурора РФ организовал выборочную проверку соблюдения налогового законодательства предприятиями и организациями области и поручил прокурорам ряда районов лично провести проверку предприятий с максимальным ежегодным оборотом налоговых платежей в районе.

    Ответ: Прокурор субьета РФ поступил правомерно, так как по ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 18 Прокуроры субъектов РФ, приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов и районов, иных приравненных к ним прокуратур, а также ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 4 , положение раскрывающее принцип централизации системы прокуратуры РФ -органы прокуратуры и организаций и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим.

    Задача № 4

    В районном суде рассматривалось уголовное дело о кражах из вагонов во время остановок товарных поездов. Поддерживавший государственное обвинение помощник транспортного прокурора (транспортной прокуратуры на правах районной) не согласился с приговором суда и принес в областной суд апелляционное представление. Прокурор области, на территории которой находится данная транспортная прокуратура, отозвал представление, считая его необоснованным.

    Ответ: Прокурор субьекта РФ поступил неправомерно, так как согласно УПК РФ Статья 389.8 ч.3 и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 37 протест на приговор суда до начала его рассмотрения судом может быть отозван прокурором, принесшим протест. То есть правом отзыва протеста обладает в данном случае только прокурор районной транспортной прокуратуры.

    Задача № 5

    Несмотря на неоднократные представления и предостережения прокурора района в адрес руководителя администрации района, никаких мер к устранению выявленных прокуратурой нарушений закона принято не было. Тогда прокурор района вынес постановление о возбуждении административного производства и привлечении главы администрации района к ответственности и отдал начальнику отдела внутренних дел распоряжение о его выполнении.

    Ответ: Прокурор поступил правомочно. Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 22 Прокурор вправе возбуждать производство об административном правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к установленной законом ответственности. Согласно КоАП РФ Статья 28.8 Прокурор может направить постановление прокурора об административном правонарушении судье, в орган, должностному лицу -в нашем случае начальнику отдела ОВД, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления вынесения постановления об административном правонарушении.

    Задача № 6

    Государственная Дума Томской области решением от 28.08.1996 N 331 приняла Закон Томской области «О порядке согласования кандидатуры на должность прокурора Томской области» и вносила в него изменения решениями от 01.11.1996 N 360 и 09.11.2001 N 113-ОЗ.

    Ответ: Исходя из положений ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 3 Полномочия и функции прокуратуры РФ, ее организация и порядок деятельности определяются Конституцией РФ, настоящим ФЗ и другими ФЗ. Решение Государственной Думы Томской области незаконно, так как она в соответствии с данной статьей не может регулировать деятельность органов прокуратуры по средствам издания НПА в виде Законов субьектов РФ, которые не имеют для этого достаточной юридической силы.

    Задача № 7

    В связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу прокурора района встал вопрос о замещении его должности. Помощник прокурора области по кадрам предложил рекомендовать на эту должность заместителя прокурора соседнего района. Прокурор области не возражал против представленной кандидатуры, но выразил сомнения в реальности назначения, поскольку кандидат на должность прокурора не достиг еще 25 лет.

    Ответ: Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» Статье 16.1 На должность прокурора города, района назначается гражданин РФ не моложе 27 лет. Данный кандидат не может быть назначен на должность прокурора района.

    Задача № 9

    Проверкой, проведенной прокуратурой области по соблюдению законов на государственном предприятии по производству спирта, установлено, что в течение длительного времени, в результате безответственного и халатного отношения ряда должностных лиц к исполнению своих обязанностей, на предприятии совершаются хищения спирта, укрывается произведенный товар, не выплачиваются в полном объеме налоги и акцизные платежи. Несколько материалов о хищениях продукции, выявленных по результатам 54 внешних проверок, было направлено в органы МВД. Однако по этим материалам в органах внутренних дел не возбуждено ни одного уголовного дела.

    Ответ: Действия Прокурора, согласно, УПК РФ Статья 148 и УПК РФ Статья 125 должны быть такими:

  • 1) По УПК РФ Статья 148. ч.6 Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, которое направляет руководителю следственного органа.
  • 2) По УПК РФ Статья 125 Постановления следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
  • Задача № 10

    Федеральный суд общей юрисдикции Раменского района Амурской области рассматривал уголовное дело по обвинению С. в незаконном хранении, изготовлении и сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Участвовавший в рассмотрении дела помощник прокурора пришел к выводу о необходимости переквалифицировать действия С. с ч. 2 на ч. 1 ст. 228 УК РФ. Однако суд не согласился с мнением помощника прокурора и осудил С. по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

    Ответ: Прокурор имеет право обжаловать решение Районного суда, согласно, УПК РФ Статья 389.1 и УПК РФ Статья 401.2 общей юрисдикции в порядке апелляции по УПК РФ Статье 389.3 в Верховный суд субьекта РФ. Обжалование в кассационном порядке будет проводится в соответствии с УПК РФ Статьей 401.3 в Кассационный суд общей юрисдикции.

    Задача № 11

    В районный отдел внутренних дел поступило заявление от гражданина Ч. о том, что в ночь с 20 на 21 июня 1998 г. с неохраняемой стоянки был угнан его автомобиль. Через несколько дней по подозрению в совершении этого преступления были задержаны и водворены в изолятор временного содержания несовершеннолетние А. и Д. Проверив протоколы задержания, прокурор пришел к выводу, что задержание было осуществлено без достаточных на то оснований и с нарушением действующего законодательства.

    Ответ: Прокурор должен дать мотивированное УПК РФ Статья 94 ч.3 решение следователю об освобождении задержанных.

    Тема 12 – 16

    Задача № 1

    Участковый уполномоченный ОВД по Советскому району г. Томска Ф., услышав крики женщины, пришел на помощь и задержал насильника. В составе вызванной дежурной следственно-оперативной группы был следователь следственного отдела ОВД по Советскому району г. Томска М., который после установления личности задержанного и доставления К. в данный ОВД допросил его и пострадавшую, провел между ними очную ставку, отправил пострадавшую на освидетельствование и возбудил уголовное дело. Начальник ОВД по Советскому району г. Томска передал это уголовное дело по подследственности в Следственный отдел по г. Томску Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области для дальнейшего расследования. Следователь этого отдела Г. в течение месяца расследование уголовного дела закончил, и оно с обвинительным заключением было направлено прокурором в Федеральный суд общей юрисдикции Советского района г. Томска. Суд рассмотрел уголовное дело и осудил К. к пяти годам лишения свободы.

    Ответ:

  • 1) Участковый ОВД. Участковый в УПК РФ Статья 91 не указан, но Постановление Пленума ВС РФ
  • «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» разьсняет, что право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, а также согласно Инструкция по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке п.9 указывает, что участковый уполномоченный полиции при несении службы принимает меры, направленные на предупреждение и пресечение преступлений. То есть участковый имел право на задержание.
  • 2) Следователь ОВД. Следователь поступил правильно в том, что допросил подозреваемого в порядке 24 часов после задержания -это указано в УПК РФ Статья 46. Согласно УПК РФ Статья 146 следователь вправе возбудить уголовное дело и совершить его передачу (УПК РФ Статья 152) по подследственности через руководителя следственного органа в СК.
  • 3) Следователь СК. Следователь СК поступил правомерно, когда после издания обвинительного заключения, согласно, УПК РФ Статья 220 направил его прокурору.
  • 4) Районный суд имеет компетенцию рассматривать данное дело, согласно, УПК РФ Статья 31
  • Задача № 2

  • Т. совершил хищение имущества у несовершеннолетнего М. при следующих обстоятельствах. Находясь в ночное время у подъезда своего жилого дома, Т. попросил у проходящего мимо ранее незнакомого М. сотовый телефон, мотивируя эту просьбу необходимостью сделать срочный звонок своему знакомому. После того, как М. передал Т. свой сотовый телефон, Т. начал убегать и, не реагируя на требования М. вернуть телефон, скрылся в неизвестном направлении. По факту данного хищения было возбуждено уголовное дело.
  • Ответ: В данном случае формой предварительного расследования по УПК РФ Статье 150 будет являться дознание. Подследственность данного уголовного дела в соответствии с УПК РФ Статьей 151 будет проводится дознавателями органов внутренних дел РФ.
  • Задача № 4

    В районный ОВД поступило сообщение от гражданки Л. о том, что ее муж Л-н, находясь в нетрезвом состоянии, хулиганит и избивает ее и ее родителей. Приехавшая на место происшествия дежурная группа полиции пресекла действия Л-на, задержала его и доставила пьяного в медицинский вытрезвитель. На следующий день утром Л-н из медицинского вытрезвителя был отпущен домой. Начальник ОВД по району вызвал участкового уполномоченного Н. и дал ему устные указания: провести по данному факту дознание, представить законченное уголовное дело через месяц ему на подпись. Участковый инспектор Н. взял объяснения у пострадавших и подозреваемого Л-на, рапорт старшего группы, дежурившей в тот день, возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ и провел дознание.

    Ответ: Участковый вправе возбуждать уголовное дело, так как имеет статус должностного лица органа дознания, что в свою очередь соответствует положениям УПК РФ Статья 146. А вот проводить предварительное расследование он не может. Согласно УПК РФ Статья 151 -Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

    Задача № 5

    Следователь Асиновского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области, закончив расследование уголовного дела с обвинительным заключением, представил его на утверждение прокурору Асиновского района Томской области. После ознакомления с уголовным делом прокурор района возвратил его следователю для производства дополнительного следствия со своими письменными указаниями о проведении ряда следственных действий и изменении обвинения.

    Ответ: Согласно УПК РФ Статье 38 следователь уполномочен обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.

    Задача № 6

    За разбойное нападение на граждан около территории воинской части были задержаны военнослужащий Р., а также жители близлежащего поселка несовершеннолетний Г. и гражданин А. Следователем следственного отдела ОВД по району было возбуждено уголовное дело и принято к производству. Однако прокурор района истребовал дело и передал его своим постановлением для дальнейшего расследования следователю Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ. Прокурор области отменил постановление прокурора района.

    Ответ: Прокурор области должен передать дело по подведомственности следователю Следственного комитета, так как по УПК РФ Статья 151 преступления, совершенные военнослужащими, рассматривают следователи СК в порядке предварительного следствия.

    Задача № 7

    На территории Московского военного округа за злоупотребление должностными полномочиями в разное время были привлечены к уголовной ответственности прапорщик М., подполковник У. и генерал-майор П.

    Ответ: Данные уголовные дела будут расследовать, согласно, УПК РФ Статья 151 следователи Следственного комитета в порядке предварительного следствия, так обвиняемые являются военнослужащими Вооруженных Сил РФ

    Тема 17

    Задача № 1

  • В помещение Коллегии адвокатов «Томский юридический центр» гражданин Н. прочитал объявление о том, что адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь. Когда же он обратился к дежурному адвокату, то ему разъяснили, что консультацию по имеющемуся у него вопросу он должен оплатить. Тогда он решил «пожаловаться в вышестоящую инстанцию».
  • Ответ: Контекст задачи не определен. Ситуации две.

  • 1) Адвокат прав, и он не может оказать бесплатную консультацию, так как правовой вопрос гражданина не представлен в перечне на получение бесплатной юридической помощи по ФЗ»О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» Статье 20.
  • 2) Адвокат не прав. Тогда гражданин, полагающий, что адвокат своими действиями (бездействием) нарушил законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекс профессиональной этики адвоката, а именно: не исполнил свои обязательства перед доверителем; не исполнил решение органов адвокатской палаты, вправе обратиться, в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Статьей 31 ч.9, с соответствующей жалобой в совет адвокатской палаты субъекта
  • Задача № 2

    На конференции адвокатов Адвокатской палаты Кемеровской области была утверждена смета доходов и расходов палаты на очередной год, в соответствии с которой изменились размеры взносов, вносимых адвокатами в Адвокатскую палату области. Ряд адвокатов были не согласны с принятым решением.

    Ответ: Учитывая, опираясь на ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

    Федерации» Статью 30, что Собрание адвокатов переименовывается в Конференцию адвокатов, когда в ее составе более 300 делегатов и на то, что для принятия решения необходимо 50% +1 голосов “ЗА”. Можно предположить, что “ряд адвокатов” не смогут повлиять на решение.

    Задача № 3

    Совет Адвокатской палаты Томской области обсудил вопрос о необходимости создания двух юридических консультаций в северных районах области и об адвокатских кабинетах в г. Томске. На Совете Адвокатской палаты было предложено приостановить статус адвокатов, работающих в адвокатских кабинетах, но не уведомивших Совет о месте нахождения и учетных данных.

    Ответ: Исходя из ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Статьи 20, адвокат обязан сообщить о месте осуществления адвокатской деятельности в совет адвокатской палаты. Но опираясь на Кодекс профессиональной этики адвоката Статью 25, данное нарушение нельзя считать дисциплинарным нарушением, так как оно малозначительно и не нанесло вреда адвокатской палате субьекта РФ и авторитету адвокатуры. Поэтому Совет адвокатской палаты субьекта не вправе приостанавливать статус данных адвокатов.

    Задача № 4

    В Совет Адвокатской палаты субъекта РФ обратилась гр-ка П. с заявлением, в котором просила вернуть ей деньги, заплаченные 65 адвокату Ж., принявшему на себя защиту на предварительном следствии и в суде ее сына, обвиняемого по уголовному делу о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. П. просила также привлечь Ж. к установленной законом ответственности. Свои просьбы П. мотивировала тем, что Ж. реально никакой юридической помощи ее сыну не оказывал, приходил на свидание с ним в СИЗО только один раз, позицию по делу с ним не согласовывал. Несмотря на полное отрицание сыном П. своей вины, адвокат Ж. не заявил ни одного ходатайства, не задал ни одного вопроса потерпевшему и свидетелям обвинения в ходе их допросов в суде, а в прениях сторон произнес лишь одну фразу в виде просьбы «не наказывать его подзащитного сурово»

    Ответ: Законодательством не предусмотрено право квалификационной комиссии и совета палаты рассматривать претензии и требования лица, обращающегося с жалобой, по поводу размера и возврата уплаченных адвокату денежных средств в качестве вознаграждения. Требования о возврате полностью или частично вознаграждения, оплаченного доверителем адвокату в рамках оказания юридической помощи, могут быть разрешены только путем обращения с исковым заявлением в Районный суд в порядке гражданского судопроизводства.

    Но жалоба гражданки П. в совет адвокатской палаты субьекта РФ будет рассмотрена Квалификационной комиссией, по которой она даст свое заключение, и советом адвокатской палаты в дисциплинарном производстве, согласно, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Статье 31 и Статье 33. Затем жалоба может быть не удовлетворена или удовлетворена -в таком случае быть применены следующие меры дисциплинарной ответственности по Ч.6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката: замечание; предупреждение; прекращение статуса адвоката.

    Отсутствие в п. 5 Статьи 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской

    Федерации» указания на конкретный порядок обжалования решений совета адвокатской палаты не препятствует обжалованию таких решений в Районный суд в соответствии с порядком, установленным гражданским процессуальным законодательством -ГПК Статья 24.

    Задача № 5

    Члены ревизионной комиссии Адвокатской палаты Алтайского края провели проверку работы бухгалтерии палаты, в результате которой были установлены нарушения учета поступающих в палату денежных средств и объема расходов по статьям, утвержденной на конференции адвокатов Алтайского края сметы. Итоги работы ревизионной комиссии были доложены на очередной конференции адвокатов Алтайского края.

  • Ответ: По результатам проводимой проверки Ревизионная комиссия составляет акт, который указывает на нарушения и сроки их исправления, и он подписывается всеми членами комиссии и представляется президенту и Совету палаты. (сайт федеральной палаты адвокатов)
  • Задача № 6

  • В адвокатский кабинет адвоката Т. обратился гражданин С. с просьбой представлять его интересы в Арбитражном суде Западно -Сибирского округа в г. Тюмени при рассмотрении его дела в кассационной инстанции. Адвокат Т. отказался оказывать такую юридическую услугу в силу занятости его уголовными делами в г. Томске.
  • Ответ: Адвокат вправе отказаться от оказания юридических услуг, если он не заключил соглашение с доверителем в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Статьей 25. А если адвокат заключил соглашение с доверителем, то он не вправе отказаться от принятой на себя защиты, согласно, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Статье 6.

    Задача № 7

    Дежурный адвокат К. дал консультацию гражданке Д. по жилищному вопросу. Кроме того, он ответил на вопросы, касающиеся уголовного дела ее родственника, и предложил свои услуги в качестве защитника. Учитывая, что кассира коллегии не было на работе, адвокат за консультацию деньги взял себе, не оформляя никаких документов.

    Ответ: Адвокат поступил неправомерно забрав деньги себе, данное действие можно считать кражей, потому что в неизвестной мне статье, которую я нашел в интернете, а самого закона не нашел, говорится -Заработок членов коллегии, занимающих штатные должности в президиуме и юридических консультациях, состоит из должностного оклада и денежных сумм, начисленных за адвокатскую деятельность (Статья 21. Оплата труда адвокатов. Труд адвокатов оплачивается из средств, поступивших в юридическую консультацию от граждан и организаций за оказанную им юридическую помощь.)

    Тема 18

    Задача № 1

  • С., имея высшее юридическое образование, в течение 3 лет работал преподавателем в вузе. Он обратился в управление Министерства юстиции РФ по Н-ской области с просьбой принять его в качестве стажера нотариуса. После прохождения стажировки он 70 сдал квалификационный экзамен и получил лицензию на право нотариальной деятельности. В управлении юстиции ему заявили, что, несмотря на наличие лицензии, С. не могут сейчас наделить полномочиями нотариуса в связи с отсутствием свободной должности нотариуса. С. предложили пока поработать помощником нотариуса, чтобы результаты сданного им квалификационного экзамена не были признаны недействительными
  • Ответ: Действия органов юстиции правомерны. Гражданин С. может стать помощником нотариуса, согласно ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» Статье 19.1. Органы юстиции вправе не наделять полномочиями нотариуса лицо, получившее лицензию нотариуса, если на данный момент нет вакантных мест, которые определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» Статье 12.
  • Задача № 2

  • Гражданин С. обратился к нотариусу, занимающемуся частной практикой Н., с просьбой оформить на него дом и другое наследство, доставшееся ему после смерти отца. Нотариус Н. отказался принимать документы и порекомендовал обратиться С. к государственному нотариусу Р., работающему в этом нотариальном округе и осуществляющему необходимые нотариальные действия по вопросам наследства.
  • Ответ: Частный нотариус поступил неверно. В ГК РФ Статье 1162 не устанавливается каким видом нотариуса выдается свидетельство о праве на наследство, а также в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» Статье 2 указано, что при совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, обладают равными правами и несут одинаковые обязанности.
  • Задача № 3

    Правление нотариальной палаты Н-ской области приняло решение об освобождении от полномочий Р., нотариуса, занимающегося частной практикой. Причиной тому послужило разглашение Р.

    сведений о совершенных им нотариальных действиях посторонним лицам. Однако Р. не согласился с решением правления, поскольку, по его словам, данное решение может принять только орган юстиции, уполномоченный в сфере нотариата.

  • Ответ: Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по собственному желанию либо освобождается от полномочий на основании решения суда о лишении его права нотариальной ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» Статья 12.
  • Примерные вопросы для подготовки к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи судов общей юрисдикции

    по теории государства и права
    Применение общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации.
    Устранение и преодоление коллизий в нормативных правовых актах.
    Правовые позиции суда.
    Источники права. Роль судебной практики в системе источников права.
    Роль и место органов судебной власти в системе органов государственной власти.
    Пробелы в нормативных правовых актах. Способы их восполнения и преодоления.
    Индивидуальное судебное регулирование.
    Аналогия закона и права.
    Конкретизация нормативных правовых актов.
    Применение Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации». Вопросы теории и практики.
    по конституционному праву
    Конституционные принципы российского судопроизводства.
    Прямое применение Конституции Российской Федерации.
    Право граждан на судебную защиту: спорные вопросы теории и практики.

    по гражданскому праву
    Предмет, метод и принципы гражданского права. Система источников российского гражданского права.
    Источники гражданского права.
    Осуществление и защита гражданских прав. Способы защиты.
    Защита чести и достоинства гражданина.
    Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав.
    Защита права собственности на жилище.
    Нематериальные блага, их защита. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации.
    Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность. Эмансипация.
    Предпринимательская деятельность граждан (понятие, признаки). Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
    Признание гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Правовые последствия.
    Опека и попечительство в гражданском праве.
    Судебное установление отцовства.
    Установление усыновления.
    Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. Виды юридических лиц и их классификация.
    Создание юридических лиц. Порядок государственной регистрации юридических лиц.
    Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
    Приватизация жилого помещения.
    Правовой режим имущества супругов.
    Признание брака недействительным.
    Права членов семьи нанимателя и собственника жилых помещений.
    Отчуждение жилых помещений: основание, форма, порядок.
    Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое помещение.
    Защита жилищных прав несовершеннолетних.
    Право пользования жилищем членами семьи собственника и нанимателя жилого помещения.
    Основания возникновения и порядок оформления права собственности на квартиру в ЖСК.
    Предоставление освободившихся комнат в коммунальных квартирах.
    Правовое положение хозяйственных товариществ.
    Правовое положение акционерного общества.
    Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.
    Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. Казенное предприятие.
    Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления.
    Правовое положение благотворительных и иных общественных фондов.
    Общественные и религиозные объединения.
    Правовое положение производственных и потребительских кооперативов.
    Объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим.
    Ценные бумаги как объект гражданского права (понятие, виды).
    Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Доверенность.
    Понятие и виды сделок по гражданскому праву.
    Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделки.
    Сделки с недвижимостью. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
    Недействительная сделка: понятие, виды, правовые последствия.
    Недействительность сделок, совершенных несовершеннолетними, ограниченными в дееспособности, недееспособными, а также гражданами, не способными понимать значение своих действий. Правовые последствия.
    Недействительность сделок, совершенных под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой, стечения тяжелых обстоятельств. Правовые последствия.
    Прямое применение Конституции РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31.10.1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия»: вопросы теории и практики.
    Основания возникновения и прекращения права на земельный участок.
    Рассмотрение земельных споров в судах.
    Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.
    Сроки исковой давности. Начало течения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
    Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
    Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.
    Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
    Право частной собственности юридических лиц.
    Право государственной и муниципальной собственности.
    Вещные права лиц, не являющихся собственниками: виды, содержание.
    Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие, содержание.
    Приобретательная давность.
    Приобретение и прекращение права собственности.
    Понятие и основания возникновения права общей собственности. Право общей долевой и совместной собственности.
    Защита права собственности.
    Понятие обязательства и основания его возникновения. Виды обязательств.
    Понятие договора в гражданском праве (виды, функции, содержание). Принцип свободы договора.
    Заключение договора. Особенности заключения договора в обязательном порядке.
    Изменение и расторжение договора.
    Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
    Надлежащее исполнение обязательств в гражданском праве.
    Способы обеспечения исполнения гражданскоправовых обязательств (значение, общая характеристика). Неустойка.
    Залог и удержание имущества как способы обеспечения исполнения обязательств.
    Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
    Понятие и виды гражданскоправовой ответственности за нарушение обязательств.
    Основания и условия гражданскоправовой ответственности. Основания освобождения от гражданскоправовой ответственности.
    Прекращение обязательств в гражданском праве.
    Понятие и значение договора куплипродажи, его виды. Содержание договора.
    Права, обязанности и ответственность сторон по договору куплипродажи.
    Договор розничной куплипродажи. Защита прав потребителей.
    Договор продажи недвижимости.
    Договор дарения. Пожертвование.
    Договор ренты.
    Виды договора ренты, их правовая характеристика.
    Понятие договора аренды, его содержание. Форма и государственная регистрация.
    Права, обязанности и ответственность сторон по договору аренды.
    Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий.
    Понятие и значение договора найма жилого помещения. Виды договора.
    Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. Особенности и последствия расторжения договора.
    Договор безвозмездного пользования (ссуды).
    Договор подряда (понятие, содержание).
    Права и обязанности подрядчика и заказчика по договору подряда. Распределение рисков.
    Договор бытового подряда, его правовая характеристика.
    Договор возмездного оказания услуг.
    Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа.
    Ответственность по договорам перевозки грузов, пассажиров и багажа. Претензии и иски.
    Договор социального найма жилого помещения.
    Договор найма жилого помещения.
    Понятие и система обязательств по страхованию.
    Виды обязательств по имущественному страхованию.
    Виды обязательств по личному страхованию.
    Договор хранения.
    Виды договора хранения.
    Договор доверительного управления имуществом.
    Понятие и основания возникновения деликтного обязательства.
    Основание и условия деликтной ответственности.
    Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства.
    Способы и размер возмещения вреда. Компенсация морального вреда.
    Ответственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями правоохранительных и судебных органов.
    Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью.
    Содержание и защита авторских прав.
    Права патентообладателя и их защита.
    Понятия наследования и наследства. Время и место открытия наследства. Определение круга наследников.
    Наследование по закону.
    Наследование по завещанию.
    Приобретение наследства.
    Особенности наследования отдельных видов имущества.
    Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

    по гражданскому процессу
    Конституционные принципы российского судопроизводства.
    Законодательство о гражданском судопроизводстве.
    Состав суда при рассмотрении гражданских дел.
    Принципы гражданского судопроизводства.
    Принцип состязательности в гражданском процессе.
    Подведомственность и подсудность гражданских дел. Споры о подведомственности.
    Лица, участвующие в деле при рассмотрении гражданских дел. Представительство в суде.
    Доказательства в гражданском процессе. Процесс и пределы доказывания.
    Судебные расходы.
    Сроки рассмотрения гражданских дел.
    Сроки подготовки гражданских дел.
    Судебный приказ.
    Мировое соглашение.
    Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
    Судебное разбирательство.
    Процессуальные требования, предъявляемые к судебному решению.
    Процессуальныесроки:подача искового заявления;рассмотрение дела в суде; обжалование решений по гражданскому делу.
    Процессуальные требования, предъявляемые к судебному решению.
    Решение суда. Заочное решение суда.
    Приостановление и прекращение производства по делу.
    Отводы в судебном заседании по гражданскому делу.
    Арест имущества: порядок, исполнение, обжалование.
    Протокол судебного заседания по гражданскому делу.
    Производство по делам, возникающим из административноправовых отношений.
    Производство в кассационной и надзорной инстанциях по гражданским делам. Пределы и особенности кассационного производства по гражданским делам.
    Кассационная жалоба.
    Основания к отмене судебных решений в кассационном и надзорном порядке.
    Пересмотр решений и определений вступивших в законную силу в гражданском процессе.
    Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам.
    Установление фактов, имеющих юридическое значение.
    Резолютивная часть решения по иску, жалобе, заявлению.
    Судебные представления по гражданскому делу: субъекты, порядок рассмотрения, последствия удовлетворения.
    по уголовному праву
    Особенности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от состава преступления.
    Особенности привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в Российской Федерации.
    Общая и специальная норма уголовного закона. Позиция законодателя относительно наличия в УК РФ специальных норм.
    Уголовный закон, его структура. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
    Оценочные понятия уголовного закона. Виды их толкования.
    Судебное толкование уголовного закона. Его правовая природа и виды.
    Субъект преступления.
    Стадии совершения преступления. Оконченный состав. Приготовление. Покушение. Добровольный отказ от преступления.
    Разграничение преступлений и иных правонарушений.
    Современные тенденции криминализации общественно опасных деяний.
    Понятие преступления. Категории преступлений.
    Отграничение единого преступления от продолжаемого, длящегося, составного.
    Назначение наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
    Уголовноправовое значение рецидива преступлений.
    Классификация объектов преступления и ее правовое значение.
    Объективная и субъективная сторона преступления.
    Общественно опасные последствия преступления. Их толкование в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
    Законодательные средства характеристики формы вины в диспозиции уголовноправовой нормы.
    Заключение под стражу: основания, порядок и сроки.
    Аффект.
    Обстоятельства, отягчающие преступность деяния.
    Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
    Множественность преступления.
    Основание уголовной ответственности за неоконченное преступление.
    Формула квалификации оконченного и неоконченного преступления.
    Виды и формы соучастия.
    Основание уголовной ответственности за соучастие в преступлении.
    Квалификация преступления, в совершении которого принимали участие двое (вменяемый и невменяемый), трое (два лица, обладающие всеми признаками субъекта, и лицо, не достигшее уголовной ответственности). Позиция по этому вопросу Верховного Суда РФ и практика Вашего региона.
    Новеллы УК РФ в институте обстоятельств, исключающих преступность деяния.
    Цели наказания по УК РФ и предшествующие дискуссии по вопросу о целях наказания.
    Системы и виды наказаний.
    Назначение наказания. Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
    Эффективность предусмотренных в УК РФ видов наказаний.
    Обязательное смягчение и усиление наказания.
    Система наказаний по Российскому уголовному праву.
    Отличие освобождения от уголовной ответственности от освобождения от наказания.
    Уголовноправовые последствия судимости.
    Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
    Преступления против несовершеннолетних.
    Эффективность применения к несовершеннолетним уголовных наказаний и принудительных мер воспитательного воздействия.
    Конкуренция уголовноправовых норм при квалификации преступления (общей и специальной; части и целого) и при назначении наказания (отягчающих и смягчающих обстоятельств).
    Классификация квалифицирующих признаков убийства.
    Действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о преступлениях против личности.
    Уголовная ответственность за клевету (ст.129 УК РФ) и оскорбление (ст.130 УК РФ).
    Преступления против собственности.
    Характеристика насилия, опасного и не опасного для жизни и здоровья в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
    Уголовная ответственность за кражу (ст.158 УК РФ).
    Момент окончания кражи, грабежа и разбоя по Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ.
    Принудительные меры медицинского характера.
    Умышленное убийство. Проблемы квалификации. Отграничение умышленного убийства от смежных составов.
    Бандитизм. Проблемы квалификации. Отграничение бандитизма от смежных составов.
    Уголовная ответственность за хулиганство (ст. 213 УК РФ).
    Получение и дача взятки. Проблемы отграничения взяточничества от смежных составов.
    Нормы УК РФ, направленные на защиту семьи и несовершеннолетних.
    Практика применения норм УК РФ о преступлениях в сфере экономической деятельности.
    Уголовная ответственность за получение и дачу взятки (ст.290 УК РФ и ст.291 УК РФ).
    Уголовная ответственность за изнасилование (ст.131 УК РФ).
    Контрабанда.
    Преступление против жизни и здоровья.
    Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
    Незаконный оборот оружия.
    Незаконный оборот наркотиков.
    Преступления против свободы, чести и достоинства.
    Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство.
    Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
    Характер изменений и дополнений норм о преступлениях в сфере экономической деятельности, внесенных после принятия УК РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Его новеллы по сравнению с постановлением Пленума от 25 июня 1996 г. Нормы УК РФ о преступлениях террористической направленности. Пленум Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» и ФЗ от 08 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» о понятии незаконного оборота наркотиков.
    Понятие должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201, 285 УК РФ) по закону и в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2002 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».
    Виды преступлений, посягающих на отношения, обеспечивающие нормальное осуществление правосудия судом.
    Виды преступлений, посягающих на отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания по осуществлению правосудия.
    Особенности условного осуждения.
    Действие уголовного закона во времени.
    Особенности назначения штрафа.

    по уголовно-процессуальному праву
    Конституционные принципы российского судопроизводства.
    Понятие и юридическая сущность уголовного судопроизводства.
    Уголовнопроцессуальный закон, его структура. Действие уголовнопроцессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Толко­вание уголовнопроцессуального закона.
    Участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
    Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
    Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
    Участие сторон в уголовном процессе.
    Правовой статус суда в уголовном процессе. Состав суда.
    Стадии уголовного судопроизводства.
    Судебный контроль в стадии предварительного расследования при производстве отдельных следственных действий.
    Порядок рассмотрения судами ходатайств органов предварительного расследования о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу.
    Порядок и процессуальные особенности рассмотрения в кассационной инстанции частных жалоб (представлений) на акты судебного контроля в стадии предварительного расследования.
    Принципы уголовного процесса.
    Понятие и юридическая сущность уголовного преследования.
    Досудебное производство. Предварительное следствие. Реабилитация.
    Доказывание и доказательства.
    Меры процессуального принуждения.
    Производство в суде первой инстанции.
    Предварительное слушание.
    Судебное разбирательство.
    Постановление приговора.
    Отводы в судебном заседании по уголовному делу.
    Участие защиты в уголовном процессе.
    Сущность кассационного производства по уголовному делу.
    Протокол судебного заседания по уголовному делу.
    Потерпевший в уголовном процессе.
    Вступление приговора в законную силу и приведение его в исполнение.
    Подозреваемый в уголовном процессе.
    Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
    Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
    Прекращение уголовного дела. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Действие и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
    Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
    Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
    Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
    Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
    Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному праву.
    Основания к отмене или изменению приговора.
    Заключение под стражу и его сроки.
    Условнодосрочное освобождение от наказания.
    Сущность надзорного производства.
    Порядок обжалования и опротестования приговоров, не вступивших в законную силу.
    Судебная проверка законности и обоснованности ареста и продления срока содержания под стражей.
    Состязательность в уголовном процессе.
    Производство экспертизы по уголовному делу.
    Собирание и оценка доказательств.
    Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, субъекты, процедура.

    по трудовому праву
    Источники трудового права.
    Заключение трудового договора.
    Рабочее время и время отдыха.
    Изменение трудового договора.
    Оплата и нормирование труда.
    Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.
    Трудовой распорядок, дисциплина труда.
    Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
    Разрешение трудовых споров.
    Расторжение трудового договора по инициативе работника.
    Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

    по административному праву
    Законодательство об административных правонарушениях. Принципы, пределы действия.
    Административное правонарушение и административная ответственность.
    Административное наказание и его виды. Назначение административного наказания.
    Классификация административных правонарушений.
    Подведомственность дел об административных правонарушениях.
    Производство по делам об административном правонарушении. Участники производства, их права и обязанности.
    Предмет доказывания, доказательства. Оценка доказательств по делам об административных правонарушениях.
    Применение мер, обеспечивающих производство по делам об административном правонарушении.
    Виды административных взысканий.
    Возбуждение и рассмотрение дел об административном правонарушении.
    Пересмотр постановлений и решений по делам об административном правонарушении.

    Для кандидатов в судьи гарнизонных, флотских судов
    Материальная ответственность военнослужащих;
    Судопроизводство по применению дисциплинарного ареста военнослужащих;
    Вопросы подсудности уголовных и гражданских дел военным судам.

    — Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»;

    — Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»;
    — Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»;

    — Определений и Постановлений Конституционного Суда РФ и Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам, указанным в перечне;

    — Законодательных актов Республики Хакасия, устанавливающих ответственность за административные правонарушения.

                При сдаче экзамена кроме теоретических вопросов соискатель должен решить две практические задачи по уголовному и гражданскому праву или процессу, административному, трудовому, жилищному или семейному праву, а также выполнить письменное задание по подготовке проекта одного из следующих процессуальных  документов:

    — определение о восстановлении срока на подачу кассационной жалобы на решение   суда;

    — резолютивная часть приговора.

    Порядок сдачи экзамена.

                Экзамен начинается в 08 часов.

    Время для подготовки 3 часа  00 минут.

    При решении задач и выполнении письменного задания необходимо ссылаться на конкретные нормы Закона.

    При сдаче экзамена соискатель может пользоваться нормативно-правовыми актами.

    Перечень вопросов для подготовки к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи судов общей юрисдикции (актуальная версия)

    Утвержден Высшей экзаменационной комиссией по приему квалификационного экзамена на должность судьи (источник: vekrf.ru/publication/1714).

    Новая версия сайта: www.ekzamenvsud.ru

    По теории права:

    1. Верховенство права и правовое государство.

    2. Правовое государство: общая характеристика, основные элементы.

    3. Источники и формы российского права.

    4. Источники и формы международного права, реализующегося в России.

    5. Взаимосвязь, взаимовлияние и соотношение международного и национального права.

    6. Сущность и функции принципов национального и международного права.

    7. Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений.

    8. Пробелы в праве.

    9. Преодоление и устранение пробелов в российском праве.

    10. Коллизии в российском праве: понятие и виды.

    11. Преодоление и устранение коллизий в российском праве.

    12. Природа и назначение судебной власти в современном государстве.

    13. Природа позиций судов.

    14. Толкование права.

    15. Конкретизация права.

    16. Сущность и дифференциация толкования и конкретизации права.

    17. Нормативные правовые акты: природа и виды.

    18. Закон как вид нормативного правового акта: понятие, основные характеристики, применение судами, возможность судебной проверки действующего закона.

    19. Нормативные правовые договоры.

    20. Обычаи права.

    21. Система права в Российской Федерации: основные элементы и характеристика.

    22. Нормы права: понятие, структура и виды. Применение норм права. Особенности применения относительно-определенных норм права.

    23. Действие российского право во времени.

    Ответы по теории права

    По конституционному праву:

    1. Абсолютный и ограниченный суверенитет государства.

    2. Государственный суверенитет Российской Федерации. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации, связанные с понятием и содержанием государственного суверенитета Российской Федерации.

    3. Публичная власть в Российской Федерации: понятие и формы ее реализации.

    4. Предметы исключительного ведения Российской Федерации.

    5. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

    6. Конституционные обязанности Российской Федерации.

    7. Конституция Российской Федерации как основополагающий нормативный правовой акт.

    8. Прямое применение Конституции Российской Федерации.

    9. Высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации: понятие и содержание.

    10. Конституционные принципы судопроизводства в Российской Федерации.

    11. Официальное опубликование нормативных правовых актов в Российской Федерации.

    12. Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина: понятие и применение российскими судами.

    13. Правовой статус и компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.

    14. Правовой статус и компетенция Верховного Суда Российской Федерации.

    15. Природа позиций Конституционного Суда Российской Федерации.

    16. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

    Ответы по конституционному праву

    В области противодействия коррупции и соблюдения Кодекса судейской этики:

    1. Международное и национальное антикоррупционное законодательство.

    2. Акты Верховного Суда Российской Федерации, Совета судей Российской Федерации, Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в области противодействия коррупции.

    3. Организационно-правовые основы противодействия коррупции в судебной системе.

    4. Понятие коррупции и основные направления в области противодействия коррупции в судебной системе.

    5. Основные мероприятия по предупреждению коррупционных правонарушений судьями и работниками аппаратов судов.

    6. Требования к антикоррупционному поведению судьи: обязанности, ограничения, запреты.

    7. Конфликт интересов в служебной и внеслужебной деятельности судьи: понятие и особенности предупреждения. Требования к урегулированию конфликта интересов при рассмотрении дела.

    8. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства: уголовная, административная, гражданская.

    9. Дисциплинарная ответственность судьи за нарушение антикоррупционного законодательства.

    Ответы по противодействию коррупции

    По гражданскому праву:

    1. Предмет, метод и принципы гражданского права.

    2. Добросовестность в гражданском законодательстве. Злоупотребление правом.

    3. Способы защиты гражданских прав.

    4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.

    5. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. Виды юридических лиц и их классификация.

    6. Создание и порядок государственной регистрации юридических лиц.

    7. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Защита прав кредиторов.

    8. Рассмотрение дел о банкротстве. Особенности банкротства физических лиц.

    9. Правовое положение хозяйственных товариществ.

    10. Правовое положение акционерных обществ.

    11. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью.

    12. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. Казенное предприятие.

    13. Правовое положение некоммерческих организаций. Осуществление некоммерческими организациями деятельности, приносящей доход.

    14. Правовое положение производственных кооперативов.

    15. Объекты гражданских прав: понятие, виды, правовой режим.

    16. Способы защиты гражданских прав.

    17. Ценные бумаги как объект гражданского права: понятие, виды, порядок передачи. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.

    18. Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Доверенность.

    19. Понятие и виды сделок по гражданскому праву.

    20. Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделки.

    21. Недействительная сделка: понятие, виды, правовые последствия.

    22. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

    23. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности.

    24. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления.

    25. Сроки исковой давности в гражданском праве. Начало течения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

    26. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности.

    27. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности в гражданском праве.

    28. Право частной собственности юридических лиц.

    29. Право государственной и муниципальной собственности.

    30. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. Особенности осуществления ими правомочий.

    31. Вещные права.

    32. Способы защиты вещных прав.

    33. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.

    34. Приобретение и прекращение права собственности.

    35. Понятие и основания возникновения права общей собственности. Право общей совместной и долевой собственности.

    36. Защита права собственности.

    37. Понятие и виды обязательств из односторонних действий в гражданском праве.

    38. Понятие обязательства и основания его возникновения в гражданском праве. Виды обязательств.

    39. Договор в гражданском праве: понятие, виды, функции, содержание. Свобода договора.

    40. Заключение договора в гражданском праве. Особенности заключения договора в обязательном порядке.

    41. Изменение и расторжение договора в гражданском праве.

    42. Субъекты обязательств в гражданском праве. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.

    43. Надлежащее исполнение обязательств в гражданском праве.

    44. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве (значение, общая характеристика).

    45. Независимая гарантия.

    46. Понятие и виды гражданской ответственности за нарушение обязательств.

    47. Основание и условия гражданской ответственности. Основания освобождения от гражданской ответственности.

    48. Прекращение обязательств в гражданском праве.

    49. Возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц.

    50. Договор купли-продажи и его виды.

    51. Договор купли-продажи недвижимости.

    52. Договор поставки. Договор контрактации.

    53. Регулирование закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

    54. Договоры продажи и аренды предприятия.

    55. Договор энергоснабжения.

    56. Договор аренды.

    57. Договор аренды транспортных средств.

    58. Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий.

    59. Договор финансовой аренды (лизинга).

    60. Договор безвозмездного пользования (ссуды).

    61. Договор подряда.

    62. Права и обязанности подрядчика и заказчика по договору подряда. Распределение рисков.

    63. Договор бытового подряда.

    64. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.

    65. Договор возмездного оказания услуг.

    66. Договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа.

    67. Ответственность по договорам перевозки грузов, пассажиров и багажа.

    68. Договор займа и кредитный договор.

    69. Договор мены.

    70. Товарный и коммерческий кредит.

    71. Договор финансирования под уступку денежного требования.

    72. Договор банковского вклада.

    73. Договор банковского счета.

    74. Формы безналичных расчетов.

    75. Понятие и система обязательств по страхованию.

    76. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения.

    77. Договор хранения.

    78. Договоры по оказанию посреднических услуг.

    79. Договор коммерческой концессии.

    80. Понятие и виды действий в чужом интересе в гражданском праве.

    81. Договор доверительного управления имуществом.

    82. Договор простого товарищества.

    Ответы по гражданскому праву

    По трудовому праву:

    1. Источники и формы российского трудового права.

    2. Источники и формы международного трудового права.

    3. Прямое применение Конституции РФ при рассмотрении трудовых споров.

    4. Заключение трудового договора.

    5. Рабочее время и время отдыха.

    6. Изменение трудового договора.

    7. Оплата и нормирование труда.

    8. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.

    9. Трудовой распорядок, дисциплина труда.

    10. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.

    11. Разрешение трудовых споров.

    12. Расторжение трудового договора по инициативе работника.

    13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

    Ответы по трудовому праву

    По административному праву:

    1. Правовое регулирование административной ответственности в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации.

    2. Понятие административного правонарушения как основания административной ответственности. Состав административного правонарушения.

    3. Классификация административных правонарушений.

    4. Субъекты административной ответственности.

    5. Понятие и цели административного наказания. Виды административных наказаний. Правила назначений административных наказаний.

    6. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях судам общей юрисдикции. Подсудность дел районным судам и мировым судьям.

    7. Производство по делам об административных правонарушениях и его стадии.

    8. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности.

    9. Предмет доказывания, доказательства. Оценка доказательств по делам об административных правонарушениях.

    10. Возбуждение дела об административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные возбуждать дело об административном правонарушении.

    11. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.

    12. Пересмотр не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях.

    13. Особенности доказательств и доказывания по делам об административных правонарушениях, выявляемых в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

    Ответы по административному праву

    По налоговому праву:

    1. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок установления, введения в действие, отмены.

    2. Специальные налоговые режимы: виды, плательщики, объекты, основания применения.

    3. Налоговый контроль: понятие, формы. Виды налоговых проверок, особенности проведения.

    4. Понятие налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений.

    5. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей юрисдикции. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины.

    Ответы по налоговому праву

    По гражданскому процессу, административному судопроизводству:

    1. Конституционные принципы гражданского процесса.

    2. Источники и формы гражданского процессуального права.

    3. Состав суда при рассмотрении гражданских дел. Основания для отвода судьи, других участников процесса, порядок их разрешения.

    4. Принципы гражданского процесса.

    5. Принцип состязательности в гражданском процессе.

    6. Компетенция судов общей юрисдикции при рассмотрении гражданских и административных дел. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

    7. Подсудность гражданских и административных дел судам общей юрисдикции. Виды подсудности.

    8. Лица, участвующие в гражданском деле, их права и обязанности.

    9. Представительство в гражданском и административном судопроизводстве.

    10. Доказательства в гражданском процессе. Обязанность доказывания.

    11. Судебные расходы в гражданском процессе.

    12. Сроки рассмотрения гражданских дел.

    13. Рассмотрение гражданских дел в порядке приказного производства.

    14. Рассмотрение гражданских дел в порядке упрощенного производства.

    15. Примирительные процедуры в гражданском процессе. Мировое соглашение.

    16. Меры предварительной защиты по административному иску.

    17. Подготовка гражданских и административных дел к судебному разбирательству.

    18. Судебное разбирательство по гражданскому и административному делу.

    19. Требования, предъявляемые к судебному решению по гражданскому делу. Законная сила судебного решения.

    20. Процессуальные сроки в гражданском процессе. Заочное производство в гражданском процессе.

    21. Основания приостановления производства по гражданскому и административному делу.

    22. Прекращение производства и оставление заявления без рассмотрения по гражданскому и административному делу.

    23. Протокол судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания по гражданскому делу.

    24. Право апелляционного обжалования судебного решения по гражданскому делу. Пределы рассмотрения гражданского дела судом апелляционной инстанции.

    25. Полномочия суда апелляционной инстанции в рамках гражданского процесса. Основания для изменения или отмены решения или определения суда первой инстанции.

    26. Право кассационного обжалования в рамках гражданского процесса. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы.

    27. Пределы рассмотрения гражданского дела в кассационной инстанции и полномочия кассационной инстанции.

    28. Пересмотр судебных постановлений по гражданскому делу в порядке надзора. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора.

    29. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в рамках гражданского процесса.

    30. Исполнение судебных постановлений по гражданскому делу. Полномочия суда в исполнительном производстве.

    31. Особое производство в гражданском процессе.

    32. Понятие, задачи и принципы административного судопроизводства.

    33. Участники административного судопроизводства.

    34. Доказательства в административном судопроизводстве. Обязанность доказывания.

    35. Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.

    36. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

    37. Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

    38. Производство по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

    39. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

    40. Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации и реадмиссии, в специальном учреждении.

    41. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций.

    Ответы по гражданскому и административному процессу

    По уголовному праву:

    1. Уголовная ответственность: понятие, содержание и основания.

    2. Общие и специальные нормы уголовного закона.

    3. Уголовный закон: понятие, сущность. Структура статей уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.

    4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Изменение категории преступления.

    5. Толкование уголовного закона.

    6. Субъект преступления: понятие и его признаки. Специальный субъект преступления.

    7. Стадии совершения преступления: понятие, сущность. Оконченное преступление. Понятие и признаки неоконченного преступления.

    8. Приготовление к преступлению: понятие, сущность.

    9. Покушение к преступлению: понятие, сущность.

    10. Добровольный отказ от преступления.

    11. Разграничения преступления и проступка.

    12. Отграничение множественности преступлений от единого сложного преступления (продолжаемого, длящегося, составного).

    13. Назначение наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.

    14. Рецидив преступления: понятие, сущность и его значение.

    15. Объект преступления: понятие, сущность и его виды. Значение объекта и его факультативных признаков для квалификации преступлений.

    16. Объективная сторона преступления: понятие, сущность и его состав. Объективная сторона преступления в формальных и материальных составах. Понятие и признаки причинной связи.

    17. Субъективная сторона преступления: понятие, сущность и его состав. Значение субъективной стороны преступления для квалификации преступлений.

    18. Эмоции, как элемент субъективной стороны состава преступления. Правовое значение эмоции в уголовном праве.

    19. Необходимая оборона, как обстоятельство исключающая преступность деяния: понятие, сущность. Условия правомерности необходимой обороны.

    20. Крайняя необходимость, как обстоятельство исключающее преступность деяния: понятие, сущность. Разграничение крайней необходимости и необходимой обороны.

    21. Множественность преступлений: понятие, виды и значение.

    22. Уголовная ответственность за неоконченное преступление.

    23. Уголовная ответственность за соучастие в преступлении.

    24. Особенности квалификации и назначение наказания за оконченное и неоконченное преступление.

    25. Соучастие в преступление: понятие, виды и формы.

    26. Уголовная ответственность соучастников преступления: понятие, сущность. Особенности квалификации преступлений.

    27. Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. Классификация и виды наказаний.

    28. Особенности назначения наказания при рецидиве преступлений.

    29. Общие начала назначения наказания и их значение.

    30. Преступления с двойной формой вины.

    31. Соотношение освобождения от уголовной ответственности и освобождения от уголовного наказания.

    32. Судимость: понятие, сущность и правовые последствия.

    33. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятие, сущность. Особенности назначения наказания несовершеннолетних.

    34. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий: понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    35. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    36. Изнасилование. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    37. Мошенничество, как форма хищения. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    38. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Понятие и признаки составов преступлений.

    39. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    40. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Понятие и признаки составов преступлений.

    41. Кража, как форма хищения. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    42. Принудительные меры медицинского характера: понятие, сущность и их виды.

    43. Убийство. Понятие и признаки состава преступления. Проблемы квалификации. Отграничение умышленного убийства от смежных составов.

    44. Бандитизм. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления. Проблемы квалификации. Отграничение бандитизма от смежных составов.

    45. Хулиганство. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    46. Вандализм. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    47. Получение взятки. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления. Отграничение получения взятки от смежных составов.

    48. Дача взятки. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления. Отграничение дачи взятки от смежных составов.

    49. Конфискация имущества, как иная мера уголовно-правового характера: понятие, сущность. Вопросы применения.

    50. Служебный подлог. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    51. Посредничество во взяточничестве. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    52. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    53. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    54. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    55. Незаконное изготовление оружия. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    56. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    57. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    58. Уголовная ответственность за похищение человека: понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления. Отграничение похищения человека от смежных составов.

    59. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    60. Превышение должностных полномочий. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    61. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Понятие и признаки состава преступления. Квалифицированные виды преступления.

    62. Условное осуждение: понятие, сущность. Особенности назначения.

    Ответы по уголовному праву

    По уголовно-процессуальному праву:

    1. Принципы уголовно-процессуального права: понятие, сущность и виды. Принципы уголовно-процессуального права, как фундаментальные средства правового регулирования общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства

    2. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства.

    3. Уголовно-процессуальный закон, его структура. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц;

    4. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права.

    5. Участники уголовного судопроизводства: понятие и их классификация.

    6. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: понятие, виды участников со стороны обвинения и их характеристика.

    7. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: понятие, виды участников со стороны защиты и их характеристика.

    8. Уголовно-процессуальные функции: понятие, сущность. Основные уголовно-процессуальные функции.

    9. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, сущность.

    10. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность. Дифференциация уголовного судопроизводства.

    11. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, сущность. Стадии судебного производства по уголовному делу и их характеристика.

    12. Судебный контроль на досудебном производстве по уголовному делу: понятие, сущность.

    13. Особенности судебного контроля при производстве отдельных следственных действий на досудебном производстве по уголовному делу.

    14. Процессуальный порядок рассмотрения судами ходатайств органов предварительного расследования о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу.

    15. Особенности уголовно-процессуальной деятельности суда апелляционной инстанции при рассмотрении жалоб (представлений) на акты судебного контроля на досудебной части уголовного судопроизводства.

    16. Соотношение диспозитивности и публичности в уголовном преследовании.

    17. Уголовное преследование: понятие, сущность. Соотношение уголовного преследования и обвинения при производстве по уголовным делам: сходства и различия.

    18. Предварительное расследование по уголовным делам в российском уголовном процессе: понятие, сущность, формы и основания.

    19. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. Основания возникновения права на реабилитацию и её способы.

    20. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, структура и виды доказательств.

    21. Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, сущность. Виды мер процессуального принуждения и общая их характеристика.

    22. Процессуальный порядок производства в суде первой инстанции по уголовным делам.

    23. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по уголовному делу.

    24. Общие условия судебного разбирательства по уголовному делу: понятие, сущность. Виды общих условий судебного разбирательства.

    25. Приговор суда: понятие, сущность. Виды приговоров в уголовном судопроизводстве.

    26. Отводы участников уголовного процесса в ходе судебного заседания по уголовному делу.

    27. Участие защиты в уголовном процессе. Особенности участия защитника в ходе производств с усложнёнными процессуальными формами и при упрощенном производстве по уголовному делу.

    28. Апелляционное производство по уголовному делу: понятие, сущность. Пределы прав суда апелляционной инстанции.

    29. Протокол судебного заседания по уголовному делу.

    30. Потерпевший в уголовном процессе: понятие, сущность и основания признания лицо потерпевшим при производстве по уголовному делу. Процессуальный статус потерпевшего при производстве по уголовному делу.

    31. Подсудность при разрешении вопросов при исполнении приговора. Виды подсудности.

    32. Подозреваемый в уголовном процессе: понятие, сущность и основания признания лицо подозреваемым при производстве по уголовному делу. Процессуальный статус подозреваемого при производстве по уголовному делу.

    33. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования. Особенности прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

    34. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

    35. Возращение уголовного дела прокурору: основания и процессуальный порядок.

    36. Особенности производства по уголовному делу, рассматриваемому судом с участием присяжных заседателей.

    37. Особенности производства по уголовным делам судом в отношении несовершеннолетних. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования судом с применением принудительной меры воспитательного воздействия.

    38. Производство о применении принудительных мер медицинского характера: понятие, сущность и основания для производства.

    39. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Исследование доказательств (новые доказательства) при производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.

    40. Производство по уголовному делу в суде кассационной инстанции: понятие, сущность. Пределы прав суда кассационной инстанции.

    41. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу. Главный факт доказывания.

    42. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона, как основания отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции. Соотношение существенных и фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона.

    43. Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном процессе: понятие, сущность и основания применения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

    44. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Особенности исследования материалов в судебном заседании при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.

    45. Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном судопроизводстве.

    46. Состязательность в уголовном процессе: понятие, сущность.

    47. Производство экспертизы по уголовному делу: понятие, сущность и порядок назначения. Особенности производство судебной экспертизы в ходе судебного следствия.

    48. Собирание, проверка и оценка доказательств в уголовном процессе.

    49. Возбуждение уголовного дела: понятие, сущность. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Должностные лица и государственные органы, имеющие право возбуждать уголовное дело. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

    50. Возмещение при производстве по уголовному делу имущественного вреда и возмещение морального вреда, причиненного преступлением.

    Ответы по уголовно-процессуальному праву

    По арбитражному процессу:

    1. Задачи судопроизводства в арбитражных судах. Право на обращение в арбитражный суд. Принципы арбитражного процесса.

    2. Компетенция арбитражных судов. Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции.

    3. Подсудность дел арбитражным судам.

    4. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности в рамках арбитражного процесса.

    5. Представительство в арбитражном процессе.

    6. Доказательства в арбитражном процессе. Обязанность доказывания.

    7. Обеспечительные меры арбитражного суда. Основания их применения и отмены. Встречное обеспечение.

    8. Судебные расходы в арбитражном процессе.

    9. Процессуальные сроки в арбитражном процессе.

    10. Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства в рамках арбитражного процесса. Особенности извещения иностранных лиц.

    11. Предъявление иска в рамках арбитражного процесса. Основания оставления искового заявления без движения, возвращения искового заявления, отказа в принятии искового заявления.

    12. Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству в рамках арбитражного процесса.

    13. Соотношение состязательности сторон и активности суда в арбитражном процессе.

    14. Участие арбитражных заседателей при рассмотрении дел в арбитражном суде.

    15. Порядок судебного разбирательства в арбитражном процессе.

    16. Решение и определение арбитражного суда первой инстанции: требования, предъявляемые к судебным актам, законная сила.

    17. Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов и ненормативных правовых актов в арбитражном процессе.

    18. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в арбитражном процессе.

    19. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в рамках арбитражного процесса.

    20. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в рамках арбитражного процесса.

    21. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства и приказного производства в рамках арбитражного процесса.

    22. Полномочия арбитражного суда, реализуемые при оценке решений третейского суда.

    23. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

    24. Право апелляционного обжалования в рамках арбитражного процесса. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

    25. Полномочия суда апелляционной инстанции в рамках арбитражного процесса. Основания для изменения или отмены судебных актов суда первой инстанции.

    26. Право кассационного обжалования в рамках арбитражного процесса. Порядок и срок подачи кассационной жалобы.

    27. Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции и полномочия кассационной инстанции в рамках арбитражного процесса.

    28. Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора.

    29. Пересмотр судебных актов арбитражных судов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

    30. Исполнение судебных актов арбитражных судов. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.

    Ответы по арбитражному процессу

    Раздел I

    Вопросы по теории права

    1. Верховенство права и правовое государство

    Под правовым государством понимается такое государство, которое в своей деятельности руководствуется требованиями именно правовых предписаний, а не действует в угоду политической власть предержащей элите, финансово-экономическим олигархам и транснациональным корпорациям, лоббирующим свои интересы в процессе реализации государственными органами их функций, не под влиянием сложившейся в некоторый момент популистской конъюнктуры, особенно предвыборной, и тем более не под влиянием коррумпированных чиновников и преступных сообществ. При этом необходимо учитывать, что правила поведения, содержащиеся в законодательстве, должны быть именно правовыми. А одним из принципов права является принцип справедливости. Следовательно, в правовом государстве всё законодательство, включая подзаконные нормативные правовые, а также правоприменительные акты и акты толкования, должно быть справедливым. В истории нередки случаи, когда законодатель с соблюдением формальной законотворческой процедуры принимает закон, несправедливый по своему содержанию. Правоприменитель действует в соответствии с требованиями этого закона. При этом соблюдаются требования законодательства, но не требования права. Так, фашистский режим в Германии в середине ХХ в. был безупречно, с немецкой педантичностью оформлен законодательно, но Третий рейх не являлся правовым государством, хотя на его территории государственные органы действовали в соответствии с требованиями статей законов. Только правовые законы могут быть официальной основой правового государства. Правовые законы есть законы справедливые. Поэтому основа понимания изучаемого термина заключается в том, что правовое государство есть государство справедливое. Справедливое ко всем членам общества, без исключений. И эта справедливость оформлена в виде системы действующего и реально соблюдаемого законодательства. Конечно, невозможно представить себе, чтобы в каком-либо государстве все законы были абсолютно справедливы, а все государственные служащие и прочие граждане их беспрекословно соблюдали. Общественные отношения развиваются быстро, законодатель не всегда за ними поспевает. В периоды циклических спадов экономической активности снижается материальное подкрепление требований законов. Множество людей личностно формируются в условиях, деформирующих их психику, правопонимание, не получая качественного воспитания в духе высокой правовой культуры. Все эти факторы ведут к фактам нарушений требований законодательства, к возможности существования внеправовых законов. Однако целью построения правового государства является не его абсолютизация, а обеспечение принципа верховенства права в подавляющем большинстве случаев и борьбе с правонарушениями, фактами законодательного волюнтаризма.

    Верховенство права (rule of law) представляет собой одну из системообразующих юридических доктрин, согласно которой в сфере государственной деятельности делается акцент на ограничении правом публичной власти, на связанности судов только правом. При этом с определенных теоретических позиций принцип верховенства права конкурирует с принципом законности в связи с отрицанием тождественности права и закона, понимания права всегда как справедливого и допущением возможности существования неправовых и несправедливых законов.

    Будучи воспринятой в качестве принципа российского права, рассматриваемая доктрина оказывает заметное влияние на отечественную судебную практику. Это влияние наиболее выпукло проявляется через деятельность Конституционного Суда РФ. Так, КС РФ в ряде своих решений[2] вывел из доктрины верховенства права такие положения, как:

    — принцип правовой определенности;

    — принцип публичной достоверности правовых норм;

    — принцип соразмерности ограничений.

    2. Правовое государство: общая характеристика, основные элементы

    Правовое государство: общая характеристика, основные Понятие правового государства — см. вопрос № 1.

    Элементы правового государства:

    — разделение властей (на законодательную, исполнительную и судебную);

    — верховенство права;

    — гражданское общество;

    — многопартийность;

    — конституционная юстиция;

    — признание прав и свобод личности высшей ценностью;

    — рыночное хозяйство и т. п.

    3. Источники и формы российского права

    В современной научной литературе под источниками права подразумевают три различных феномена:

    — в материальном смысле под источником права понимаются обуславливающие их общественные отношения;

    — в идеологическом смысле под источником права понимается правосознание;

    — в формально-юридическом смысле под источником права понимается его внешняя форма.

    Каждый объект материального мира каким-либо образом оформлен, организован структурно и наполнен содержанием. Под содержанием объекта понимается единство всех его составных элементов, сущностных свойств, внутренних процессов, связей, тенденций и противоречий. Однако нельзя вести речь о каком-либо объекте, опираясь только на его содержание. Содержание любого объекта заключено в определенную форму. Форма есть способ выражения и существования содержания в объективной действительности. Содержание и форма связаны и едины, поэтому не может быть содержания без формы или формы без содержания.

    Формой существования правовой нормы является ее источник, который традиционно понимается в материальном и формальном смыслах. В материальном смысле источником права является общество с определенной социально-экономической структурой, определяемой уровнем экономического и культурного развития. В формальном смысле источником права является внешняя форма выражения и закрепления нормы права.

    Источник (форма) права (в узком, формально-логическом смысле) — возникший в специальном режиме, устойчивый, признанный субъектами права элемент правовой материи определенного содержания, способный исполнять функцию сосредоточения правовых норм.

    В отечественной правовой системе выделяются следующие формы (источники) права.

    Нормативный правовой акт — см. вопрос № 17.

    Правовой обычай — см. вопрос № 20.

    Судебный прецедент — нормативное положение, содержащееся в решении высшей судебной инстанции по конкретному делу.

    Прецедент, как и любой другой источник права, имеет как преимущества, так и недостатки.

    Прецедент как источник права обладает следующими основными преимуществами:

    — определенность и единообразие в решениях судов;

    — высокая восприимчивость к изменениям общественных условий. Прецедентная практика судов имеет возможность видоизменять и устанавливать новые необходимые нормы права.

    — относительно более детальный учет конкретных обстоятельств дела;

    — высокая практичность, которая выражается в формировании новых правовых норм с учетом реально существующих правоотношений и существующих в реальной действительности обстоятельств;

    — высокая гибкость, обеспечивающая распространение общей нормы права на большое число различных ситуаций, возникающих на практике.

    Однако прецедент обладает и существенными недостатками:

    — высокая строгость, которая выражается в том, что прецедент не допускает никаких отклонений, в том числе тогда, когда сам прецедент признается неверным;

    — возможность непоследовательности, которая выражается в том, что в процессе правоприменения суд, не желая следовать одному прецеденту, имеет возможность применить иной прецедент за счет незначительных различий между ними;

    — высокая сложность и запутанность правовой системы. Объем правовых норм настолько велик, что отдельный человек физически не может знать их все. По данным А. К. Романова, в настоящее время в английском праве насчитывается более 350 000 действующих прецедентов[3], а такая отрасль, как уголовное право, насчитывает в общей сложности более 7000 преступлений[4], так как продолжает обходиться без уголовного кодекса (для сравнения: Уголовный кодекс традиционно содержит не более 300 составов преступлений);

    — недостаточно высокая скорость изменений, что выражается в том, что формирование новой нормы находится в зависимости от разрешения судом конкретного дела. Однако судебные процессы в результате затягивания сторонами могут длиться не один год.

    Механизм действия прецедента как источника права проиллюстрируем на следующем примере, приведенном А. К. Романовым в учебном пособии по правовой системе Англии[5].

    В 1932 г. английским судом рассматривалось дело Донохью против Стивенсона (Donoghue v. Stevenson). Фабула дела следующая. Некая Донохью получила в подарок бутылку имбирного пива, заказанную для нее подругой в кафе. Бутылка была изготовлена из темного непрозрачного стекла, не позволявшего увидеть содержимое бутылки, а когда женщина выпила пиво, то увидела на дне разложившуюся улитку. На почве пережитого психического потрясения у нее наступило расстройство здоровья, в дальнейшем она проходила курс лечения в клинике. Донохью обратилась в суд с иском к производителю пива об оплате произведенных затрат на лечение и компенсации морального вреда.

    Суд обязал ответчика (производителя пива) возместить истице причиненный вред, хотя между ними не было конкретных правоотношений.

    До дела Донохью аналогичные вопросы в соответствии с нормами гражданского права Англии разрешались на основе принципов защиты личности, личных имущественных и неимущественных прав потерпевшего. Однако эти нормы сложились в тот период времени, когда между производителем товара и потребителем, как правило, не было посредников. При таких обстоятельствах производитель продукции был хорошо известен потребителю, был его «соседом», ближним. А в отношении ближнего в английском праве по традиции признается обязанность проявлять должную осмотрительность и осторожность.

    Отличие дела Донохью заключалось в том, что производитель пива не был ближним для потребителя. Потерпевшая не состояла с ним в правоотношениях и являлась абсолютно посторонним человеком. В результате прогрессирующего разделения труда производитель стал отделен от потребителя. При таких обстоятельствах английский суд не мог сослаться на определенную норму права. Фактически истица заявила о существовании нового объективного права — права потребителя. Любому праву корреспондирует обязанность его соблюдения. Но не было очевидным, на кого данная обязанность должна быть возложена. Ответчик заявлял, что своими действиями никакого права не нарушил, так как такого права на момент происшествия не существовало.

    Суд принял решение, которым определил, что на производителе пива лежала обязанность быть настолько осторожным и предусмотрительным, чтобы исключить возможность причинения вреда в результате своих действий. То есть ответчик должен был не только произвести пиво, но и принять меры к тому, чтобы бутылка не содержала никаких посторонних предметов, наличие которых вызвало бы возражения со стороны конечного потребителя.

    Приведенное судебное дело интересно тем, что в нем английский суд сталкивается с новой, ранее никогда не встречавшейся ситуацией. Эта ситуация стала возможной в процессе формирования новой области прав и обязанностей, а именно прав потребителя и обязанностей производителя. Однако суд в данном случае не изобрел новой нормы права. При рассмотрении дела и принятии решения английский суд обратился к уже известным правилам и принципам ответственности за причинение вреда. Но в деле Донохью суду пришлось обновить нормы действующего права таким образом, чтобы их можно было эффективно применить в новых социально-экономических обстоятельствах.

    Следует согласиться с тем, что «роль прецедента… сегодня такова, что если практикующий юрист игнорирует его, он рискует, ни больше ни меньше, оказаться вне игры»[6].

    Многими авторами судебный прецедент признаётся в качестве источника российского права[7], хотя ни в каком законе не указан в подобном качестве. В наибольшей степени приблизил положения законодательства к реальной судебной практике Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»[8], внесший изменения в ч. 4 ст. 170 АПК РФ, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, согласно которым в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, постановления Президиумов ВС РФ и ВАС РФ, а также на обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом ВС РФ. Эти новеллы все же не могут считаться полноценным восприятием прецедента в отечественной правовой системе, так как оставляют вне использования те прецедентные по своей сути решения, которые прошли через судебные коллегии ВС РФ, но процессуально не подлежат пересмотру на уровне его Президиума.

    Еще яснее выразился в своем постановлении № 50 от 25.12.18 Пленум ВС РФ[9], приравнивая к нормативным правовым акты, содержащие разъяснение законодательства и обладающие нормативными свойствами. Здесь Пленум ВС РФ, хотя все еще не использует термин «прецедент», признаёт наличие у некоторых актов толкования единственного признака, необходимого им для перехода в систему источников российского права — нормативности. При этом вес признака переносится от адресанта к адресату: нормативность, по мнению ВС РФ, есть в тех актах толкования, которые используются в качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности, а не в тех, которые таковыми признавались в момент их принятия (издания). Это согласуется с точкой зрения, согласно которой толкование требует одобрения дестинаторов в том смысле, что они должны признать его разумным, а не произвольным[10]. Здесь проявляется правило признания, согласно которому «подтверждение того, что определенное правило является действительным, подразумевает признание того, что… это правило системы»[11]. Таким образом, через признание правоприменителем в акте толкования наличия нормативной составляющей дополняет систему права новой нормой. Кроме того, существенна оговорка именно о применении, а не об использовании результатов толкования в качестве правил поведения. Это значит, что ввести в оборот тот или иной акт толкования в качестве источника права может только юридическое сообщество должностных лиц, уполномоченных применять право, прочие же участники правоотношений исключаются из этого процесса. Одновременно п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 50 признает не только судебный, но и административный прецедент.

    Теперь, после принятия федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ, с прецедентом все сильно упрощается. Фактически законодатель в тексте этого закона не только поставил точку в теоретических спорах и практических трениях относительно использования прецедента в качестве источника (формы) российского права, но и определил критерии того, что именно следует признавать правовым прецедентом в отечественной правовой системе. Таковым с опорой на текст Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ после вступления его в силу следует признавать только позиции судов, прошедшие через горнило Президиума Верховного Суда РФ. Такое прохождение для судебных актов возможно двумя путями:

    — посредством обжалования в надзорную инстанцию то есть;

    — через включение в обзоры судебной практики.

    В обзоры могут включаться судебные позиции по таким делам, которые в процедуре обжалования не имеют надзорной инстанции, т. е. все дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции ниже областных (и равных им), а также гарнизонными военными судами по первой инстанции. Для судов процедура применения таких правовых прецедентов не должна представлять сложностей ввиду двух аспектов:

    — во-первых, правовые позиции Президиума Верховного Суда РФ представляются вполне обозримыми, что снимает доводы тех ученых, которые опасались утопления российского судьи в море разнообразных судебных актов;

    — во-вторых, правовые позиции Президиума Верховного Суда РФ отражаются в открытых письменных источниках: судебных актах и обзорах судебной практики, чем снимаются проблемы поиска аутентичного текста правовой нормы.

    После формального признания со стороны федерального законодателя судебного прецедента в качестве источника (формы) российского права, его (прецедента) противники могут продолжать свою интеллектуальную борьбу только из желания сохранить свою теоретическую девственность.

    Принципы права — общепризнанные универсальные правовые идеи. Г. А. Василевич отмечает, что «тенденции развития правовых систем государств свидетельствуют о том, что источником права являются… общие принципы права. Последние рассматриваются в качестве источников права в таких странах, как Австрия, Германия, Греция, Испания»[12].

    Действующее российское законодательство предусматривает использование принципов в качестве источника права. Например, согласно с. 4 ст. 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи (далее также — суд) применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).

    Прикладное использование правовых принципов в качестве источника права проиллюстрируем на следующем примере.

    Открытое акционерное общество «Брянскспиртпром» обратилось в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании недействительным Решения Межрайонной инспекции МНС РФ № 7 по Брянской области от 13.01.2003 № 5. Как следует из материалов дела, Межрайонной инспекцией МНС России № 7 по Брянской области проведена камеральная проверка по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты в бюджет акцизов на денатурированный этиловый спирт филиалом «Хинельский» ОАО «Брянскспиртпром», в ходе которой установлен факт неуплаты акцизов за отгруженный в октябре-ноябре 2002 г. денатурированный спирт. По результатам проверки принято Решение от 13.01.2003 № 5, в соответствии с которым акционерному обществу предложено уплатить в бюджет 6 154 558 руб. акцизов, 78 833 руб. пени, а также 1 230 912 руб. штрафа в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ. Не согласившись с принятым решением Инспекции, плательщик оспорил его в судебном порядке. Удовлетворяя заявленное требование, суд правомерно исходил из следующего. В силу ст. 183 НК РФ право на освобождение от налогообложения операций по реализации этилового спирта возникает у налогоплательщика при соблюдении им порядка, установленного Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Федеральным законом от 24.07.2002 № 109-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Правительству РФ предложено издать подзаконный акт, которым должна быть предусмотрена форма уведомления, определены требования к содержанию документа и порядок его выдачи. В связи с тем что с июля 2002 г. по июль 2003 г. порядок оформления уведомления о закупке этилового спирта законодательно не был установлен, у суда имелось достаточно оснований для признания правомерными доводов налогоплательщика о соблюдении им ст. 183 НК РФ. Исходя из общих принципов права отсутствие подзаконного акта, регламентирующего новый порядок регулирования правоотношений, не может повлечь каких-либо правовых последствий для субъектов этих правоотношений, применяющих действовавшее законодательство[13].

    Нормативный договор — см. вопрос № 19.

    Правовая доктрина — совокупность идей наиболее авторитетных ученых-правоведов, изложенных ими в научных трудах, признанных государством в качестве источника для решения юридических споров.

    Некоторые авторы указывают, что в России правовая доктрина в качестве источника права не используется[14], однако это не совсем верно.

    В последнее время отечественная юридическая наука предприняла ряд попыток поиска правовых норм вне рамок национального законодательства. Медленнее всего ситуация изменяется в направлении признания действующей формой национального права правовой доктрины. Ряд проведенных научных исследований достигли своих целей в обосновании признания правовой доктрины в качестве полноценной формы отечественного права[15]. К аналогичным выводам пришли наши ближайшие соседи[16]. Мониторинг научных публикаций позволяет выявить единую тенденцию к признанию правовой доктрины в качестве формы права учеными России, Белоруссии, Украины и Армении. Вместе с тем такая точка зрения, хотя и подтверждается судебно-арбитражной практикой, еще не заняла должных позиций в теоретической юриспруденции, что обуславливает необходимость деятельности по дополнительной обоснованной аргументации затронутой позиции. Как правильно указывает В. В. Лазарев: «в практических интересах следует активнее разрабатывать проблемы источников права»[17]. Это мнение более всего касается правовой доктрины, поскольку теория именно этой формы права на сегодняшний день разработана отечественной наукой о государстве и праве слабее всего.

    В. Д. Зорькин пишет, что «в континентальном праве норма исходит из законодательства и доктринального смысла, а в англосаксонском — из судебной практики»[18]. Поскольку юридической наукой принято положение о соотношении правовой нормы и закона как содержания и формы одного и того же явления, то слова В. Д. Зорькина следует понимать так, что в системах континентальной правовой семьи правовая норма содержится в доктрине, то есть правовая доктрина является формой права, содержа в себе правовые нормы. Приводимые ниже по тексту комментариев судебные акты вполне определенно показывают, что в правовой доктрине могут содержаться и содержатся нормы права. Как минимум в доктрине римского права, рецепированной международным и российским правом, содержится правовая норма следующего содержания: «последующий закон отменяет предыдущий». Это свидетельствует в пользу признания за правовой доктриной функции вместилища правовых норм.

    В этой связи интересно затронуть практику соотношения судебного прецедента и правовой доктрины как таких форм права, которые отечественными судами нередко взаимно заменяются. Еще в 2004 г. Конституционный Суд РФ принял постановление № 13-П[19], в котором использовал для мотивировки своей позиции принцип Lex posterior derogat legi priori — «позднейшим законом отменяется более ранний»[20]. Позднее, в 2011 г., тем же судом было вынесено определение № 746-О-О[21], с использованием в мотивировочно-описательной части этого же принципа.

    Фактически Конституционный Суд РФ заново открыл ранее замалчиваемую норму права. Здесь имеет место своего рода судебный ренессанс римского права. Интересно, что в своих актах Конституционный Суд РФ выстраивает тексты таким образом, чтобы любые его правовые позиции, не имеющие очевидной опоры в национальном либо международном законодательстве, воспринимались как толкование Конституции РФ. Вместе с тем в рассмотренном случае нельзя признать имеющим место толкование Основного закона. Из постановления Конституционного Суда РФ № 13-П, а точнее из перечисленных в нем ст. ст. 1, 18 и 19 Конституции РФ посредством толкования никак нельзя вывести формулу о том, что последующий закон отменяет действие предыдущего. Суть этого правила не содержится в достаточно отчетливом виде ни в принципе правового государства, закрепленного ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, ни в принципе непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина (ст. 18 Конституции РФ), ни в принципе равенства (ст. 19 Конституции РФ), ни в прочих общих формулировках. Безусловно, некоторые положения Конституции РФ близко сходятся с принципиальным правилом «Lex posterior derogat le legi apriori», однако признать последнее результатом толкования первого невозможно. Последующий закон отменяет предыдущие — это самостоятельное правило, не выводимое из текста какой-либо конституционной статьи.

    Вместе с тем в тексте постановления № 13-П отсутствует прямая ссылка на доктринальные труды. Несмотря на такую маскировку, доктринальные «уши» довольно заметно высовываются и хорошо видны для специалиста. Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин весьма определенно поясняет, что поскольку «как раз признанные знатоки в области отраслевых наук и привлекаются обычно Конституционным Судом в качестве экспертов, именно их воззрения имеют наибольшие шансы отразиться в итоговых решениях»[22]. Вот эти-то самые знатоки юридических наук являются носителями (и приверженцами) конкретных общеправовых и отраслевых доктринальных положений. Использование правовой доктрины Конституционным Судом РФ осуществляется через признание ряда представителей научного юридического сообщества в качестве знатоков права, приглашение их для дачи заключений по рассматриваемым делам и, как результат — обоснование итоговых решений с опорой на их профессиональное мнение. Иными словами, Конституционный Суд РФ в процессе подготовки к рассмотрению конкретного дела способен выбирать в качестве привлекаемых экспертов носителей конкретных правовых доктрин. Содержанием деятельности этих экспертов является именно информирование судей Конституционного Суда РФ о наличии в национальной правовой системе и содержании доктринальных правовых норм. Сами же эксперты, привлекаемые к деятельности Конституционного Суда РФ, черпают информацию о таких нормах непосредственно в юридической доктрине. Здесь ярко проявляется действие правовой доктрины как формы права. В дальнейшем по итогам рассмотрения принятого к производству дела состав Конституционного Суда РФ голосует за либо против той или иной формулировки итогового решения, включая некоторые случаи голосования за или против применения той или иной доктринально-правовой нормы, объективированной (доведенной до сведения состава суда) привлеченным к делу экспертным составом. Использование доктринально-правовых норм национальным органом конституционного контроля столь приближено к затронутой нами форме права, что позволяет проф. В. В. Лазареву формулировать следующий тезис: «акты конституционного суда более всего приближаются по своему содержанию к доктрине»[23].

    В последнее время всё чаще и чаще российские суды напрямую применяют нормы римского права, не отраженные в отечественном законодательстве, но безоговорочно принятые научным сообществом и в силу ряда факторов приобретших черты правовой доктрины. Здесь функция формы права реализуется доктриной римского права.

    Так, Забайкальский краевой суд в своем апелляционном определении по делу № 33-2054-2013[24] указывает, что в соответствии с правовым принципом «Lex posterior derogat legi priori» суды при разрешении спора должны исходить из того, что приоритет имеют нормы федерального закона, принятого позднее. В дальнейшем Забайкальский краевой суд в основание своего определения помещает названный принцип наряду с нормами права, изложенными в действующем отечественном законодательстве. Как известно, правило «Lex posterior derogat legi priori» не содержится ни в одной из статей российского законодательства, но было сформулировано еще в римском праве[25]. В юридической науке указанное доктринальное правило общепризнано как действующее. Например, М. В. Телюкина утверждает, что этот принцип римского права подлежит применению и сейчас»[26]. О том же высказывается А. Никонов: «из… древнего римского права в юридическую науку вошло правило, по которому закон последующий отменяет закон предыдущий…»[27]. Обратим внимание на исключительную верность приведенной цитаты: принцип римского права вошел в юридическую науку, но не в российское законодательство (исключение — трудовое право). И несмотря на это, он подлежит применению. Суммируем: подлежит применению древнеримское процедурное правило, отсутствующее в российском законе. Это, по-видимому, самый яркий и трудно опровержимый пример использования доктринально-правовой нормы в российской правовой системе. Более того, указанный принцип признан не только в России, но и в мире. К примеру, можно сослаться на Л. Фуллера: «решение, которое санкционировано общепринятой практикой, заключается в том, чтобы признавать неявно отмененным всякие положения более раннего правового акта, которое противоречит позднейшему правовому акту, что освящено принципом lex posterior derogat le legi apriori»[28]. Как видим, второй из раскрываемых способов применения доктринально-правовых норм российскими судами заключается в непосредственном включении в текст судебного акта положений древнего (в частности — римского) права в качестве нормативной базы в тех случаях, когда действующее национальное законодательство не содержит необходимых предписаний. В случае с апелляционным определением по делу № 33-2054-2013 следует исключить понимание использования указанного принципа в процессе доктринального толкования права. Отличие применения доктринально-правовой нормы от доктринального толкования правовой нормы, расположенной в иной форме права, к примеру в законе, сводится к тому, что содержащееся в доктринально-правовой норме правило достигло такой степени общепризнанности, распространенности и конкретности, что у судебного состава нет практически никакой возможности исказить его смысл либо применить иное правило, противоречащее ему, не подвергнув одновременно выносимый акт правосудия серьезным сомнениям относительно его обоснованности и справедливости. Так, юридическая наука, знает и иные, кроме принципа «Lex posterior derogat lex apriori», коллизионные правила. В частности, Шомло ввел в свое время в научный оборот принцип, согласно которому при наличии противоречий между нормами права следует считать, что они взаимно отменяют одна другую[29]. Принципиальных препятствий для использования в процессе толкования такой научной позиции у Забайкальского краевого суда не имелось, кроме одного: нужна первоначальная норма, подлежащая толкованию. Однако никакая статья российского закона не содержит такой правовой нормы, истолковав которую можно выйти на правило об отмене последующим актом предыдущего в случае их противоречия. Наряду с этим принцип взаимной отмены противоречащих норм представляет собой частное единичное мнение Шомло, но никак не общее мнение профессионального юридического сообщества. Принцип римского права «Lex posterior derogat lex apriori» достиг такого уровня доктринальной общепризнанности, которая делает его общеобязательным и однообразно применимым ко всем схожим ситуациям, то есть нормативным.

    Другим доводом в пользу нормативно-правового содержания принципа «Lex posterior derogat lex apriori» в ущерб его пониманию как рядового основания, используемого в процессе толкования, является непреложность предписания. Мог ли Забайкальский краевой суд иным образом обосновать свое решение? Было ли бы его апелляционное определение обоснованным, законным и справедливым при применении правила «Предыдущий закон имеет преимущество перед последующим»? Нет, такое апелляционное определение не только не отвечает принципам справедливости и обоснованности, оно в принципе невозможно, т. к. противоречило бы принципу «Lex posterior derogat lex apriori», который безоговорочно разделяется подавляющим большинством профессионального юридического сообщества (и не только научного), никогда и никем успешно не оспаривался.

    Мониторинг судебной практики показывает, что после 2004 г. суды стали активно применять принцип «Lex posterior derogat legi priori», ссылаясь, однако, не на него непосредственно, а на постановление Конституционного Суда РФ № 13-П и его же определение № 746-О-О, содержащие этот принцип[30]. В наблюдаемой ситуации роль формы права играют одновременно правовая доктрина и конституционно-судебное постановление как флагманский правоприменительный акт. Нельзя не заметить, что Забайкальский краевой суд стоит особняком, используя по делу № 33-2054-2013 для мотивировки непосредственно принцип «Lex posterior derogat le legi apriori». Все прочие суды при необходимости использования этого коллизионного правила ссылаются на акты Конституционного Суда РФ, что можно объяснить отсутствием устоявшегося мнения о правовой доктрине как форме национального права. На фоне перманентно возникающих сомнений относительно возможности использовать доктринальные правила, в том числе нормы древнего римского права, испытывая вместе с тем непреодолимую и настоятельную потребность в этом, суды всех уровней находят спасение в использовании доктрины под прикрытием авторитета Конституционного Суда РФ как одного из двух высших судов национального уровня. Нельзя не признать, что такое поведение российских судов носит более психологическую окраску, нежели обусловлено требованиями юридической техники.

    Доводом в пользу того, что принцип «Lex posterior derogat legi priori» представляет собой доктринально-правовую, а не прецедентную норму, является тот факт, что уже задолго до первого упоминания этого принципа в текстах судебных актов он успешно и одинаково бытовал во внесудебном применении и использовании права. Каждый юрист со студенческой скамьи знает о том, что применению подлежит более поздний закон, поэтому, начиная практиковать в должности юрисконсульта, адвоката, нотариуса и т. п. он, по умолчанию при составлении юридических документов (договоров, уставов и проч.), обнаружив коллизию между нормативными правовыми актами одинаковой юридической силы, применяет позднейший из них. Для такого юридически значимого профессионального поведения ни российским, ни прежде советским юристам вовсе не требовалось никакой легитимации общеизвестного принципа «Lex posterior derogat legi priori» ни судебным актом, ни разъяснением пленума высшей судебной инстанции, ни законодательного либо подзаконного закрепления. Для этого было достаточно одного — усвоить доктрину в ходе профессионального обучения, т. е. в процессе реализации информационно-обеспечительной функции правовой доктрины.

    Факт использования юридической доктрины в качестве формы права не ускользнул от внимания представителей отечественной науки. Так, О. Н. Ордина подметила следующее: «анализ решений Конституционного Суда РФ показывает, что он не обходится буквальным текстом Конституции РФ. Конституционный Суд иногда кладет в основание своих решений какие-то не выраженные прямо в Конституции правовые суждения. А это позволяет сделать вывод о том, что Конституционный Суд РФ как особенный, но все же правоприменительный орган воспринимает в качестве источника права для себя не только Конституцию России, но и то, что мы рассматриваем как правовую доктрину»[31]. Еще раньше о том же написал С. А. Карапетян, указав, что «доктрина является источником права для Конституционного Суда»[32].

    Правовая доктрина используется в качестве формы права, если посмотреть на правоприменительную практику постсоветского пространства, не только российскими судами, но и судебными органами наших ближайших соседей (ближайших не только географически, но и в аспекте схожести правовых систем). Так, если продолжить пример о римском принципе «Lex posterior derogat lex apriori», то с опорой на него принят ряд решений украинскими судами.

    В своем постановлении судья Черкасского окружного суда весьма активно использует нормы римского права (т. е. доктринальные). В этом судебном акте судья указывает следующее: в случае противоречия правовых норм в нормативно-правовых актах одинаковой юридической силы необходимо руководствоваться правовым принципом, известным со времен римского права: «lex specialis derogat generali» («специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон»). Суть этого принципа сводится к тому, что в случае конкуренции норм общего (generalis) и специального (specialis) характера преимущество в толковании и применении должно предоставляться специальным нормам[33]. При этом по тексту процитированного судебного постановления ссылки на какие-либо статьи нормативных правовых актов судьей не приводятся, нормативно-правовую мотивировку принимаемого судебного акта его автор, наделенный государственной властью, воспринимает непосредственно из собственных знаний о соответствующих технико-правовых положениях права Древнего Рима, характеризуемых признаком общепризнанности на территории соответствующего государства.

    Интересно, что в другом судебном акте — постановлении Монастырищенского районного суда[34] — судья при необходимости опереться на принципы «lex specialis derogat legi generali» и «lex posterior generalis non derogate legi priori spesiali» в качестве источника указал на «практику Европейского Суда», не уточняя, какое конкретное решение имеется в виду.

    Украинские судьи настолько освоились с содержащимися в римской доктрине правовыми принципами, что не только активно кладут их в обоснование выносимых судебных актов, но и имеют представление об их иерархии и фактической взаимной юридической силе. Такое понимание правовой доктрины позволяет судьям украинских судов всех звеньев формулировать по тексту судебного акта суждения о доминировании того либо иного принципа римского права в конкретном судебном деле. Так, в решении Приморского районного суда г. Одессы[35] указано следующее: «при решении вопроса коллизии правовых норм… суд считает, что в данном случае следует исходить не из принципа действия законов во времени (Lex posterior derogat legi priori), а из принципа «специальный закон отменяет общий закон» (Lex specialis derogat generali)».

    Несмотря на столь очевидную и распространенную практику использования юридической доктрины в качестве формы права в украинской правовой системе, малороссийский правовед И. В. Семенихин продолжает считать, что «отечественная же правовая система не знает традиций относительно обоснования процессуальных решений, в частности судебных решений, ссылкой на ученый труд, комментарий, в котором предлагается решение проблемы»[36]. Вряд ли отрицание за юридической доктриной способности в реальной жизни выполнять функцию формы украинского национального права может быть построено на тезисе об отсутствии в тексте судебного акта наименования конкретного учебника по праву. В случае с римским правом ссылка на опубликованный текст представляется излишней ввиду общеизвестности в юридической профессиональной среде требуемых доктринально-правовых положений.

    На страницах той же монографии И. В. Семинихин предпринимает попытку подкрепления защищаемой позиции ссылками на судебную практику. «Отечественные суды, — думает он, — игнорируют ссылки на комментарии законов в апелляционных жалобах сторон, отмечая в соответствующих постановлениях, что толкование норм права отдельными учеными, образовательными или научными учреждениями не является источником права, а потому «не обязательно для применения при осуществлении правосудия»[37]. При этом И. В. Семинихин дает отсылку к ряду актов украинской судебной власти: решения по делам № 22а-158/07[38] и № 5-359/11[39]. Ознакомление с текстами обоих упомянутых актов украинского правосудия имеет результатом вывод о том, что И. В. Семинихин допустил очередную оплошность: отрицание по конкретным судебным делам за неким положением статуса доктрины он принял за отрицание способности самой доктрины быть формой права. Действительно, толкование норм права отдельными учеными не является источником права. Источником права является правовая доктрина. Отличие правовой доктрины от доктринального толкования — вопрос самостоятельный и в значительной степени технический.

    К сегодняшнему дню на пути прямого использования правовой доктрины как формы права дальше всех бывших союзных республик продвинулась Армения. Причем интересно соотношение российского и армянского подходов как к законодательному регулированию правовой доктрины в роли формы права, так и к его практическому воплощению. Если российская система законодательства содержит прямые указания на использование правовой доктрины при решении судебно-арбитражных дел с иностранным элементом, то в законодательстве Республики Армения, по свидетельству А. С. Гамбаряна и Л. Г. Даллакян[40], нет и этого. Однако же судьи армянских судов довольно активно обосновывают принимаемые судебные акты ссылками на правовую доктрину.

    В решении Административного суда Республики Армения от 14.05.2015 указано: «В интересах дела необходимо выяснить вопрос соотношения законов РА «Об администрировании и административном производстве» и «Об уголовно-исполнительной службе». В основу обоих законов заложен известный принцип (lex specialis derogat legi generali), берущий свое начало из римского права»[41]. И в этом случае суд сослался на римское право, причем употребив латинскую формулу без перевода на национальный (армянский) язык, на котором велось судоговорение.

    В мотивировочной части приговора суда общей юрисдикции Ширакского района Республики Армения указано: «если доказательство было получено с нарушением закона, то все осуществленные впоследствии процессуальные действия и полученные результаты не могут согласно известной в юридической литературе теории «Плодов отравленного дерева» быть признаны допустимыми, относимыми и достоверными[42]. При этом ссылки на сами литературные источники суд по тексту приговора не приводит, подразумевая, что указанная им теория является в профессиональной среде общеизвестной и авторитетной, т. е. обладает достаточными признаками доктринальности.

    На примере перечисленных судебных актов можно отчетливо проследить проявление правовой доктриной функции формы права. На примере римского права это сделать наиболее удобно в силу того, что содержание соответствующей доктрины стабильно и общепризнано юридическим, включая иностранное, сообществом. Сам факт использования доктрины римского права в частях, не воспринятых отечественным законодательством и одновременно не противоречащих ему, выше вполне убедительно доказан. Итак, римское право благодаря многовековой скрупулезной исследовательской деятельности правоведов и историков, характеризуется для современного пользователя вполне четкими границами, в пределах которых многочисленные источники римского права (Дигесты, Пандекты, труды Павла, Гая и т. д.) содержат вполне определенные и общеизвестные правила поведения, являющиеся по своим сущностным характеристикам правовыми нормами. Таким образом, доктрина римского права, являясь частью правовой доктрины вообще, способна резко разграничивать правовое и неправовое, нормы права от иных социальных норм.

    Это проявляется, кроме прочего, в таком феномене, как включение латыни в тексты национальных судебных актов.

    Согласно ст. 10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»[43], как мы уже указывали выше по тексту настоящих комментариев, судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ, арбитражных и военных судах ведутся на русском языке. Судопроизводство в других федеральных судах общей юрисдикции, у мировых судей могут вестись также на государственном языке республики, на территории которой находится суд. Аналогичная норма содержится в украинском законодательстве (ч. 1 ст. 12 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»[44]). Система армянского законодательства содержит нормы о языке судопроизводства в ряде процессуальных кодификационных и иных нормативных правовых актов (например, ч. 1 ст. 7 ГПК РА[45]).

    Несмотря на указанные требования российского и украинского законов, посвященных закреплению основных принципов национального судопроизводства, а также армянского гражданского процессуального законодательства, суды этих государств включают в тексты выносимых актов не только содержание применяемых доктринально-правовых норм, но их латинское написание. Приведенные в наших примерах судебные акты содержат не только использованную формулу «последующий закон отменяет предыдущий», но и сам латинский принцип: «Lex posterior derogat legi priori». Это и есть проявление функции правовой доктрины в судебной деятельности как формы права — латинское написание требуется для устранения сомнений в том, что использован принцип именно римского права, то есть являющийся доктринально-правовой нормой, а не что-либо, не являющееся нормой права.

    Изложенная аргументация, иллюстрируемая примерами из судебной практики, в достаточной мере подкрепленная ссылками на российские и иностранные акты правосудия, позволяет признать способность правовой доктрины быть источником как российского права, так и входить в систему таких источников близких национально-правовых систем.

    4. Источники и формы международного права, реализующегося в России

    В процессе развития международных отношений из всей совокупности источников (форм) права применительно к международно-правовым отношениям на первое место вышли обычай и договор.

    Согласно ст. 2 Венской Конвенции о праве международных договоров (Вена, 23.05.1969) «договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

    Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств.

    Согласно положениям названной конвенции текст договора, по общему правилу, принимается по согласию всех государств, участвующих в его составлении на международной конференции путем голосования за него двух третей государств, присутствующих и участвующих в голосовании, если тем же большинством голосов они не решили применить иное правило.

    Согласие государства на обязательность для него договора может быть выражено подписанием договора, обменом документами, образующими договор, ратификацией договора, его принятием, утверждением, присоединением к нему или любым другим способом, о котором условились.

    Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные между участвовавшими в переговорах государствами.

    При отсутствии такого положения или договоренности договор вступает в силу, как только будет выражено согласие всех участвовавших в переговорах государств на обязательность для них договора.

    Если согласие государства на обязательность для него договора выражается в какую-либо дату после вступления договора в силу, то договор вступает в силу для этого государства в эту дату, если в договоре не предусматривается иное.

    Положения договора, регулирующие установление аутентичности его текста, выражение согласия государства на обязательность для них договора, порядок или дату вступления договора в силу, оговорки, функции депозитария и прочие вопросы, неизбежно возникающие до вступления договора в силу, применяются с момента принятия текста договора.

    Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным образом, то положения договора не обязательны для участника договора в отношении любого действия или факта, которые имели место до даты вступления договора в силу для указанного участника, или в отношении любой ситуации, которая перестала существовать до этой даты.

    Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным образом, то договор обязателен для каждого участника в отношении всей его территории.

    Прекращение договора или выход из него участника могут иметь место в соответствии с положениями договора или в любое время с согласия всех участников по консультации с прочими договаривающимися государствами.

    В преамбуле к Федеральному закону от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» указывается, что международные договоры России наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью ее правовой системы. Международные договоры — существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства.

    Россия выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных обязательств.

    Международный обычай определяется в п. «b» ч. 1 ст. 38 Статута Международного Суда (Сан-Франциско, 26.06.1945) как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы.

    Для того чтобы стать международным обычаем, правило поведения должно соответствовать следующим условиям:

    — длительность использования;

    — проявление в аналогичной обстановке (ситуации);

    — согласие субъектов международных правоотношений на признание этого правила поведения источником права.

    5. Взаимосвязь, взаимовлияние и соотношение международного и национального права

    Рамками одного государства не исчерпывается действие правового механизма. Кроме национального, существует и международное право.

    Международное право — исходящий от государств и обеспечивающийся их принуждением формально определенный, выраженный в специфических формах и действующий посредством установленных процедур порядок регулирования общественных отношений, субъектами которых являются представители более чем одного государства.

    Международное право довольно специфично и отличается от права в обычном понимании (то есть от национального права) следующими чертами.

    1. Особенности предмета регулирования. Предметом регулирования международного права являются общественные отношения, выходящие за пределы национальных границ, тогда как внутригосударственное право регулирует только те общественные отношения, которые возникают, развиваются и прекращаются только на территории этого государства.

    2. Особенности форм международного права. Международное право использует те же формы права (договор, нормативный правовой акт, обычай, прецедент и т. д.), что и национальное право. Но при этом конкретные источники международного и национального права не совпадают. Международные и внутригосударственные общественные отношения регламентируются различными нормами права, оказывающими друг на друга взаимное влияние.

    3. Особенности субъектов международного права. Субъектами национального права являются лица (физические и юридические, в том числе органы государственной власти), территориальные образования (муниципальные, субъекты Федерации). Государство, за некоторыми исключениями, как таковое не является прямым участником внутренних правоотношений. Оно принимает в них участие через свои органы и учреждения, являющиеся юридическими лицами. Во внутренних отношениях государство является доминирующим субъектом, обладающим властными полномочиями по отношению к иным субъектам. В международном праве роль отдельного национального государства снижается, и оно является рядовым участником международных общественных отношений, равноправным с иными государствами и прочими субъектами правоотношений.

    4. Особенности нормотворческого процесса. Каждое государство имеет специализированный правотворческий орган, который на профессиональной основе занимается разработкой и принятием нормативных правовых актов. В редких случаях источником нормотворчества может выступать непосредственно народ государства как носитель суверенитета, но и при этом редко обходится без руководящей роли специализированного органа государства. Но на международной арене такой специализированный правотворческий орган отсутствует, поэтому суверенные государства принимают правовые нормы путем согласования своих воль. Основным источником международного права поэтому является не закон либо прецедент, а договор.

    5. Особенности обеспечения соблюдения правовых предписаний. Аксиомой является формула, согласно которой право без государства бессильно. Действительно, если отсутствует государство, то ничто не помешает субъекту общественного отношения нарушить правовое предписание. Поэтому действие любой правовой нормы предполагает наличие эффективной системы обеспечения соблюдения требований права. Однако в национальных и международных правовых системах механизмы такого обеспечения различны. В случае нарушения национальной правовой нормы нарушитель подлежит юридической ответственности, гарантом наступления которой является государство. В случае же нарушения международной правовой нормы гарантом наступления юридической ответственности нарушителя являются равноправные с ним участники общественных отношений — иностранные государства.

    Согласно принципу «lex superior derogat legi inferior» международные нормативные правовые акты доминируют над национальными.

    По мнению М. В. Баглая, формулировка «общепризнанные принципы и нормы международного права» таит в себе много «неясностей, поскольку в мире не существует общепринятого определения этих принципов и норм»[46].

    Применительно к отечественной правовой системе определения этих понятий даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»[47]:

    — под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо;

    — под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.

    — Международные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в правовой системе РФ, применимы судами, в том числе военными, при разрешении дел, в частности:

    • если международным договором РФ установлены иные правила судопроизводства, чем процессуальным законом РФ;

    • если международным договором РФ регулируются отношения, в том числе отношения с иностранными лицами, ставшие предметом судебного рассмотрения.

    Необходимо учитывать, что новая редакция ст. 79 Конституции РФ закрепляет приоритет национальных конституционных норм над международными. Такое положение вещей в полной мере соответствует положению суверенного государства, каковым является Российская Федерация.

    6. Сущность и функции принципов национального и международного права

    Значение принципов национального и международного права заключается в том, что они определяют содержание значительной части норм отраслей права и механизмы их реализации.

    Значение принципов национального и международного права заключаются в том, что они:

    1) выражая наиболее важные общие начала права, служат основой для толкования правовых норм, уяснения их смысла и значения;

    2) характеризуя основные черты различных отраслей отечественного права, служат отправными положениями при сопоставлении их с положениями аналогичных правовых отраслей иностранных государств.

    7. Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений

    Правовое регулирование общественных отношений проявляется через функции права. Под функцией права (по Т. Н. Радько) следует понимать «определяемое его… сущностью и социальным назначением основное направление его воздействия на общественные отношения»[48]. Функции права классифицируют в зависимости от отношения права к регулируемым им общественным отношениям. В процессе правового регулирования могут преследоваться три самостоятельные цели: закрепления, развития либо вытеснения общественных отношений. Соответственно выделяют статическую, динамическую и негативную функции права, суть которых сводится к следующему.

    Статическая функция права заключается в воздействии права на общественные отношения путем их закрепления в тех или иных правовых институтах. Эта функция применяется по отношению к тем общественным отношениям, которые государством признаются полезными для общества и уже существуют. В качестве примера можно привести современное законодательство о медиации, которое закрепило уже сложившиеся общественные отношения по посредничеству между сторонами конфликта.

    Динамическая функция права заключается в воздействии права на общественные отношения путем их изменения (совершенствования). Эта функция применяется по отношению к тем общественным отношениям, которые уже существуют, признаются государством полезными для общества, но по каким-то причинам оцениваются как недостаточно эффективные. Например, признавая полезным такое общественное отношение, как донорство крови, в первом десятилетии ХХI в. российское право проявило по отношению к нему динамическую функцию, отменив оплату за сданную кровь. Причиной использования динамической функции права в данном случае стал такой негативный фактор, как привлечение к платному донорству маргинальных слоев общества, страдающих многочисленными опасными заболеваниями. В результате изменения общественных отношений донорства (в их экономической составляющей) посредством перевода на безвозмездную основу предполагается, что кровь останутся сдавать только лица, мотивированные гуманными чувствами, среди которых маргиналов не встретишь. Прогнозируемым итогом должно стать улучшение качества донорской крови, снижение риска заражения реципиентов через переливание крови и ее плазмы. Динамическая функция права может быть применена и для формирования новых общественных отношений, до сих пор не существующих, но необходимых в конкретном государстве. Например, в конце ХХ в. в нашей стране был введен институт частной охранной и детективной деятельности, до этого отсутствовавший.

    Негативная функция права заключается в воздействии права на общественные отношения путем их вытеснения. Эта функция применяется по отношению к тем общественным отношениям, которые государством признаются вредными для общества, чуждыми ему, но еще существуют. Например, долгое время государство через право пытается вытеснить такие негативные отношения между членами общества, как убийства одних другими.

    Индивидуальному правовому регулированию присущи следующие черты:

    а) это такое воздействие на общественные отношения, которое связано с установлением, изменением или прекращением юридических прав и обязанностей их участников в индивидуальном порядке;

    б) оно органически дополняет нормативное правовое регулирование;

    в) направлено на урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического разрешения;

    г) является саморегулированием общественных отношений путем совершения односторонних юридически значимых действий или заключения договоров либо выражается во властной деятельности уполномоченных органов или должностных лиц по разрешению конкретных юридических вопросов;

    д) в процессе этого регулирования создаются индивидуальные акты;

    е) является самостоятельным видом правового регулирования со всеми его родовыми признаками[49].

    Разновидностью индивидуального правового регулирования выступает индивидуальное судебное регулирование. Его содержанием является «деятельность (и ее результат) судебных органов, связанная с выработкой и применением правоположений судебной практики, способствующих всестороннему и полному урегулированию казуальных общественных отношений»[50].

    Индивидуальное судебное регулирование является вторичным по отношению к нормам права. Оно «имеет юридическое значение лишь постольку, поскольку… носит поднормативный характер… Причем в структуре права выделяются разновидности норм, призванных «направлять» индивидуальное регулирование — относительно-определенные ситуационные нормы, содержащие оценочные понятия, и др. Главное же состоит в том, что высокая степень нормативности, свойственная… праву, только и может существовать, если действие права обеспечивается конкретизированным, сообразным данной ситуации применением общих, абстрактных норм. Таким путем разрешается диалектическое противоречие между общим, особенным и единичным, противоречие, возникающее при «приложении» правовой системы, отличающейся высоким уровнем нормативных обобщений, к единичным фактам реальной жизни»[51].

    В. В. Ершов предложил следующую типологию индивидуального судебного регулирования:

    — применение альтернативных и факультативных правовых норм;

    — конкретизация правовых норм;

    — регулирование общественных отношений при пробелах в законодательстве[52].

    8. Пробелы в праве

    Иногда субъект правоприменения сталкивается с такой ситуацией, когда общественное отношение, в котором он участвует, не урегулировано правом. В этом случае говорят о пробеле в праве.

    Пробел в праве — отсутствие, в том числе частичное, правовых норм, требуемых для обеспечения нормального функционирования общественных отношений.

    В. В. Лазарев пишет: «В русском языке слово «пробел» имеет два значения. В прямом смысле пробел определяется как пустое, незаполненное место, пропуск (например, в печатном тексте), в переносном — как упущение, недостаток. При этом упущение характеризуется как неисполнение должного, недосмотр, ошибка по небрежности, а недостаток — как несовершенство, изъян, погрешность или неполное количество чего-либо. Таким образом, о пробеле можно говорить как в случаях, когда имеется намеренно не заполненное пространство, не подлежащее заполнению в силу специфики самого предмета, так и в случаях, когда пустое место является изъяном, упущением. Пробел в прямом смысле является необходимым качеством предмета, при утрате которого он перестает быть тем, что он есть в действительности. Восполнение пробела из внутренних источников невозможно, а из внешних исключено, поскольку иначе создается качественно новое явление. Наоборот, принимая переносное значение слова, мы признаем тем самым необходимость устранения существующего недостатка. О пробелах в праве можно говорить преимущественно в переносном значении как об одном из несовершенств права, отсутствии в нем того, что должно быть, необходимым его компонентом»[53].

    Пробелы в праве могут быть действительными либо мнимыми. Действительный пробел имеет место тогда, когда общественное отношение по своей сути предполагает урегулированность правом, но такая регуляция отсутствует. Мнимый пробел имеет место тогда, когда какое-либо общественное отношение не урегулировано и не должно быть по своей сути урегулировано правом. Например, если какой-либо псевдоученый заявит о пробеле в праве и необходимости урегулирования юридическими нормами обязанность человека дышать атмосферным воздухом, налицо будет мнимый пробел в праве, так как данный физиологический процесс не может быть урегулирован правом.

    9. Преодоление и устранение пробелов в российском праве

    Пробел в праве может быть устранен двумя способами: восполнен (устранен) либо преодолен. При восполнении пробела нормотворческий орган создает отсутствующую норму права. Преодоление пробела предполагает решение юридического дела на основании действующего права путем применения аналогии. Возможна аналогия права и аналогия закона. При применении аналогии закона юридическое дело решается путем применения закона, регулирующего наиболее близкие сходные, аналогичные общественные отношения. Так, согласно ч. 1 ст. 7 Жилищного кодекса РФ в случаях, если жилищные отношения не урегулированы жилищным законодательством или соглашением участников таких отношений, и при отсутствии норм гражданского или иного законодательства, прямо регулирующих такие отношения, к ним, если это не противоречит их существу, применяется жилищное законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

    В том случае, когда такой закон отсутствует, правоприменитель использует аналогию права, то есть выводит нормативное предписание из общего смысла, целей и принципов действующего права. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Жилищного кодекса РФ при невозможности использования аналогии закона права и обязанности участников жилищных отношений определяются исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, гуманности, разумности и справедливости.

    10. Коллизии в российском праве: понятие и виды

    Юридической коллизией называется столкновение различных предписаний права между собой.

    В юридической материи могут возникать коллизии между отдельными нормами права, а также между нормативными правовыми актами.

    Наличие юридических коллизий обусловлено рядом объективных и субъективных причин. К числу объективных причин относятся противоречивость и динамизм регулируемых правом общественных отношений, что ведет к динамизму законодательства. К числу субъективных причин относятся низкий уровень правовой культуры, недостаточное качество принимаемых нормативных правовых актов, пробелы в праве, изъяны нормотворческого процесса, низкий уровень систематизации нормативного материала, бюрократизм и волюнтаризм.

    Виды коллизий:

    — между нормами права:

    • темпоральные (несовпадение времени действия);

    • пространственные (несовпадение территориальных границ действия норм);

    • иерархические (противоречие норм различной юридической силы);

    • содержательные (между общими и специальными нормами);

    — между нормативными правовыми актами;

    — споры о компетенции;

    — правореализационные противоречия (возникают в процессе реализации одного и того же требования права);

    — между актами толкования;

    — между юридическими процедурами;

    — между национальной и международной правовыми системами.

    11. Преодоление и устранение коллизий в российском праве

    Наукой и практикой разработаны способы устранения юридических коллизий, среди которых основными являются следующие:

    — замена коллизионных нормативных правовых актов на новые;

    — отмена одного из коллизионных нормативных правовых актов;

    — изменение либо дополнение коллизионных нормативных правовых актов;

    — приостановление действия коллизионных нормативных правовых актов;

    — разработка и применение коллизионных норм и принципов;

    — судебное урегулирование;

    — судебное толкование;

    — согласительно-примирительные процедуры;

    — оптимизация правопонимания.

    Основы разрешения правовых коллизий закрепляются в законодательстве. В частности, такой механизм закреплен в ст. 76 Конституции РФ.

    Преодолеваются коллизии при помощи трех основных правил:

    — «lex posterior derogat legi priori» («последующий закон отменяет предыдущий»);

    — «lex specialis derogat generali» («специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон»);

    — «lex superior derogate legi inferior» («закон высшей юридической силы отменяет действие акта низшей юридической силы»).

    12. Природа и назначение судебной власти в современном государстве

    Властью называется возможность понуждения человека к определенному поведению вне зависимости от его воли.

    Государственной властью называется форма общественной власти, которая опирается на специальный аппарат принуждения и распространяется на все население страны.

    Базой для построения современного правового государства является реализация принципа разделения властей.

    Разделение властей — не однопорядковый феномен. Разделение властей предполагает два направления государственно-волевой деятельности:

    1) Разделение властей по вертикали;

    2) Разделение властей по горизонтали.

    По вертикали государственная власть делится на федеральную и региональную. Разделение властей по горизонтали, в свою очередь, существует в трех аспектах:

    а) функциональном;

    б) институциональном;

    в) персональном.

    Функциональное разделение властей — один из аспектов разделения государственной власти по горизонтали, в котором подлежат отделению друг от друга функции нормотворчества, принятия административно-управленческих решений и осуществления государственного принуждения. При этом функция нормотворчества составляет содержание законодательной ветви власти, функция принятия административно-управленческих решений — исполнительной, а функция осуществления государственного принуждения — судебной.

    Институциональное разделение властей — один из аспектов разделения государственной власти по горизонтали, в котором подлежат отделению между собой государственные учреждения, специализированные для отправления одного из видов власти. При этом законодательная власть относится к компетенции законодательных органов власти, исполнительная — исполнительных, а отправление правосудия — судебных.

    Персональное разделение властей — один из аспектов разделения государственной власти по горизонтали, предполагающий, что функции нескольких ветвей власти не могут исполняться одновременно одним и тем же должностным лицом. Современное российское законодательство, например, предписывает, что мировой судья одного судебного участка может совмещать занимаемую должность с должностью мирового судьи другого судебного участка, но не может совмещать ее с выборной должностью в представительном органе власти любого уровня. В последнем случае одно и то же должностное лицо совместило бы в одной персоне исполнение функций судебной и законодательной ветвей власти, что противоречило бы конституционному принципу разделения властей.

    В полномочия законодательной власти входит разработка и принятие высших нормативных правовых актов национальной правовой системы: законов.

    Исполняет законы исполнительная власть. Конечно, законы исполняют и граждане, и представитель иных ветвей власти, но исполнение законов является основным видом деятельности именно исполнительной власти.

    В случае возникновения правовых конфликтов в дело вступает судебная власть, выступающая независимым арбитром в спорах.

    Концепция разделения властей признана руководящей для организации Российского государства следующими нормативными правовыми актами:

    — Конституция РФ;

    — Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве Российской Федерации» от 17.12.1997 № 2-ФКЗ;

    — Федеральный конституционный закон РФ «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ;

    — Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ.

    Судебная власть — это самостоятельная ветвь государственной власти, осуществляемая судами посредством судопроизводства.

    Судебная власть характеризуется следующими признаками:

    это вид государственной власти. Применительно к России это выражается в том, что суды относятся только к федеральному и региональному уровням публичной власти. В связи с тем что муниципальная власть не признается государственной и отделена от государства по вертикали, в Российской Федерации не могут создаваться муниципальные суды;

    осуществляется только специальными органами — судами; согласно ч. 1 ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судебная власть осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Согласно ч. 1 ст. 4 того же закона правосудие осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РФ и этим ФКЗ. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», не допускается. В соответствии с ч. 2 той же статьи в России действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ, составляющие судебную систему страны;

    исключительность судебной власти, суть которой заключается в том, что никакие иные органы, кроме судов, не могут обладать судебной компетенцией. Так, если, к примеру, федеральная государственная исполнительная власть в некотором объеме может быть делегирована на уровень субъекта Федерации, то судебная власть не может быть делегирована судом какому-либо иному органу. Согласно ч. 1 ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» никакие другие органы и лица (кроме судов) не вправе принимать на себя осуществление правосудия;

    единство. Этот признак имеет два самостоятельных аспекта. Во-первых, сила решения любого из судов распространяется на всю территорию государства и не ограничивается территориальной подведомственностью того суда, которым принят судебный акт. Во-вторых, един статус судьи как носителя судебной власти. При этом един статус судей Конституционного Суда, судов общей юрисдикции всех уровней, арбитражных судов, конституционных (уставных) судов субъектов РФ и мировых судей. Единство судебной власти достигается путем обеспечения единства функционирующей в государстве судебной системы. Согласно ст. 3 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» единство судебной системы обеспечивается путем:

    • установления судебной системы России Конституцией и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»;

    • соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных федеральными законами правил судопроизводства;

    • применения всеми судами Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров, а также конституций (уставов) и других законов субъектов РФ;

    • признания обязательности исполнения на всей территории РФ судебных постановлений, вступивших в законную силу;

    • законодательного закрепления единства статуса судей;

    • финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.

    независимость. Это выражается в том, что судьи в своей деятельности не подчинены никому и должны руководствоваться только законом. Согласно ч. 2 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции РФ и закону. Гарантии их независимости устанавливаются Конституцией РФ и федеральными законами;

    самостоятельность. Выражается в том, что для вступления в силу судебные акты не требуют утверждения или санкционирования представителем другой ветви власти. Согласно ч. 1 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» суды осуществляют судебную власть самостоятельно;

    обособленность. Суть этого признака в том, что суды не входят в структуру каких-либо иных государственных органов. Согласно положениям ст. 2 ФКЗ о судебной системе, она устанавливается Конституцией РФ и этим ФКЗ. Процитированная норма не может быть истолкована расширительно. Текст этой статьи следует понимать в том смысле, что судебная система России состоит только из судов, так как никакие иные государственные органы, в том числе Судебный департамент, не называются Основным законом или ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в качестве элементов судебной системы;

    — специальная форма реализации, а именно — судопроизводство. Согласно ч. 3 ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

    Соотношение судебной власти с другими ветвями государственной власти заключается в том, что:

    — представители судебной власти принимают свои решения в рамках процедуры, регламентированной нормами процессуального права, а основывают эти решения на нормах материального права, содержащихся в принимаемых законодательной ветвью власти законах, а также в издаваемых исполнительной ветвью власти подзаконных нормативных правовых актах;

    — представители судебной власти осуществляют контроль за принятием решений представителями органов исполнительной ветви власти;

    — представители судебной власти вправе признавать неконституционными или незаконными принимаемые законодательной ветвью власти законы, а также в издаваемые исполнительной ветвью власти подзаконные нормативные правовые акты.

    13. Природа позиций судов

    Ответ на этот вопрос начнем с высказывания В. М. Баранова и В. Г. Степанкова о том, что «правовая позиция относится к разряду общетеоретических понятий, которые не только могут, но и должны быть распространены на гораздо более широкий круг юридических явлений»[54]. По мнению Ю. А. Тихомирова, «правовая позиция — это оценка актов и действий в одной коллизионной ситуации, устойчиво повторяемая в аналогичных ситуациях, действиях и актах»[55]. В. А. Туманов, в свою очередь, отмечает, что «это понятие, сравнительно недавно получившее самостоятельное право гражданства в юридической доктрине, еще не имеет достаточно четкого общепризнанного определения. В самом общем плане можно сказать, что за ним скрываются сложившиеся в правоприменительной практике установки, из которых исходят при рассмотрении конкретных дел; подтвержденные многократным применением толкования правовых понятий и норм, критериев, выработанных практикой для рассмотрения определенных категорий дел»[56]. В. Н. Карташов придерживается мнения, что под «правовой позицией следует понимать соответствующим образом осознанное, мотивированное и внешне выраженное положение по поводу разрешения того или иного юридического вопроса, ситуации и т. д.»[57]. Следует согласиться с Б. В. Щавинским в том, что «категория «правовая позиция» — функционально значимая составляющая многих сторон российской правовой действительности»[58].

    Словосочетание «правовая позиция» применительно к суду закреплено только в одном нормативном правовом акте — в ФКЗ от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»[59], и только применительно к решениям Конституционного Суда РФ.

    В названном ФКЗ искомое словосочетание использовано дважды:

    — Решения и другие акты Конституционного Суда РФ выражают соответствующую Конституции РФ правовую позицию судей, свободную от политических пристрастий (ч. 3 ст. 29);

    — В случае если большинство участвующих в заседании палаты судей склоняются к необходимости принять решение, не соответствующее правовой позиции, выраженной в ранее принятых решениях Конституционного Суда РФ, дело передается на рассмотрение в пленарное заседание (ст. 73).

    Наличие легального термина «правовая позиция суда» в ФКЗ, посвященного конституционной ветви судебной власти, привело к тому, что внимание ему уделено именно в науке конституционного права, представители которой высказывают различные мнения относительно содержания рассматриваемой дефиниции.

    В частности, Н. В. Витрук понимает под правовыми позициями Конституционного Суда РФ правовые представления (выводы) общего характера как результат толкования Конституционным Судом Конституции РФ и выявления им конституционного смысла положений законов и других нормативных актов в пределах компетенции Конституционного Суда, которые снимают конституционно-правовую неопределенность и служат правовым основанием итоговых решений (постановлений) Конституционного Суда РФ[60].

    В свою очередь Н. С. Бондарь определяет правовые позиции Конституционного Суда РФ как аргументированные, получающие обоснование в процедуре конституционного правосудия оценки и интерпретационные представления по вопросам права в рамках решения Конституционного Суда, принятого по итогам рассмотрения конкретного дела[61].

    Л. В. Лазарев пишет, что правовые позиции Конституционного Суда РФ есть система правовых аргументов, правоположения, образцы (правила) прецедентного характера, общие правовые ориентиры и т. д.[62].

    Другое определение: правовая позиция Конституционного Суда — это логико-правовое… обоснование конечного вывода Суда, содержащегося в постановляющей части его решения, формулируемое в виде правовых умозаключений, установок, имеющих общеобязательное значение[63] (В. А. Кряжков).

    Распространяя содержание анализируемого термина за рамки конституционного правосудия, можно сформулировать следующее определение:

    Правовая позиция суда — логико-правовое обоснование принимаемого судом решения по конкретному делу.

    Н. А. Власенко и А. В. Гринева понимают под правовой позицией суда мыслительный акт, представляющий собой текстовое системное изложение суждений судебной инстанции (судьи) о мотивах целесообразности применения той или иной юридической нормы[64]. Эти же авторы отмечают, что место и авторитет правовых позиций судебной системы определяется уровнем судебного органа и его полномочиями, а в случае конкуренции правовые позиции вышестоящего суда доминируют над правовыми позициями нижестоящих[65].

    В зависимости от содержания различают следующие типы правовых позиций:

    — индивидуальные правовые позиции, представляющие собой конкретное решение по юридическом уделу;

    — правовые позиции, сложившиеся в результате устоявшегося применения юридических норм (типовые);

    — правовые позиции, сформулированные в актах официального толкования;

    — правовые позиции как особое мнение правоприменителя (например, судьи)[66].

    Функции правовой позиции (по Л. В. Власенко)[67]:

    — трансформативная (волевая) — средство передачи воли нормоустановителя в связи с появлением реальных фактов;

    — обеспечения единства (унификации) юридической практики, главным образом судебной;

    — источниковая — выполнение роли юридических норм в случае их недостаточности и неопределенности для правовой квалификации;

    — правообразовательная — выступление в качестве модели, «прообраза» будущей юридической нормы;

    — праворазъяснительная — разъяснение действующих норм права.

    14. Толкование права

    Толкование права — деятельность, направленная на получение достоверных знаний о правовой норме.

    Существование такого процесса, как толкование права, объясняется учеными с приведением ряда причин, среди которых указываются, например, сложность и нечеткость существующих юридических формулировок, пороки законодательной техники, несовпадение норм и статей нормативных правовых актов, применение специфичных юридических терминов, влияние системы права на его отдельные нормы и проч.

    Процесс толкования происходит с различной интенсивностью каждый раз, когда применяется какая-либо правовая норма. Для толкования одних норм достаточно знания языка, на котором написан ее текст, для толкования других необходимо официальное обсуждение высококвалифицированных юристов и изложение результата толкования в письменном виде. Второе мы можем наблюдать при толковании положений Конституции РФ судьями Конституционного суда.

    Толкование имеет два аспекта. Речь можно вести о толковании уяснительном (субъект толкования пытается сам понять заложенное в тексте правового акта нормативное предписание) и толковании разъяснительном (субъект пытается поведать смысл познанной им нормы другому субъекту).

    Толкование имеет свои объект и предмет. Объект толкования — нормативный правовой акт или иной формальный источник права, их совокупность.

    Предмет толкования — историческая воля законодателя, выраженная в законе с учетом хронотопных[68] факторов.

    Толкование может быть нескольких видов, классифицируемых по различным основаниям.

    В зависимости от субъекта различают толкование:

    официальное (субъектом выступает уполномоченный государственный орган либо должностное лицо), которое подразделяется на:

    • нормативное (распространяется на общий круг субъектов права);

    • казуальное (касается только определенного случая, казуса, не имеет общеобязательного значения);

    • аутентичное (субъектом является орган, издавший толкуемую норму права);

    • легальное (официально разрешенное путем передачи полномочий вышестоящей инстанцией);

    • судебное (субъектом толкования выступает суд);

    неофициальное (субъектом выступает субъект, деятельность которого не является официальной), которое подразделяется на:

    • доктринальное (субъектом толкования выступает представитель юридической науки, ученый);

    • профессиональное (субъектом толкования выступает представитель юридической практики: прокурор, судья и проч.);

    • обыденное (субъектом толкования выступает гражданин, не обладающий профессиональными либо научными юридическими знаниями).

    В зависимости от объема толкование подразделяется на:

    ограничительное (в результате такого толкования полученный толкователем смысл по своему объему уже внешнего выражения нормы права);

    адекватное (в результате такого толкования внешнее выражение нормы права и полученный толкователем смысл совпадают);

    расширительное (в результате такого толкования полученный толкователем смысл по своему объему шире внешнего выражения нормы права).

    Приведем примеры каждого из видов толкования права в зависимости от его объема.

    В качестве примера буквального толкования можно привести дело Fisher v. Bell (Англия, 1961 г.). При разрешении этого дела перед английским судом встала задача о толковании некоторых положений Закона 1959 года об ограничении оборота боевого оружия. Этот закон предусматривал уголовную ответственность за предложение продать некоторые виды оружия, в том числе выкидные ножи. Фабула дела такова: к уголовной ответственности привлекался владелец магазина, который выставил на витрину выкидные ножи и продавал их. Однако подсудимый не был признан виновным в результате обращения суда к буквальному толкованию закона. Согласно правилам буквального толкования суд признал, что подсудимый выставил выкидные ножи для всеобщего обозрения в витрине магазина, принимал от покупателей предложения о покупке этих ножей, продавал эти ножи. Однако подсудимый не предлагал их продать. Суд пришел к выводу, что выставление выкидных ножей в витрине магазина не аналогично предложению их продажи. Подобные действия признаны рекламой, рассчитанной на неопределенный круг лиц. А юридически с предложением заключения сделки купли-продажи выкидных ножей при подобных обстоятельствах выступал покупатель, когда, увидев в витрине магазина выкидные ножи, заходил в магазин и обращался к продавцу. На основании этих умозаключений, применив буквальное толкование закона, суд пришел к выводу о том, что хозяин магазина не совершал действий, которые подпадают под определение «предложение продать», и оправдал подсудимого[69].

    Пример расширительного толкования. Абзац 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»[70] разъясняет, что под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение применения физического насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия.

    Пример ограничительного толкования. Конституционный Суд РФ, давая ограничительное толкование понятию «женщин, работающих в сельской местности», признал тем самым, что положение п. 1.3 постановления Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» распространяется только на женщин, занятых трудовой деятельностью в организациях, относящихся к числу коммерческих, то есть только занимающихся предпринимательской деятельностью (Определение Конституционного Суда РФ от 03.02.2010 № 149-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного общества «Котовомежрайгаз» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1.3 Постановления Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).

    В зависимости от источника, содержащего толкуемую норму права, можно выделить толкование:

    — писанной нормы права;

    — неписанной нормы права.

    Толкование реализуется посредством применения определенных приемов, методов, способов и технологий.

    Такими способами являются:

    — грамматический (норма права анализируется с точки зрения требований языка);

    — логический (норма права анализируется с применением законов логики);

    — систематический (норма права анализируется в контексте других норм);

    — историко-политический (норма права анализируется в контексте историко-социально-политической ситуации, имеющей место в период принятия толкуемого нормативного правового акта);

    — специально-юридический (норма права анализируется с применением достижений юридической науки и техники, уясняются и разъясняются специальные юридические термины);

    — телеологический (норма права анализируется в контексте целей, которые преследовал законодатель, принимая толкуемый нормативный правовой акт);

    — функциональный (норма права анализируется в контексте выполняемых толкуемой норма права функций).

    15. Конкретизация права

    Конкретизация представляет собой одно из свойств правового регулирования. Это особый процесс, детерминированный свойством абстрактности права. Конкретизацию «можно назвать «промежуточным» элементом между неопределенностью и определенностью как правовыми феноменами»[71].

    Конкретизация права преследует цель повышения степени определенности правового регулирования. Как отмечал Н. А. Гредескул, это «критический этап на пути права от отвлеченной формулы к его практическому осуществлению или воплощению в жизни»[72].

    В нормативных правовых актах нормы права формулируются абстрактно, но регулируемые этими нормами индивидуальные отношения в каждом отдельном случае обладают неповторимыми специфическими чертами. Для того чтобы распространить регулирование правовой нормы на индивидуальный случай, ее необходимо конкретизировать. При конкретизации абстрактное содержание правовой нормы переводится на более определенный уровень, порождая более детальные предписания. При этом индивидуальные фактические обстоятельства подводятся под действие общей правовой нормы.

    Различают три основных вида конкретизации права: правотворческую, правоприменительную и правоинтерпретационную.

    В процессе правотворческой конкретизации создаются новые нормы права. Как правило, новых норм права больше по количеству и объему, поскольку содержащийся в них нормативный материал детальнее, чем в конкретизируемой норме.

    Содержание конкретизирующей нормы предопределяется содержанием конкретизируемой нормы, логически выводимо из него. В результате конкретизации создается правило поведения, новизна которого в сравнении с исходной нормой заключается лишь в меньшем его логическом объеме и более широком содержании (совокупности признаков), однако полностью включающем содержание конкретизируемой нормы[73].

    Правоприменительная конкретизация не предполагает создания новой нормы права. Использование этого вида конкретизации позволяет вывести более конкретное правило поведения, а абстрактная правовая норма «получает очертания в элементах конкретного правоотношения»[74]. В ходе такой конкретизации содержание общей правовой нормы индивидуализируется применительно к отдельному обстоятельству либо факту (их совокупности), вырабатываются «конкретные формы реализации дозволенного нормой общего типа поведения»[75].

    Правоинтерпретационная конкретизация — это конкретизация в рамках толкования правовой нормы.

    16. Сущность и дифференциация толкования и конкретизации права

    См. вопросы № 14 и № 15.

    Дифференциация (отличие) толкования от конкретизации сводится к следующему:

    — толкование правовой нормы предшествует и способствует конкретизации;

    — конкретизация предполагает обновление правового поля, тогда как элементы толкования всегда остаются в рамках толкуемой (старой) нормы;

    — конкретизация позволяет вывести новое правило поведения, а толкование — осмыслить существующее.

    17. Нормативные правовые акты: природа и виды

    Нормативный правовой акт — письменное властное предписание государственного органа либо акт непосредственной демократии, содержащие правовые нормы. Нормативные правовые акты имеют значительное преимущество перед иными источниками права, так как при их систематизации (в том числе кодификации) затрачивается значительно меньше сил и средств.

    Однако, по мнению некоторых исследователей, кодифицированное законодательство далеко не идеально. Например, А. К. Романов отмечает, что «на практике кодексы оказались не такими всеохватывающими и исчерпывающими, какими они выглядят в теории. А идея создания полностью кодифицированного законодательства и единого свода законов все больше напоминает утопическое начинание, не имеющее большого практического значения»[76].

    Нормативные правовые акты в каждой правовой системе выстраиваются в определенную систему, подразделяясь на законы различной юридической силы и подзаконные нормативные правовые акты.

    Виды НПА:

    1. В зависимости от уровня систематизации:

    — кодификационные (кодексы, уставы и т. п.);

    — некодификационные;

    2. В зависимости от юридической силы:

    — Основной закон (Конституция);

    — федеральные законы (конституционные и ординарные);

    — подзаконные нормативные правовые акты (ведомственные приказы и т. п.);

    3. В зависимости от разделения властей по вертикали:

    — федеральные (Уголовный кодекс РФ и т. п.);

    — субъектов РФ (Конституция Республики Татарстан);

    — органов местного самоуправления.

    18. Закон как вид нормативного правового акта: понятие, основные характеристики, применение судами, возможность судебной проверки действующего закона

    Закон — нормативный правовой акт, принятый представительным органом государственной власти либо на референдуме.

    Основные характеристики:

    — структурно относится к верхней части иерархии системы законодательства, доминируя над подзаконными нормативными правовыми актами;

    — имеет юридическую силу;

    — принимается в порядке законотворчества, распадающегося на стадии: законодательной инициативы, обсуждений законопроекта, принятие, опубликование закона;

    — принимается специальным субъектом — представительным органом государства (Федеральным Собранием РФ, областными думами и т. п.);

    — имеют низкую или среднюю степень конкретизации правил поведения, ввиду чего подлежат конкретизации через подзаконное нормотворчество.

    Применение закона судами включает в себя следующие этапы:

    I. Установление фактических обстоятельств дела. На этом этапе суд:

    — знакомится с имеющимися материалами дела, в том числе с доказательствами и прочими процессуальными документами;

    — оценивает доказательства с точки зрения их допустимости;

    — оценивает доказательства с точки зрения их относимости к принятию конкретного процессуального решения. При этом одно и то же доказательство может быть относимым применительно к одному решению, принимаемому по уголовному делу, но не относимо к другому. Например, протокол допроса свидетеля, в котором отражена попытка оказать давление на свидетеля со стороны обвиняемого А. является доказательством, относимым к процессу принятия решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого А., но не является относимым доказательством к процессу принятия решения о применении такой же меры пресечения в отношении обвиняемого Б.;

    — исключает недопустимые и неотносимые доказательства;

    — оценивает доказательства на предмет достоверности;

    — оценивает оставшиеся доказательства в их совокупности на предмет достаточности для принятия процессуального решения;

    — анализирует доказательства с учетом мнений участников процесса, если они участвуют в принятии решения;

    — определяет возможные варианты решения, если предполагается принятие альтернативного решения.

    II. Применение права. На этом этапе принятия решения суд:

    — выбирает подлежащую применению норму права и соответственно статью (или несколько статей) закона, в которой (которых) эта норма зафиксирована;

    — толкует выбранную норму права;

    — при необходимости преодолевает пробелы в праве;

    — оформляет решение, вынося приговор, постановление, определение и т. п.

    Судебная проверка действующего закона осуществляется через конституционную юстицию.

    19. Нормативные правовые договоры

    Нормативный правовой договор — соглашение нескольких равноправных субъектов права, закрепляющее нормы их поведения, права и обязанности.

    Нормативные договоры используются максимально широко в международно-правовых отношениях.

    В качестве примера нормативного договора можно привести Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании союзного государства»[77], согласно ст. 1 которого Россия и Беларусь создают союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство.

    20. Обычаи права

    Правовой обычай — обычай (исторически сложившееся путем многократного применения правило поведения), санкционированный государством.

    В отечественной юриспруденции стало обыкновением при затрагивании темы правового обычая незамедлительно уклоняться в сферу обычая делового оборота в гражданском праве. Вольной или невольной причиной тому является ст. 5 Гражданского кодекса РФ, прямо называвшая в качестве источника гражданского права обычай делового оборота. В предпоследний день 2012 г. Федеральный закон № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»[78] исключил из словосочетания слова «делового оборота», тем самым максимально расширив действие соответствующего вида источника (формы) права. При этом первоначальный вариант текста ст. 5 Гражданского кодекса РФ приводил к такому пониманию возможностей использования обычая в гражданском праве, какое высказали Я. В. Трофимов и С. Ю. Краснов. Они, работая с рассматриваемой статьей в первоначальной ее редакции, писали следующее: «Упоминание… в качестве источника гражданского права только обычая делового оборота должно толковаться как квалифицированное молчание законодателя. В соответствии с правилами толкования это означает, что иные обычаи не являются источниками гражданского права»[79]. По окончании 2012 года такое высказывание утратило актуальность по причине изменения законодательства. Примечательными здесь представляются два весьма важных момента.

    Во-первых, мы наблюдаем изменение регулирования правил использования одного источника (формы) права через изменение содержания правовой нормы, расположенной в другом источнике (форме) права. Иными словами, нормой гражданского права, содержащейся в ст. 5 Гражданского кодекса РФ, в юридический оборот введены обычно-гражданско-правовые нормы, существовавшие в форме обычаев и прежде, но не допущенные к официальному применению федеральным законодателем и потому вынужденно пребывавшие в форме обычаев не юридических, а, по-видимому, моральных.

    Во-вторых, примечателен сам факт, что законодатель уступил давлению правоприменительной практики, которая вплоть до окончания 2012 г. явно чувствовала себя весьма стесненной по причине невозможности использования и применения всех тех гражданских обычаев, которые не втискивались в прокрустово ложе «делового оборота». Длительное время (как минимум с момента принятия первой части Гражданского кодекса РФ до конца 2012 г.) суды многократно предпринимали попытки обосновывать свои решения обычно-правовыми нормами, по своей видовой классификации выходящими за пределы обычая делового оборота. Так, Армавирский городской суд в своем решении от 14 октября 2011 г., оставленном в силе коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда, применил правовой обычай, в угоду Гражданскому кодексу РФ назвав его по тексту решения «обычаем делового оборота», сложившийся в сфере трудовых отношений. Действующее законодательство не позволило ВС РФ оставить эти судебные акты в силе, которые определением № 18-КГ12-37[80] были отменены.

    Эти два отмеченных аспекта в своей совокупности свидетельствуют о наличии следующих тенденций в развитии российского права:

    а) перераспределение отдельных видов источников (форм) права в сторону относительного уменьшения (однако все же на фоне абсолютного прироста количества) доли нормативного правового акта;

    б) постепенное, пускай и медленное, введение в правоприменительный оборот таких источников (форм) права, содержание (т. е. правовые нормы) которых формулируется и фиксируется общественностью, а не органами государственной власти;

    в) проявление предыдущих двух тенденций в свою очередь можно расценивать как признак усиления гражданского общества в его взаимодействии с государством.

    21. Система права в Российской Федерации: основные элементы и характеристика

    Системный подход предполагает раскрытие сути изучаемого объекта через выявление всего комплекса связей, имеющих место как внутри объекта, так и типа «объект — внешняя среда».

    Современное право представляет собой определенную систему, состоящую из отдельных элементов.

    Система — это набор взаимосвязанных и взаимозависимых частей, составленных в таком порядке, который позволяет воспроизвести целое. Уникальной характеристикой при рассмотрении систем являются внутренние отношения частей. Каждая система характеризуется как дифференциацией, так и интеграцией[81].

    Свойства систем:

    — свойство связности. Элементы набора могут действовать только вместе друг с другом, в противном случае эффективность их деятельности резко снижается;

    — свойство эмерджентности: потенциал системы может быть большим, равным или меньшим суммы потенциалов составляющих его элементов;

    — свойство самосохранения. Система стремится сохранить свою структуру неизменной при наличии возмущающих воздействий и использует для этого все свои возможности;

    — свойство организационной целостности. Система имеет потребность в организации и управлении[82].

    Система права — исторически сложившийся на определенный момент времени набор взаимосвязанных и взаимозависимых отраслей, институтов и норм права, составленных в таком порядке, который позволяет воспроизвести целую картину совокупности юридически закрепленных правил поведения в конкретном обществе.

    Элементами системы права являются правовые нормы, субинституты, институты, подотрасли и отрасли права.

    Отрасль права — обособленная группа правовых норм, регулирующих общественные отношения определенного рода.

    Отрасль права является основным элементом системы права, его наиболее крупной и удобной при ориентировке частью.

    Для того чтобы выделить из всего правового массива отдельные отрасли, используются определенные критерии. Таких критериев три:

    — предмет правового регулирования;

    — метод правового регулирования;

    — наличие крупного кодификационного нормативного правового акта.

    Под предметом правового регулирования понимаются общественные отношения. Каждая национальная система права регулирует все возможные общественные отношения за исключением тех, которые нормами права вообще не должны регулироваться (не считая случаев пробельности и неполноты законодательства). Каждая отрасль права регулирует только часть общественных отношений. Поэтому под предметом отраслевого правового регулирования понимается качественно однородный и обособленный вид общественных отношений, правила поведения для которого устанавливаются определенной группой правовых норм. Например, ст. 2 ГК РФ гласит следующее: «1. Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (ст. 124). Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. 2. Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. 3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством». Это и есть предмет гражданского права.

    Под методом правового регулирования понимается совокупность юридических приемов и средств, которыми осуществляется правовое регулирование общественных отношений. Современное право знает два основных метода правового регулирования: диспозитивный и императивный.

    Диспозитивный метод правового регулирования предполагает равенство сторон правоотношения. Этот метод применяется, в частности, в гражданском праве.

    Императивный метод предполагает диспропорцию прав сторон правоотношений с наделением одной из сторон (государства) властными полномочиями в отношении другой стороны. Императивный метод используется в таких отраслях права, как уголовное и административное.

    Единство предмета и метода правового регулирования позволяет выделить основные, самые крупные самостоятельные отрасли права. Однако только этих двух критериев недостаточно для выделения всех отраслей права, так как при таком подходе возможно выделение не более четырех отраслей права (2 х 2). Однако практика показывает, что отраслей права значительно больше. Третьим, дополнительным критерием для выделения самостоятельной отрасли права является наличие крупного кодификационного нормативного правового акта, являющегося базовым источником соответствующей отрасли права. Так, в России, например, административное право базируется на КоАП РФ, уголовное право — на УК РФ, а уголовное процессуальное — на УПК РФ.

    Отрасли права подразделяются на материальные (гражданское, уголовное, трудовое и др. право) и процессуальные (уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное и др. право).

    Отрасли материального права закрепляют такие юридические нормы, которые регулируют непосредственно права и обязанности участников общественных отношений. Отрасли же процессуального права закрепляют правила поведения участников такого правоотношения, которое возникает по поводу реализации предписаний материального права. Материальное и процессуальное право соотносятся между собой как содержание и форма. Суть различия между процессуальными и материальными отраслями права заключается в следующем. Нормы материального права закрепляют права участников общественного отношения на то, что им необходимо для нормальной жизнедеятельности. Например, право на жизнь, на частную собственность, на свободу совести закреплены именно нормами материального права. Нормы процессуального права являются, по сути, описанием процедуры, которую необходимо проделать для того, чтобы обеспечить соблюдение закрепленного материального права. Например, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на жизнь. Это норма материального права. Отрасль — конституционное право. Она закрепляет одну из основных ценностей каждого человека — право на свою жизнь. Это право необходимо человеку для нормальной жизнедеятельности. Однако, будучи закрепленным в основном законе государства, это право нередко нарушается некоторыми незаконопослушными членами общества. Для того чтобы получить государственную защиту от преступного посягательства на свою жизнь, каждый имеет право на применение компетентными (следственными и судебными) государственными органами положения ст. 105 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за убийство. Это норма материального права. Отрасль — уголовное право. Предположим, что на некоторого гражданина совершено покушение с целью неправомерного лишения его жизни. Преступник известен, гражданин остался жив. Преступник должен быть привлечен к уголовной ответственности, то есть понести наказание, в результате чего будет восстановлена справедливость. Но для того чтобы привлечь преступника к уголовной ответственности, необходимо соблюсти определенную процедуру, закрепленную в УПК РФ. В частности, необходимо возбудить уголовное дело (ст. 146 УПК РФ), задержать преступника (ст. ст. 91, 92 УПК РФ), применить в отношении его меру пресечения (ст. ст. 97, 98 УПК РФ), собрать доказательства (ст. 73 УПК РФ), предъявить обвинение (ст. ст. 171, 172 УПК РФ), признать лицо потерпевшим (ст. 42 УПК РФ), составить обвинительное заключение (ст. ст. 215, 220 УПК РФ), направить уголовное дело по подсудности (ст. 222 УПК РФ), назначить судебное слушание (ст. 227 УПК РФ), исследовать в судебном заседании материалы дела (ст. 274 УПК РФ), вынести приговор (ст. 296 и др. УПК РФ). Всё это нормы процессуального права. Отрасль права — уголовно-процессуальное. В данном примере использование конституционного права человека на жизнь (содержание), конкретизированное в уголовном праве, обеспечено путем прохождения уголовно-правовой процедуры (форма).

    Подотрасль права — крупная, относительно самостоятельная часть отрасли права. Например, в гражданском праве выделяют такую подотрасль, как жилищное право.

    Институтом права называется обособленная группа правовых норм, регулирующих общественные отношения определенного вида. Институт представляет собой более мелкое, по сравнению с отраслью права, образование. Примерами правовых институтов являются институт юридического лица в гражданском праве, институт уголовной ответственности в уголовном праве.

    Субинститут права — крупная, относительно самостоятельная часть института права. Например, институт уголовной ответственности в уголовном праве подразделяется на субинституты уголовной ответственности совершеннолетних и несовершеннолетних.

    Норма права является первичным элементом системы права, образующими все остальные, более крупные системные правовые образования: институты, отрасли и проч.

    В. Н. Протасов в качестве элемента системы права выделяет и элементы норм права[83].

    Любое национальное право можно разделить на два крупных блока: частное и публичное. Публичное право включает в себя отрасли, направленные в первую очередь на обеспечение общественных, государственных интересов. Это конституционное, уголовное, административное, бюджетное, налоговое и некоторые иные отрасли права. Частное право складывается из отраслей, нормами которых пользуются граждане в личных интересах. Это гражданское, семейное, жилищное право и иные. Деление права на публичное и частное является условным, так как любая его отрасль направлена на защиту как частных, так и публичных интересов. Так, в уголовном праве защищаются не только основы конституционного строя (публичный интерес), но и собственность (частный интерес), а гражданское право регулирует как порядок наследования (частный интерес), так и деятельность казенных и унитарных предприятий, то есть субъектов хозяйственной деятельности с государственной формой собственности.

    22. Нормы права: понятие, структура и виды. Применение норм права. Особенности применения относительно-определенных норм права

    Норма права есть нормативное, системное, общеобязательное, формально определенное, установленное компетентным субъектом и обеспечиваемое принудительной силой государства правило поведения представительно-обязывающего характера.

    Норме права присущи следующие существенные признаки: нормативность, системность, общеобязательность, формальная определенность, обеспечение принудительной силой государства, установление компетентным субъектом нормотворчества, представительно-обязывающий характер.

    Нормативность. Данный признак свидетельствует о том, что норма права рассчитана на применение не в конкретном единичном случае, а в ряде сходных правоотношений.

    Системность. Данный признак указывает на то, что норма права никогда не существует сама по себе. Существование и функционирование любой юридической нормы возможно только в системной связи с другими юридическими нормами, содержащимися в конкретной правовой системе.

    Общеобязательность. Данный признак указывает на необходимость их соблюдения всеми субъектами правоотношений.

    Формальная определенность. Данный признак указывает на необходимость выражения правовой нормы в конкретном предмете объективного мира с соблюдением установленных формальных правил и процедур. Норма права не может существовать сама по себе, непосредственно. Существование нормы права начинается после ее закрепления в письменном источнике, имеющем официальный статус.

    Обеспечение принудительной силой государства. Норма права может соблюдаться либо не соблюдаться участниками правоотношений. В том случае, если закрепленные в норме правовые предписания нарушаются либо игнорируются, государство по своей инициативе либо в ответ на обращение заинтересованного лица принуждает нарушителя соблюсти норму права.

    Установление компетентным субъектом нормотворчества. Юридическая норма устанавливается не произвольным субъектом, а только компетентным, наделенным нормотворческими полномочиями: государством, муниципальным образованием, народом и т. д.

    Представительно-обязывающий характер. Данный признак указывает на то, что норма права, представляя одной стороне правоотношения определенное право, одновременно возлагает на другую сторону соответствующую обязанность.

    Правовая норма имеет трехзвенную структуру, в качестве элементов выделяют: гипотезу, диспозицию и санкцию.

    Гипотеза есть часть нормы, указывающая на конкретные юридические факты, с которыми данная норма права связывает свое действие. Существует классификация гипотез по нескольким основаниям.

    По характеру содержания гипотезы делят на общие (определяют условия действия нормы при помощи общих родовых признаков) и конкретные (устанавливают специальные условия действия нормы).

    В качестве примера общей гипотезы[84] можно привести ст. 212 УПК РФ: 1. Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных статьями 24–28 настоящего Кодекса. 2. В случаях прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, следователь или прокурор принимают предусмотренные главой 18 настоящего Кодекса меры по реабилитации лица.

    Конкретной является гипотеза ч. 1 ст. 24 УПК РФ:

    Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:

    1) отсутствие события преступления;

    2) отсутствие в деянии состава преступления;

    3) истечение сроков давности уголовного преследования;

    4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;

    5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса;

    6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 1, 3–5, 9 и 10 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3–5 части первой статьи 448 настоящего Кодекса.

    По степени определенности гипотезы делят на абсолютно определенные (содержат юридические факты, обусловливающие действие нормы), абсолютно неопределенные (не содержат юридических фактов, обуславливающих действие нормы) и относительно определенные (содержат указания на ограничительные условия действия нормы).

    Примеры абсолютно определенных гипотез.

    Пример № 1. Статья 76 УК РФ: Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

    Пример № 2. Статья 17 СК РФ: Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка.

    Пример абсолютно неопределенной гипотезы. Часть 1 статьи 9 ГК РФ: Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

    Пример относительно определенной гипотезы. Часть 1 статьи 331 УК РФ: Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов.

    По степени сложности гипотезы классифицируют на однородные (содержат одно обстоятельство, с которым связано действие нормы) и составные (содержат более одного обстоятельства, с которыми связано действие нормы). Приведем примеры гипотез в зависимости от их сложности.

    Однородные гипотезы:

    Статья 692 ГК РФ: Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба.

    Статья 6 СК РФ: Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора.

    Составные гипотезы:

    Часть 1 Статьи 1148 ГК РФ:

    Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143–1145 настоящего Кодекса (первое обстоятельство), нетрудоспособные ко дню открытия наследства (второе обстоятельство), но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию (третье обстоятельство), наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (четвертое обстоятельство).

    Часть 1 статьи 1129 ГК РФ: гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни[85], и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124–1128 настоящего Кодекса[86], может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

    Часть 1 статьи 1156 ГК РФ:

    Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону (первое обстоятельство), умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (второе обстоятельство), право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

    По форме различают гипотезы абстрактные и казуистические. В абстрактной гипотезе фактические обстоятельства, обуславливающие применение правовой нормы, определяются общими родовыми признаками. Если эти обстоятельства определяются частными, специальными признаками, то гипотеза имеет казуистическую форму. В историческом развитии казуистическая форма гипотезы правовой нормы предшествует абстрактной. Неудобство казуистической формы гипотезы правовой нормы в том, что ее применение ведет к чрезмерному увеличению количества самостоятельных норм и одновременно затрудняет достижение полноты юридических определений. Использование казуистической формы предполагает для каждого частного случая отдельную правовую норму. В отличие от казуистической формы, абстрактная обнимает одновременно все однородные случаи, тем самым требуется меньшее количество правовых норм. Но и абстрактная форма не идеальна. Чрезмерно обобщенные положения ведут к неопределенности содержания гипотезы правовой нормы, требуют усиленного толкования для применения к частным случаям. Проще говоря, практикующему юристу (к примеру, судье) намного легче и быстрее подвести разбираемый частный случай под казуистическую гипотезу, чем под абстрактную. Казуистическая форма не порождает сомнений, подлежит ли применению в данном случае данная правовая норма. При толковании же абстрактных гипотез открывается обширный простор для противоречивых взглядов.

    Пример казуистической формы гипотезы:

    Статья 316 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Корея: «Лицо, которое вскрыло запечатанное или содержащее тайну письмо, документ, проект…».

    Пример абстрактной формы гипотезы:

    Статья 138 ч. 1 Уголовного кодекса РФ: «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан…».

    Диспозиция есть часть нормы, содержащая конкретное правило поведения. Существует классификация диспозиций по нескольким основаниям.

    По способу описания диспозиции норм права принято делить на простые (содержат указания на деяние без описания присущих ему признаков), описательные (содержат указания на деяние и описание присущих ему признаков), отсылочные (содержат указание на деяние и указание на другую норму того же нормативного акта, которая содержит признаки этого деяния) и бланкетные (содержат указание на деяние и указание на другой нормативный акт, который содержит признаки этого деяния либо указывают на незаконность определенного деяния, отсылая тем самым правоприменителя к закону, устанавливающему нарушенные требования).

    Приведем примеры таких диспозиций[87].

    Примеры простых диспозиций:

    Пример № 1. Часть 1 статьи 126 УК РФ:

    Похищение человека

    — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

    Пример № 2. Статья 6.1 КоАП РФ:

    Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями, —

    влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

    Пример № 3. Часть 1 статьи 241 УК Республики Корея:

    Лицо, состоящее в браке и совершающее прелюбодеяние, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок не более двух лет. Такое же наказание применяется к другому участнику прелюбодеяния.

    Примеры описательных диспозиций:

    Пример № 1. Часть 1 статьи 105 УК РФ:

    Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку,

    — наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

    Пример № 2. Часть 1 статьи 14.12 КоАП РФ:

    Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление руководителем юридического лица о несостоятельности данного юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, в том числе обращение этих лиц в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом при наличии у него возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, —

    — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

    Пример № 3. Часть 1 статьи 72 ТК РФ:

    Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника.

    Примеры отсылочных диспозиций:

    Пример № 1. Пункт 2 части 1 ст. 8 °CК РФ:

    Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса.

    Пример № 2. Пункт 2 статьи 567 ГК РФ:

    К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

    Пример бланкетной диспозиции: часть 1 статьи 128 УК РФ:

    Незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, —

    — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок[88].

    По юридической направленности классифицируют диспозиции предоставительно-обязывающие (содержат правила поведения для двух и более сторон правоотношения), обязывающие (содержат правила поведения только обязанного лица), управомочивающие (содержат вид и меру возможного поведения), рекомендательные (содержат желательную для государства, но не обязательную модель поведения) и запрещающие (содержащие вид и меру поведения лица, за которое предусматривается юридическая ответственность).

    Конец ознакомительного фрагмента.

    Примечания

    2

    См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2011. № 5-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 3 статьи 15 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в связи с жалобой гражданки Г. В. Шикуновой» // СЗ РФ. — 02.05.2011. — № 18. — Ст. 2697.

    3

    Романов А. К. Указ. соч. — С. 178.

    6

    Barberis M. Da che parte sta il formalismo? Fra ermeneutica e realismo giuridico // Rivista di filosofia del diritto IV, 1/2015, P. 109.

    7

    См.: Абдрашитов В. М. Прецедент как новый источник российского права и современная практика Европейского суда по правам человека [текст] // Право и политика. — 2012. — № 1. — С. 4448; Фурсова О. А. Являются ли решения Конституционного Суда РФ судебными прецедентами? [текст] // Актуальные проблемы юридической науки и практики: Гатчинские чтения — 2016. Трибуна молодого ученого: в 2 т.: сборник научных трудов по материалам Ежегодной международной научно-практической конференции (Гатчина, 19–20 мая 2016 г.) — Том 2. — Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2016. — С. 7579; Сидоров В. П., Грицкевич Ю. Н. К вопросу о признании судебного решения судебным прецедентом и источником права [текст] // Вестник Псковского государственного университета. — Серия: Экономика. Право. Управление. — 2015. — № 2. — С. 160–165; Корнев А. В. Свобода судебного усмотрения: от прошлого к современности [текст] // Юридическая техника. — 2011 — № 5. — С. 263.

    8

    Российская газета. — 04.12.2018. — № 7735.

    9

    Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» [текст] // Российская газета. — 15.01.2019. — № 7764.

    10

    Muñiz J. R.-T. Aspectos de la interpretaciуn jurídica (un mapa conceptual) [texto] // Anuario de filosofia del derecho. — 2014. — XXX. — PP. 313.

    11

    Dominguez A. G. El sistema de normas e interconexiуn de sistemas jurídicos: la incidencia del Derecho Comunitario en el sistema de fuentes interno [texto] // Anuario de filosofia del derecho. — 2013. — XXIX. — PP. 341366.

    12

    Василевич Г. А. Конституционные аспекты субординации источников права // Конституционное и муниципальное право. — 2006. — № 2. — C. 2.

    13

    Постановление ФАС Центрального округа от 01.04.2004 № А09-468/03-15.

    14

    Радько Т. Н. Теория государства и права. — М., 2004. — С. 226; Сырых В. М. Теория государства и права. — М., 2005. — С. 113; Смоленский М. Б. Теория государства и права. — Ростов н/Д, 2005. — С. 138; Морозова Л. А. Теория государства и права. — М., 2004. — С. 220; Червонюк В. И. Теория государства и права. — М., 2003. — С. 118.

    15

    См.: Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права (историко-теоретические вопросы) [текст]. Дисс… к.ю.н. — Барнаул: Алтайский государственный университет, 2007. — 192 c.; Зозуля А. А. Доктрина в современном праве [текст]: дисс… к.ю.н. — СПб.: Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 2006. — 232 c.; Любитенко Д. Ю. Правовая доктрина Конституционного Суда Российской Федерации: дисс… к.ю.н. [текст]. — Волгоград.: Волгоградский государственный университет, 2011. — 234 c.; Мадаев Е. О. Доктрина в правовой системе Российской Федерации [текст]: дисс… к.ю.н. — Иркутск: Высшая школа экономики, 2012. — 254 c.

    16

    См.: Дервоед В. В. Доктрина (наука) в качестве источника права в Республике Беларусь [текст]: автореф. дисс… к.ю.н. — Мн.: БГУ, 2006 г. — 21 c.; Сiльчанка М. У. Праблемы вызначэння вiдавага складу i класiфiкацыi крынiц права [текст] / Право и демократия: сборник научных трудов. — Выпуск 12. — Мн.: БГУ. — 2011. — С. 33–43; Кармалiта М. В. Правова доктрина — джерело (форма) права. Дисертацiя… к.ю.н. [текст]. — Київ, 2011. — 199 c.; Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорii та методологii [текст]. — К.: «Юридична думка», 2008. — 336 c.; Полянський Є.Ю. Про розумiння природи правової доктрини в юридичнiй литературi [текст] // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2014. — № 4. — С. 11–16; Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Применение правовой доктрины в судебной практике: перспективы правового регулирования [Текст] // Евразийская адвокатура. — 2016. — № 6. — С. 119–121.

    17

    Лазарев В. В. Поиск права [текст] // Журнал российского права. — 2004. — № 7. — С. 6.

    18

    Зорькин В. Д. Цивилизация права и развитие России: монография [текст]. — М.: Норма: ИНФРА-М. — 2016. — С. 54.

    19

    Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» [Текст] / Собрание законодательства РФ. — 05.07.2004. — № 27. — Ст. 2804.

    20

    Братусь С. Н., Казанцев Н. Д., Кечекьян С. Ф., Кожевников Ф. И., Коток В. Ф., Кудрявцев П. И., Чхиквадзе В. М. Советский юридический словарь. — М.: Госюриздат, 1953. — 782 с.

    21

    Определение Конституционного Суда РФ от 07.06.2011. № 746-О-О «По жалобе гражданина Юнусова Льва Львовича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда РФ // http://doc.ksrf.ru /decision/KSRFDecision66399.pdf. (Дата обращения: 21.04.2017.)

    22

    Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика: монография. — М.: Норма, 2017. — С. 454.

    23

    Лазарев В. В. Поиск права [текст] // Журнал российского права. — 2004. — № 7. — С. 11.

    24

    Апелляционное определение Забайкальского краевого суда от 18.06.2013 по делу № 33-2054-2013 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 18.04.2017.)

    25

    Сивакова М. Я. Обратная сила актов законодательства о налогах и сборах: спорные вопросы правоприменения [Текст] // Налоговые споры: теория и практика. — 2007. — № 10. — С. 32–33.

    26

    Телюкина М. В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатейный) / (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2004) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 18.04.2017.)

    27

    Никонов А. О применении льгот, не закрепленных в налоговом законе [Текст] // Хозяйство и право. — 1998 — № 9. — С. 80–81.

    28

    Fuller L. L. The morality of low [Text]. — New Haven and London: Yale university press. 1965. — Р. 68.

    29

    Somlo. Juristischer Grundlehre (2d ed. 1927) — Р. 383. Цит. по: Фуллер Лон Л. Мораль права [Текст]. — М.: ИРИСЭН, Социум, 2016. — С. 136.

    30

    См., например: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.12.2010 по делу № А78-4055/2009 [Электронный ресурс] // Мой арбитр // http://ras.arbitr.ru/. (Дата обращения: 21.04.2017.); Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 03.04.2014 по делу № 33-4753/2014 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Республики Башкортостан // https://vs-bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_ id=4393418&delo_id=5. (Дата обращения: 21.04.2017.) Определение Свердловского областного суда от 13.09.2011 по делу № 33-12764/2011 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Свердловского областного суда // https://oblsud-svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=ur&srv_num=1&f_name=&num_d=33-12764%2F2011&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8. (Дата обращения: 21.04.2017.)

    31

    Ордина О. Н. Источники административного права России и проблемы их систематизации [текст]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 — С. 53–54.

    32

    Карапетян С. А. Источники конституционного права Российской Федерации [текст]. Дисс… к.ю.н. — Ростов на/Д: РГУ, 1998 — С. 47–48.

    33

    Ухвала Черкаського окружного адміністративного суду от 17 грудня 2014 року у справі № 823/3549/14 [Электронный ресурс] // http://reyestr.court.gov.ua/Review/41980019. (Дата обращения: 04.05.2017.)

    34

    Постанова Монастирищенського районного суду Черкаської області от 17 лютого 2011 року у справе 2-а-305/11 [Электронный ресурс] // http://reyestr.court.gov.ua/Review/13863978 (Дата обращения: 04.05.2017.)

    35

    Рiшення Приморський районний суд м. Одеси по справе № 520/13963/14-ц [Электронный ресурс] // http://reyestr.court.gov.ua/Review/43283162 (Дата обращения: 04.05.2017.)

    36

    Семенiхин I. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз // І. В. Семеніхін; наук. ред. О. В. Петришин. — ХарькÏв: Юрайт, 2012. — С. 56.

    38

    Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 18.09.07 р. — у справі № 22а-158/07 [Электронный ресурс]: http://reyestr.court.gov.ua/Review/1036193. (Дата обращения: 05.05.2017.)

    39

    Ухвала Апеляційного суду Вінницької області від 16.02.2012 р. у справі № 5-359/11 [Электронный ресурс]: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/21518066. (Дата обращения: 05.05.2017.)

    40

    Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Применение правовой доктрины в судебной практике: перспективы правового регулирования [Текст] // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения: материалы VI Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 31 мая 2016 г.) / под общ. ред. А. В. Рагулина, И. Т. Рагулиной. — Уфа: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2016. — С. 25–29.

    41

    Դատական Գործ № ՎԴ/2582/05/14 [Электронный ресурс] // http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809875398. (Дата обращения: 22.02.2017.)

    42

    Քրեական օրենսգիրք ՇԴ/0052/01/15 [Электронный ресурс] // http://www.datalex.am/?app= AppCase Search&case_id=29554872554658804. (Дата обращения: 22.02.2017.)

    43

    СЗ РФ. — 06.01.1997. — № 1. — Ст. 1.

    44

    Закон України № 1402-VIII вiд 06.06.2016 р. «Про судоустрій і статус суддів» [текст] // Відомості Верховної Ради. — 2016. — № 31. — Ст. 545.

    45

    Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 17.06.1998, № ՀՕ-247 [текст] // Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53).

    46

    Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1999. — C. 23.

    47

    Российская газета. — № 244. — 02.12.2003.

    48

    Радько Т. Н. Теоретические и методологические проблемы функций социалистического права: автореф. дисс… д.ю.н. — М., 1978. — С. 12.

    49

    Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы теории и практики: монография / Минникес И.А.; Науч. ред.: Игнатенко В.В. — Иркутск: Изд-во ин-та законодательства и правовой информации, 2008. — 160 c.; Он же. Индивидуальное правовое регулирование как научная проблема // Академический юридический журнал. — Иркутск, 2006. — № 1 (23). — С. 4–7; Он же. Индивидуальное правовое регулирование: понятие, виды, основные черты // Вестник Бурятского университета. — Серия 12: Юриспруденция. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 2006. — Вып. 2. — С. 67–73.

    50

    Ершов В. В. Индивидуальное судебное регулирование // Правоведение. — 1986. — № 6. — С. 10.

    51

    Алексеев С. С. Советское право как система: Методологические принципы исследования // Советское государство и право. — 1974. — № 7. — С. 16–17.

    52

    Ершов В. В. Индивидуальное судебное регулирование // Правоведение. — 1986. — № 6. — С. 12.

    53

    Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. академика РАН В. С. Нерсесянца. — М., 2004. — С. 430.

    54

    Баранов В. М., Степанков В. Г. Правовая позиция как общетеоретический феномен. — Н. Новгород, 2003. — С. 35.

    55

    Тихомиров Ю. А. Коллизионное право. — М., 2000. — С. 73.

    56

    Туманов В. А. Европейский суд по правам человека: очерк организации и деятельности. — М., 2001. — С. 106–107.

    57

    Карташов В. Н. Правовые позиции Верховного Суда РФ по поводу применения судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права. Судебное правоприменение: проблемы теории и практики: сб. ст. / под ред. В. М. Сырых. — М., 2007. — С. 234.

    58

    Щавинский Б. В. Правовая позиция в законотворчестве: значение, техника выражения, проблемы реализации // Нормотворчество муниципальных образований России: содержание, техника, эффективность / под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2002. — С. 167–169.

    59

    СЗ РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447.

    60

    Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.): очерки теории и практики. — М., 2001. — С. 111.

    61

    Бондарь Н. С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. — М., 2005. — С. 135.

    62

    Лазарев Л. В. Конституционный Суд России и развитие конституционного права // Журнал российского права. — 1997. — № 11. — С. 4–7.

    63

    Кряжков В. А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: правовые основы и практика. — М., 1999. — С. 109.

    64

    Гаджиев Г. А., Коваленко К. А. Судебные правовые позиции: вопросы теории и практики (рецензия на монографию Н. А. Власенко, А. В. Гриневой «Судебные правовые позиции (основы теории)» // Журнал российского права. — 2010. — № 2. — С. 150.

    65

    Гаджиев Г. А., Коваленко К. А. Судебные правовые позиции: вопросы теории и практики (рецензия на монографию Н. А. Власенко, А. В. Гриневой «Судебные правовые позиции (основы теории)» // Журнал российского права. — 2010. — № 2. — С. 150.

    66

    Власенко Н. А. Правовые позиции: понятие и виды // Журнал российского права. — 2008. — № 12. — С. 85.

    67

    Подробнее см.: Власенко Л. В. Налоговые правовые позиции судов: теория и практика: монография / под ред. И. А. Цинделиани. — М., 2011. — 160 с.

    68

    То есть связанных со временем и местом (территорией) принятия нормативного правового акта.

    69

    Романов А. К. Указ. соч. — C. 147.

    70

    Российская газета. — 12.12.2014. — № 284.

    71

    Власенко Н. А. Конкретизация в праве: природа и пути исследования / Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: материалы международного симпозиума (Геленджик, 27–28 сентября 2007 г.) / Под ред. В. М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 62.

    72

    Гредескул Н. А. Современные вопросы права. — Харьков, 1906. — С. 16.

    73

    Рабинович И. М., Шмелева Г. Г. Конкретизация правовых норм: общетеоретические работы // Правоведение. — 1985. — № 6. — C. 31–39.

    74

    Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960. — С. 489.

    75

    Венгеров А. Б. Роль судебной практики в развитии советского права: дис… к. ю. н. — М., 1965. — С. 83.

    77

    СЗ РФ. — 2000. — № 7. — Ст. 786.

    78

    СЗ РФ. — 31.12.2012. — № 53 (ч. 1). — Ст. 7627.

    79

    Трофимов Я. В., Краснов С. Ю. Классификация правовых обычаев или классификация норм правовых обычаев в современной цивилистической науке (к постановке проблемы) [текст] // Вестник Волгоградского государственного университета. — Серия 5, Юриспруденция. — 2012. — № 1. — С. 93.

    80

    Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2012 № 18-КГ12-37 [электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». (Дата обращения: 07.12.2018.)

    81

    Мильнер Б. З. Теория организации. — М., 2003. — С. 45.

    82

    Смирнов Э. А. Теория организации. — М., 2003. — С. 6–7.

    83

    Протасов В. Н. Теория права и государства: пособие для сдачи экзамена. — М., 2004. — С. 98.

    84

    В примерах этой главы гипотезы выделены курсивом.

    85

    Первое обстоятельство: «находится в положении, явно угрожающем его жизни».

    86

    Второе обстоятельство: «в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124–1128 настоящего Кодекса».

    87

    В примерах диспозиции выделены курсивом.

    88

    Предполагается отсылка к закону РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ВСНД РФ и ВС РФ от 20.08.1992. — № 33. — Ст. 1913).

    Практические задания

    В
    Управление Судебного
    департамента
    при Верховном Суде РФ по Омской области
    поступило следующее обращение: »
    Прошу Вас разъяснить, какую ответственность
    (административную, уголовную,
    дисциплинарную, либо иную) несет судья,
    который вынес судебное решение или
    определение суда, которое в последствии
    отменили или признали незаконным»?

    1)
    Дайте ответ на поступившее обращение.
    2) Каковы основания и порядок привлечения
    судьи к уголовной, административной,
    дисциплинарной ответственности?

    Вопросы для контроля

    1. Что понимается
    под судейским сообществом?

    2. С какой целью
    создаются органы судейского сообщества?

    3.
    Какие органы судейского сообщества вы
    знаете?

    4. Какие задачи
    решают органы судейского сообщества в
    РФ?

    5.
    Какие органы в РФ относятся к высшим
    органам судейского сообщества?

    5. Какие вопросы
    относятся к компетенции Всероссийского
    съезда судей РФ?

    6. Каков порядок
    работы Всероссийского съезда судей РФ?

    7. Как формируется
    Совет судей РФ?

    8. Как называется
    рабочий орган Совета судей РФ?

    9. Каковы полномочия
    Совета судей РФ?

    10.
    По какому принципу формируется Высшая
    квалификационная коллегия судей РФ?

    11.
    Каковы полномочия Высшей квалификационной
    коллегии судей РФ?

    12.
    Какие органы судейского сообщества
    создаются на уровне субъекта Российской
    Федерации?

    13.
    По какому принципу формируется
    квалификационная коллегий судей
    субъектов РФ?

    14.
    Каковы полномочия квалификационной
    коллегии судей субъектов РФ?

    15. Каковы полномочия
    конференции судей субъектов РФ?

    16. Каков порядок
    формирования и полномочия совета судей
    субъектов РФ?

    Тесты по теме «Органы судейского сообщества в Российской Федерации»

    1.
    К органам судейского сообщества
    относятся:

    1)
    Судебный департамент при Верховном
    Суде РФ;

    2)
    территориальный орган юстиции субъекта
    Федерации;

    3)
    общее собрание судей судов;

    4)
    все верно;

    5)
    нет верного варианта ответа.

    2.
    К органам судейского сообщества не
    относятся:

    1)
    Совет судей РФ;

    2)
    Всероссийский съезд судей;

    3)
    квалификационная коллегия судей субъекта
    Федерации;

    4)
    ревизионная комиссия судей субъекта
    Федерации;

    5)
    нет верного варианта ответа.

    3.
    Судейское сообщество образуют:

    1)
    судьи арбитражных судов;

    2)
    судьи Конституционного Суда РФ;

    3)
    судьи федеральных судов;

    4)
    судьи судов субъекта Федерации;

    5)
    все верно.

    4.
    В субъектах Российской Федерации
    органами судейского сообщества являются:

    1)
    квалификационные коллегии судей;

    2)
    общие собрания судей суда любого уровня;

    3)
    конференции судей областей, краев;

    4)
    совет судей субъектов РФ;

    5)
    все верно.

    5.
    Задачей органов судейского сообщества
    не является:

    1)
    защита прав и законных интересов судей;

    2)
    содействие в совершенствовании судебной
    системы РФ;

    3)
    защита прав и интересов граждан;

    4)
    содействие в совершенствовании
    судопроизводства;

    5)
    все верно.

    6.
    Высшим органом судейского сообщества
    является (являются):

    1)
    Совет судей Российской Федерации;

    2)
    Высшая квалификационная коллегия судей
    РФ;

    3)
    Судебный департамент при Верховном
    Суде РФ;

    4)
    Всероссийский съезд судей РФ;

    5)
    все верно.

    7.
    Всероссийский съезд судей РФ считается
    правомочным, если в его работе принимают
    участие:

    1. более
      половины избранных делегатов;

    2. не
      менее половины избранных делегатов;

    3. более
      двух третей избранных делегатов;

    4. не
      менее двух третей избранных делегатов;

    5. три
      четверти избранных делегатов.

    8.
    Съезд судей РФ созывается один раз:

    1)
    в год;

    2)
    в два года;

    3)
    в три года;

    4)
    в четыре года;

    5)
    в пять лет.

    9.
    На Всероссийском съезде судей РФ
    председательствует:

    1)
    председатель Высшей квалификационной
    коллегии судей РФ;

    2)
    директор Судебного департамента при
    Верховном Суде РФ;

    3)
    Председатель Верховного Суда РФ;

    4)
    председатель Совета судей РФ;

    5)
    Председатель Конституционного Суда
    РФ.

    10.
    Высшим выборным органом судейского
    сообщества является (являются):

    1. Высшая
      квалификационная коллегия судей РФ;

    2. Совет
      судей РФ;

    3. Президиум
      Совета судей РФ;

    4. Высшая
      квалификационная коллегия судей РФ и
      Совет судей РФ;

    5. Совет
      судей РФ и Президиум Совета судей РФ.

    11.
    Совет судей РФ из числа своих членов
    избирает:

    1. Пленум
      Совета судей РФ;

    2. ревизионную
      комиссию;

    3. Высшую
      квалификационную коллегию судей РФ;

    4. президиум
      Высшей квалификационной коллегии
      судей;

    5. президиум
      Совета судей РФ.

    12.
    Совет судей РФ созывается:

    1. не
      реже одного раза в год;

    2. по
      мере необходимости, но не реже одного
      раза в год;

    3. не
      реже двух раз в год;

    4. по
      мере необходимости, но не реже двух раз
      в год;

    5. не
      реже одного раза в квартал.

    13.
    Заседания Президиума Совета судей РФ
    проводятся:

    1. не
      реже трех раз в год;

    2. не
      реже двух раз в месяц;

    3. по
      мере необходимости, но не реже двух раз
      в год;

    4. по
      мере необходимости, но не реже четырех
      раз в год;

    5. не
      реже одного раза в два месяца.

    14.
    Совет судей РФ в своей деятельности
    подотчетен:

    1)
    Президиуму Совета судей РФ;

    2)
    Высшей квалификационной коллегии судей
    РФ;

    3)
    Всероссийскому съезду судей РФ;

    4)
    Президенту РФ;

    5)
    Федеральному Собранию РФ.

    15.
    Рабочим органом Совета судей РФ, который
    создается для оперативного коллегиального
    решения вопросов, является:

    1)
    президиум;

    2)
    правление;

    3)
    совещание;

    4)
    пленум;

    5)
    коллегия.

    16.
    Представители общественности в состав
    Высшей квалификационной коллегии судей
    назначаются:

    1. министром
      юстиции РФ;

    2. Судебным
      департаментом при Верховном Суде РФ;

    3. Президентом
      РФ;

    4. Государственной
      Думой Федерального Собрания РФ;

    5. Советом
      Федерации Федерального Собрания РФ.

    17.
    Избрание судей в состав Высшей
    квалификационной коллегии судей РФ
    вместо выбывших в период между съездами
    производит:

    1. Совет
      судей РФ;

    2. Президиум
      Совета судей РФ;

    3. Судебный
      департамент при Верховном Суде РФ;

    4. Президент
      РФ;

    5. Совет
      Федерации Федерального Собрания РФ.

    18.
    В состав квалификационной коллегии
    судей субъекта РФ не входят представители
    от:

    1)
    мировых судей;

    2)
    районных судов;

    3)
    гарнизонных военных судов;

    4)
    окружных (флотских) военных судов;

    5)
    арбитражного суда субъекта РФ.

    19.
    Членом квалификационной коллегии судей
    субъекта РФ не может быть:

    1. представитель
      Президента РФ;

    2. заместитель
      председателя краевого суда;

    3. представитель
      общественности;

    4. мировой
      судья;

    5. судья
      арбитражного суда республики.

    20. Квалификационная
    коллегия судей субъекта РФ не вправе:

    1. рассматривать
      заявления лиц, претендующих на должность
      мирового судьи;

    2. приостанавливать
      полномочия районного судьи;

    3. осуществлять
      квалификационную аттестацию председателя
      районного суда;

    4. налагать
      дисциплинарные взыскания на судей
      гарнизонного военного суда;

    5. присваивать
      судьям первый квалификационный класс.

    21.
    К полномочиям квалификационной коллегии
    судей субъекта РФ не относится:

    1)
    утверждение состава экзаменационной
    комиссии по приему квалификационного
    экзамена у кандидатов на должности
    судей;

    2)
    присвоение судьям с пятого по второй
    квалификационные классы;

    3)
    приостановление полномочий судьи;

    4)
    применение дисциплинарного взыскания
    на судью районного суда за совершение
    дисциплинарного проступка;

    5)
    утверждение положения о работе
    квалификационной коллегии судей.

    22.
    Квалификационная коллегия судей субъекта
    РФ вправе принять решение, если на ее
    заседании присутствует:

    1. большинство
      членов коллегии;

    2. две
      третьих членов коллегии;

    3. три
      четверти членов коллегии;

    4. три
      пятых членов коллегии;

    5. квалифицированное
      большинство членов коллегии.

    23.
    Судья, пребывающий в отставке (указать
    неверный ответ):

    1)
    принадлежит к судейскому сообществу;

    2)
    вправе быть избранным в состав
    квалификационной коллегии судей субъекта
    РФ от судейского сообщества;

    3)
    вправе быть избранным в совет судей
    субъекта РФ;

    4)
    вправе быть избранным в Совет судей РФ;

    5)
    нет верного варианта ответа.

    24.
    Конференция судей субъекта РФ созывается
    по мере необходимости, но не реже:

    1)
    одного раза в квартал;

    2)
    одного раза в шесть месяцев;

    3)
    одного раза в год;

    4)
    одного раза в два года;

    5)
    одного раза в три года.

    Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #
    • #

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Задачи для сдачи экзамена на должность судьи суда общей юрисдикции вологодская область
  • Задачи для сдачи экзамена на должность судьи арбитражного суда
  • Задачи для сдачи экзамена на адвоката
  • Задачи для сдачи пдд экзамена в гибдд
  • Задачи для сдачи квалификационного экзамена на должность судьи